經(jīng)濟糾紛與債務(wù)糾紛范文
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篇1
[關(guān)鍵詞] 金融危機;杠桿化;公共債務(wù)
doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016. 13. 079
[中圖分類號] F831.5 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1673 - 0194(2016)13- 0140- 03
1 發(fā)達(dá)國家去杠桿化對全球經(jīng)濟的影響
國家的經(jīng)濟發(fā)展必然離不開金融的穩(wěn)定發(fā)展,所以金融在當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)程中有著不可或缺的地位,其主要職能不僅僅有助推的作用,其更杠桿功能更是可以使經(jīng)濟的飛速的發(fā)展,在這前提下,金融還可以更好組織和配置各項資金的應(yīng)用,是國家的經(jīng)濟合理的快速的發(fā)展。但是,過度使用高杠桿會對經(jīng)濟穩(wěn)定與增長造成威脅,杠桿過度被認(rèn)為是此次由次貸危機蔓延成的國際經(jīng)濟危機的根源,從而引發(fā)世界范圍內(nèi)特別是發(fā)達(dá)國家對去杠桿化問題的思考。全球經(jīng)濟在高杠桿的支撐下已經(jīng)發(fā)展近二十年,金融衍生品的快速生長及各種金融產(chǎn)品的發(fā)展是整個高杠桿金融發(fā)展的實質(zhì)基礎(chǔ)。金融危機爆發(fā)之后,去杠桿是必經(jīng)路徑,只有將去杠桿完成徹底,各國經(jīng)濟才會徹底企穩(wěn),世界經(jīng)濟才會重新起航,也就是說走出危機的本質(zhì)就是去杠桿的過程。
一方面,去杠桿化會影響全球投資與貿(mào)易,在去杠桿化過程中,會限制場外衍生產(chǎn)品交易,使得各國利率、匯率等基礎(chǔ)資產(chǎn)價格波動幅度擴大,從而限制各國之間的貿(mào)易與投資行為。并且,去杠杠化使得金融機構(gòu)急于出售其所持有的金融資產(chǎn),整個市場同時出售會使資產(chǎn)價格陷入下跌一出售一再下跌的惡性循環(huán)。上述過量的去杠桿將是經(jīng)濟的流動性過于收窄,將迫使銀行為了保持資本的充足,將不斷的降低向金融機構(gòu)、居民等有貸款需求的群體的意愿,這樣國家居民消費率將會不斷降低,企業(yè)的經(jīng)濟行為也會不斷的減少,這樣的縮減流動性將會不斷的傳導(dǎo),最后會影響實體經(jīng)濟發(fā)展,進(jìn)而影響世界各國的經(jīng)濟發(fā)展。
另一方面,許多潛在因素可以在一定程度上抵消去杠桿化對全球經(jīng)濟所帶來的不利影響。從短期看,庫存削減速度的減慢和財政刺激方案能夠提振經(jīng)濟活動;從長期看,投資支出增長和來自新興市場的強勁出口需求也將有助于支持經(jīng)濟增長。在上述抵消因素的基礎(chǔ)上,如果各國政府再輔以適當(dāng)宏觀經(jīng)濟政策來維持總需求,去杠桿化過程不但不會對全球產(chǎn)出增長造成損害,甚至可以提高產(chǎn)出并增強經(jīng)濟活力。去杠桿化的根本目的是為了使過分虛擬化的經(jīng)濟回歸理性,使全球經(jīng)濟重新回到繁榮發(fā)展的軌道上來。能否有效控制去杠桿化的負(fù)面影響,將決定去杠桿化能否真正起到擠出經(jīng)濟泡沫并促使經(jīng)濟盡快回復(fù)活力的作用,這是后危機時達(dá)國家實現(xiàn)經(jīng)濟恢復(fù)和持續(xù)增長必須面對和解決的重要問題。
2 發(fā)達(dá)國家去杠桿化的進(jìn)程與前景
全球金融危機以來,發(fā)達(dá)國家普遍進(jìn)入了去杠桿化進(jìn)程。包括金融部門和家庭部門在內(nèi)的美國私人部門的去杠桿化進(jìn)程幾乎接近尾聲,在當(dāng)前超低利率政策環(huán)境下,國內(nèi)消費等力量成為驅(qū)動經(jīng)濟增長的新動力。在2008年之前,美國私人部門的債務(wù)比例上升得非???,超出了正常的趨勢,使得債務(wù)達(dá)到無法支撐的程度,隨后出現(xiàn)了去杠桿化,到2013年私人部門的去杠桿化大部分已完成。私人部門的負(fù)債比率大幅下降。美國的去杠桿化的主要措施是將債務(wù)從私人部門轉(zhuǎn)移到政府部門,具體說,就是由政府出面,購買大量的有毒資產(chǎn),同時采取化量寬松的經(jīng)濟措施,進(jìn)行扭轉(zhuǎn)操作。政府大量出售債券,壓低利率。結(jié)果導(dǎo)致私人部門的杠桿大幅度降低,但政府部門的杠桿卻大幅度上升,積累了大量的債務(wù)。一旦私人部門的債務(wù)下調(diào)到位之后,私人部門的投資和消費就能承接經(jīng)濟增長的任務(wù),而此時又是政府部門削減赤字和債務(wù)的好時機。
2000年前后,日本金融機構(gòu)、非金融機構(gòu)以及居民部門的債務(wù)占比均出現(xiàn)大幅降低的趨勢。當(dāng)中,企業(yè)去杠桿化的進(jìn)程不斷推進(jìn),以企業(yè)凈債務(wù)與所有者權(quán)益之比衡量企業(yè)的杠桿率為標(biāo)準(zhǔn)第13年該比例才維持到相對穩(wěn)定的區(qū)間,直到1980-1990年,日本的總債務(wù)占GDP的比重由243%增長到387%, 1989年泡沫破滅,并經(jīng)歷了長時間衰退,但政府債務(wù)卻繼續(xù)增加。日本作為世界經(jīng)濟體中的重要國家,其國內(nèi)政府重債務(wù)的企業(yè),占GDP的比重超過200%,不過日本內(nèi)部爆發(fā)經(jīng)濟危機的可能性很小。日本政府占有社會資產(chǎn)量很大,但從總資產(chǎn)的角度來分析,將政府資產(chǎn)隔離出去,2013年日本政府凈債務(wù)占GDP的比重只有超過130%。日本政府的債務(wù)市場大部分有本國居民持有,國內(nèi)大型企業(yè)持有,僅有不到5%的債務(wù)有外資占有,所有在這樣債務(wù)情況下,不會出現(xiàn)因國債而引起的經(jīng)濟危機。日本非金融企業(yè)部門去杠桿進(jìn)程的結(jié)束,為其投資擴張?zhí)峁┝撕芎玫幕A(chǔ),在超級寬松的財政貨幣政策的支持下,日本經(jīng)濟有望實現(xiàn)穩(wěn)步增長。盡管去杠桿化的進(jìn)程有所不同,但發(fā)達(dá)國家依靠政府和央行的加杠桿來對抗私人部門去杠桿的沖擊的事實卻是一致的。在去杠杠化的過程中,家庭和金融機構(gòu)的債務(wù)被轉(zhuǎn)移至政府和央行的資產(chǎn)負(fù)債表中。隨著國家對去杠桿的不斷重視,金融部門和家庭部門不斷推進(jìn)去杠桿的速度,其進(jìn)程中出現(xiàn)的矛盾也不斷凸顯,政府所面對的問題也不斷加大,所面臨挑戰(zhàn)也越來越大。
3 發(fā)達(dá)國家公共債務(wù)的削減分析
發(fā)達(dá)國家債務(wù)的高速持續(xù)增長,已成為其突出特征。發(fā)達(dá)國家近年來的快速發(fā)展與其對債務(wù)融資的高度依賴有著不可分割的關(guān)系,國家內(nèi)部種種經(jīng)濟活動和民眾福利都由此獲得,財政赤字的情況日益嚴(yán)重,占GDP的比重也不斷的升高。多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟體承受著社會保障、養(yǎng)老金、醫(yī)療制度保障等支出所帶來的長期財政壓力,使得政府難以平衡財政收支。政府舉債式的經(jīng)濟增長模式是發(fā)達(dá)國家一直無法改變的促進(jìn)經(jīng)濟增長方法,財政結(jié)構(gòu)性調(diào)整不完全,高杠桿的模式不改變,大幅度下殺的情況還會發(fā)生。自次貸危機以來發(fā)達(dá)國家的政府債務(wù)在本國GDP的比重中不斷升高。如果這種高比重的情形抓緊實施有效措施,其國家的債務(wù)陷阱將越發(fā)嚴(yán)重,雖然金融危機已有8年的沉淀期,但是如果這種高成本的融資方式不盡快改變,第二次的危機將再次重演。
當(dāng)前,筆者從國家政府的角度分析解決債務(wù)問題可以財政緊縮,稅收增加,貨幣政策等方面進(jìn)行實施措施。財政緊縮方面可以減少政府不必要的支出,在高福利的發(fā)達(dá)國家這種財政緊縮情況往往會影響到居民的種種社會福利也會有相應(yīng)的減少,所以這種財政緊縮帶來的政治成本將會很高。加大稅收的力度的方法也會出現(xiàn)較高政治成本。通過加大財政寬松政策,也就是寬松的貨幣政策,通過通貨膨脹來減小債務(wù)負(fù)擔(dān)。通過不斷提高居民收入水平的方法來提高本國各部門的償還能力,來加快經(jīng)濟增長的模式是最為理想的方法,但是這種方法往往難以實現(xiàn),因為存在債務(wù)危機的國家其經(jīng)濟內(nèi)在增長力量本就不足,所以加快發(fā)展更是阻力重重。債務(wù)違約的方法,成功案例數(shù)不勝數(shù),大部分成功方法是隱性的債務(wù)違約,相比顯性的債務(wù)違約方法,更能避免政府信譽嚴(yán)重受損的負(fù)面影響。
綜上所述,通貨膨脹、金融抑制以及隱性違約的代價最小,成本最低,符合發(fā)達(dá)國家以較小的經(jīng)濟和社會政治成本擺脫債務(wù)重?fù)?dān)的訴求,因而成為發(fā)達(dá)國家緩解債務(wù)壓力的有效手段,然而,這三種方式無法徹底削減政府債務(wù),只是通過債務(wù)轉(zhuǎn)移或財富幻覺等方式變相違約。近年來,發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的債務(wù)危機并沒有根本性白好轉(zhuǎn),主要根源在于政府部門支出持續(xù)高于政務(wù)收入,若要從根本上削減政府債務(wù),重建財政平穩(wěn)仍然需要依靠緊縮財政與增加稅收的方式。與次同時,必須清楚認(rèn)識到,削減公共債務(wù)、去杠桿化絕非僅僅依靠財政緊縮就能達(dá)成的,而須從根本上改變高度依賴政府舉債的經(jīng)濟增長模式、調(diào)整財政收支結(jié)構(gòu)、重估福利制度等多方面相互協(xié)調(diào),才能維持發(fā)達(dá)國家債務(wù)經(jīng)濟的可持續(xù)性,并最終實現(xiàn)其順利過渡。
主要參考文獻(xiàn)
[1]高曉紅,王靜.金融創(chuàng)新與貨幣政策:沖突與變革[J].南方金融,2002(6):4-6.
篇2
[關(guān)鍵詞] 督促程序;反思;運行環(huán)境;理論基礎(chǔ)
Abstract: The supervising and urging procedure is the result of the commodity economy. However, the supervising and urging procedure has been ignored nowadays though the marketing economy in our country is developing rapidly. It is worth contemplating whether the supervising and urging procedure should exist in China. The article discusses the supervising and urging procedure from the practical environment and the theory basis, and draws the conclusion that it is necessary for the supervising and urging procedure to exist continuously in China. Furthermore, the supervising and urging procedure should be perfected in itself and related judicial system so that it can overcome the shortcomings in design and adapt to the conditions of our country.
Key words: supervising and urging procedure; contemplation; practical environment; theory basis
市場經(jīng)濟社會中,相當(dāng)多的經(jīng)濟糾紛屬于當(dāng)事人之間債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確,雙方對糾紛沒有任何爭議的情形,只是債務(wù)人出于種種原因而怠于履行,此種糾紛純屬執(zhí)行問題。督促程序則是針對此類糾紛專門設(shè)立,以特有的程序設(shè)計,催促債務(wù)人及時履行債務(wù)。它給予請求人一種機會,在對方持消極態(tài)度的情況下取得執(zhí)行名義,而無須忍受費力費時的爭訟程序[1],幫助債權(quán)人以簡單、快捷的訴訟方式收回債權(quán)。督促程序是市場經(jīng)濟社會的產(chǎn)物,在大陸法系國家的經(jīng)濟訴訟中擔(dān)負(fù)著繁簡分流的重要角色。然而,在我國市場經(jīng)濟快速發(fā)展、債務(wù)糾紛案件日益增多的今天,督促程序的適用卻日趨下降,幾乎到了形同虛設(shè)的境地。時至今日,督促程序在理論界和實務(wù)界均受到冷落,不乏將督促程序從我國民事訴訟法中抹去的呼聲。筆者認(rèn)為,有必要對督促程序在我國的運行環(huán)境和理論基礎(chǔ)進(jìn)行深入反思,全面和客觀地認(rèn)識督促程序的生存現(xiàn)狀,將有助于明確督促程序在我國或發(fā)展或消失的出路所在。
一、對督促程序在我國運行環(huán)境的反思
(一)積極方面
1. 督促程序與我國傳統(tǒng)的法律文化理念相契合
從法律文化層面看,督促程序與中國人的法律文化和訴訟心理相契合,因此,督促程序在我國有其存在和可接受的社會基礎(chǔ)。受中國幾千年封建禮教思想的影響,民眾信奉“以和為貴”,在訴訟上逐漸形成牢固的“厭訟”、“恥訟”心理。如梁治平所言:對意大利人或者希臘人來說,借鑒法國或者德國的法典,更多只具有技術(shù)上的意義,而對中國人來說,接受西方的法律學(xué)說,制定西方式的法典,根本上是一種文化選擇[2]。如果西方的某項制度與我國的法律文化存在某種暗合,產(chǎn)生觀念沖突的可能性便會降低,該法律的移植就具有了可行的前提。督促程序無需開庭審理,可有效地避免雙方當(dāng)事人在法庭上的劍拔弩張和對抗,債權(quán)人與債務(wù)人不用碰面,保存了各自的顏面,債務(wù)糾紛即以較為“和氣”的方式解決,能有效防止雙方矛盾的激化,這為我國法律文化背后的民眾的法律觀念和訴訟心理所能接納。
2. 督促程序與我國市場經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)
從經(jīng)濟學(xué)角度審視,督促程序是適應(yīng)我國市場經(jīng)濟發(fā)展需要的。根據(jù)經(jīng)濟學(xué)的基本原理,資金的快速流轉(zhuǎn)能使有限的資金得到更加有效的運用,從而最終導(dǎo)致資源趨于最優(yōu)配置和產(chǎn)生最大的經(jīng)濟效益。經(jīng)濟的發(fā)展在加快資金流轉(zhuǎn)的同時會產(chǎn)生債務(wù)糾紛增多的附加效應(yīng),債務(wù)糾紛的及時解決又能促進(jìn)資金運轉(zhuǎn)和經(jīng)濟的發(fā)展。反之,如果資金流轉(zhuǎn)緩慢甚至停滯,便會對經(jīng)濟的發(fā)展形成阻礙。可見,資金流轉(zhuǎn)和市場經(jīng)濟發(fā)展兩者相輔相成。我國在進(jìn)入市場經(jīng)濟以后,自然產(chǎn)生了諸多的債務(wù)糾紛,債務(wù)糾紛的積聚必將導(dǎo)致資金流通減緩,滯阻市場經(jīng)濟的發(fā)展。而這其中相當(dāng)大一部分的債務(wù)糾紛債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確,長期拖欠使得當(dāng)事人最終只能訴諸法律。相對普通程序而言,督促程序更為簡便快捷,并且能夠最大程度地降低社會成本,因此,可以說督促程序是解決當(dāng)事人之間此類糾紛的最佳法律手段。
3. 督促程序與我國民事訴訟原則和司法改革精神相協(xié)調(diào)
從民事訴訟角度分析,督促程序體現(xiàn)了我國民事訴訟法倡導(dǎo)的“兩便”原則和司法改革的精神。便利群眾進(jìn)行訴訟、便利人民法院辦案是我國民事訴訟法制定的出發(fā)點和歸宿。債權(quán)人提起督促程序后,法院無需對債權(quán)人的支付令申請進(jìn)行實質(zhì)審查,無需開庭審理,無需詢問債務(wù)人,只要債務(wù)人不提出異議,支付令即行生效,債權(quán)人取得執(zhí)行依據(jù)。督促程序以簡便的程序、快捷的速度幫助債權(quán)人收回債權(quán),在便利雙方當(dāng)事人進(jìn)行訴訟的同時也便利法院審理案件。督促程序的高效性符合以“司法效率”為中心的司法改革的要求。
(二)消極方面
然而,督促程序在1991年移植到我國以后,在我國的社會環(huán)境中遭遇到了種種不利于其生存和發(fā)展的消極因素,從而影響了其在我國的有效運行和應(yīng)有價值的正常發(fā)揮,主要表現(xiàn)在以下方面:
1. 殘留的計劃經(jīng)濟觀念與督促程序所需要的市場經(jīng)濟環(huán)境不相協(xié)調(diào)
督促程序是隨著資本主義現(xiàn)代商品經(jīng)濟發(fā)展而建立起來的。西歐資本主義商品經(jīng)濟的發(fā)展使得人民之間的金錢債務(wù)糾紛急遽增長,如果這些案件都按通常訴訟程序,即經(jīng)過起訴、法庭審理,直至作出判決、上訴等一系列程序之后強制執(zhí)行,則不僅浪費當(dāng)事人和法院的人力和物力,而且不利于商品經(jīng)濟的發(fā)展。鑒于此,1877年德國民事訴訟法第一次制定了督促程序[3]。督促程序的生長環(huán)境是商品經(jīng)濟社會,立法的目的是要維護債權(quán)人的合法利益。然而,1991年我國在制定督促程序時尚未走出計劃經(jīng)濟的影響,在各個細(xì)節(jié)的設(shè)計上都表現(xiàn)出有利于債務(wù)人的價值取向[4],甚至?xí)r至今日,多年前的計劃經(jīng)濟思想尚未徹底從人們頭腦中消除,以至于原有的對債務(wù)人過多保護的觀念與督促程序保護債權(quán)人利益的立法意旨相背。
2. 我國超職權(quán)主義訴訟模式與督促程序的相關(guān)要求不相協(xié)調(diào)
我國民事訴訟法長期奉行超職權(quán)主義的審判模式,傳統(tǒng)的民事訴訟法律關(guān)系理論突出強調(diào)法院在民事訴訟中的主導(dǎo)地位,程序的進(jìn)行主要由法官控制,將當(dāng)事人在民事訴訟中的地位視為從屬性質(zhì)[5]。而督促程序的進(jìn)行取決于雙方當(dāng)事人,程序因債權(quán)人的申請而開始,因債務(wù)人的異議而終結(jié),法官對債權(quán)人的申請和債務(wù)人的異議僅進(jìn)行形式審查,相對而言,法官在其中只起到協(xié)助和輔助作用,在某種程度上可以說督促程序需要的是當(dāng)事人的程序自由。如果督促程序過多地受到法官職權(quán)的干涉,當(dāng)事人必然會遭遇各式各樣的阻撓,督促程序自然很難順暢運行。
3. 目前不健全的司法制度與督促程序的要求不相協(xié)調(diào)
法官干預(yù)當(dāng)事人選擇督促程序部分源自法官背后的司法制度不健全。當(dāng)前法院普遍存在著經(jīng)費不足、設(shè)備缺乏的問題?;鶎尤嗣穹ㄔ恨k理適用督促程序的案件所支付的費用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過所收取的費用,入不敷出。而按訴訟程序立案受理,財產(chǎn)案件訴訟收費則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出適用督促程序受理案件,有些案件法官寧可動員當(dāng)事人走訴訟程序,也不按督促程序辦理[6]。法院經(jīng)費沒有相應(yīng)的制度保障,法院內(nèi)部的司法體制缺乏對立案法官的監(jiān)督和制約,受理案件時法官出于利益權(quán)衡而干預(yù)當(dāng)事人的程序選擇權(quán)也就不足為怪了。此種司法制度的缺陷必將對收費低廉的督促程序的適用產(chǎn)生重大影響。
4. 不健全的市場機制與督促程序不相配套
有學(xué)者認(rèn)為,現(xiàn)階段人們的價值觀念正在轉(zhuǎn)變,但尚未形成市場經(jīng)濟正常運行所需要的價值觀念,信用——特別是商業(yè)信用在很多人眼里還比較淡薄,在有些人腦子里甚至就沒有“信用”二字。國家也沒有建立起一套市場經(jīng)濟需要的信用制度,這是我國督促程序運行效果不佳的最根本的原因[7]。筆者雖然不贊同將信用機制的缺乏認(rèn)定為我國督促程序運行效果不佳的“最根本”的原因,但不可否認(rèn)信用機制的缺乏對我國目前督促程序運行的不良現(xiàn)狀起了一定的負(fù)面作用,主要表現(xiàn)為債務(wù)人可以沒有任何約束地故意對支付令提出虛假異議。對債務(wù)人的此種惡意行為既沒有法律上的限制或懲罰,也不會產(chǎn)生其他方面的不利影響,由此形成對債務(wù)人“不信用”的縱容或誘導(dǎo),致使督促程序無法順利施行。
5. 理論界與實務(wù)界的重視程度與該程序的重要性不相符合
司法改革中,理論界和司法實務(wù)部門均熱衷于簡易程序的探討和實踐,然而,同樣具有簡易程序特點的督促程序卻倍受冷落,多年來已經(jīng)淡出了人們的視線。在法院,依督促程序提起的案件往往交由立案庭辦理,得不到與通常訴訟程序同樣的重視,甚至可以說這一獨特簡便程序的存在完全被忽視。督促程序的缺陷很難得到完善,其價值也難以得到應(yīng)有的發(fā)揮。在我國市場經(jīng)濟快速發(fā)展的今天,法院受理的經(jīng)濟案件幾乎逐年成倍激增,法官審理案件的負(fù)擔(dān)日益加重。如果不以靈活、快捷、節(jié)省的程序解決大多數(shù)簡單民事案件,要實現(xiàn)對復(fù)雜民事案件的慎重裁判就相當(dāng)困難[8]。
二、對督促程序建構(gòu)的理論基礎(chǔ)的反思
(一)訴訟公正和訴訟效率的失衡
訴訟公正和訴訟效率是民事訴訟法的基本價值。公正是法律和訴訟中的最高價值,通常情形中,在維護公正的前提下追求訴訟效率。實踐中各類案件和各種程序平均占用訴訟資源是不合理的,在社會發(fā)展迅速和講求經(jīng)濟的環(huán)境中,簡便迅捷的程序是很必要的,對于簡易案件,更應(yīng)當(dāng)強調(diào)經(jīng)濟性地解決糾紛[9]。督促程序的設(shè)計在注重訴訟效率的同時實現(xiàn)訴訟公正價值和訴訟效率價值的平衡與互動。督促程序的發(fā)生基于債務(wù)人對債權(quán)人提起的債務(wù)糾紛沒有爭議這一假設(shè)前提,免去了通常訴訟中所需的繁瑣程序,不用開庭審理,對債權(quán)人的申請也不用實質(zhì)審查,不用向債務(wù)人訊問和質(zhì)證。為確保訴訟正義,督促程序特別為債務(wù)人設(shè)置了異議權(quán),債務(wù)人的異議直接導(dǎo)致督促程序的終結(jié),糾紛轉(zhuǎn)由通常訴訟審理解決。如果生效的支付令出現(xiàn)錯誤,督促程序也提供了再審的救濟途徑。在追求訴訟效率方面,督促程序訴訟周期短、程序簡單、審級層次少、訴訟費成本低。相對于訴訟程序而言,當(dāng)事人能以最低的訴訟成本獲取最大的訴訟利益;對于法院,也極大地節(jié)約了司法資源??梢?督促程序設(shè)計的初衷是試圖實現(xiàn)訴訟公正與訴訟效率的完美結(jié)合。
然而,司法實踐中,督促程序顯現(xiàn)出訴訟公正和訴訟效率在某些環(huán)節(jié)上設(shè)計的失衡。首先,債權(quán)人有選擇適用督促程序的權(quán)利,但立法沒有對債權(quán)人的程序選擇權(quán)提供司法救濟,債權(quán)人因為種種原因(法院或督促程序自身的缺陷)無力選擇對己更有利的督促程序,訴訟公正無法體現(xiàn)。其次,督促程序中債務(wù)人的異議權(quán)無任何限制,雖然符合督促程序追求訴訟效率的要求,但是極易造成督促程序因債務(wù)人的虛假或隨意的異議而終結(jié),債權(quán)人的合法權(quán)益在督促程序中無法得到有效保護,督促程序也就無法實現(xiàn)訴訟公正。再次,債務(wù)人提出不實的異議后,督促程序終結(jié),由債權(quán)人承擔(dān)敗訴的費用,債權(quán)人的合法權(quán)利不僅得不到維護,而且還要為對方的欺騙“買單”,訴訟公正在訴訟費用的承擔(dān)上也無法體現(xiàn)。最后,督促程序在訴訟效率上具有明顯的優(yōu)勢,然而,程序的設(shè)計并沒有保證訴訟期限的按期履行,為人為因素的影響提供了可能,其訴訟高效的優(yōu)越性無法得到體現(xiàn)。
(二)訴訟權(quán)利和訴訟義務(wù)不對等
權(quán)利和義務(wù)是法律規(guī)范的核心和實質(zhì)。權(quán)利是規(guī)定或隱含在法律規(guī)范中、實現(xiàn)于法律關(guān)系中的、主體以相對自由的作為或不作為的方式獲得利益的一種手段。義務(wù)是和權(quán)利相對的,是設(shè)定或隱含在法律規(guī)范中、實現(xiàn)于法律關(guān)系中的、主體以相對受動的作為或不作為的方式保障權(quán)利主體獲得利益的一種約束手段[10],“沒有無義務(wù)的權(quán)利,也沒有無權(quán)利的義務(wù)”,在數(shù)量關(guān)系上,權(quán)利與義務(wù)總是等值的,即權(quán)利和義務(wù)要實現(xiàn)對等[11]。督促程序的設(shè)計上也遵循訴訟權(quán)利和訴訟義務(wù)對等的程序建構(gòu)理念,如:由于人民法院在支付令之前并未對案件做實質(zhì)性的審查,即未對權(quán)利本身進(jìn)行調(diào)查,因此,支付令并不一定符合當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的事實,這就要求法律程序上設(shè)置一種救濟手段,即允許債務(wù)人對支付令提出異議[12]。債務(wù)人在法定期間提出書面異議的,人民法院無須審查異議是否有理由,應(yīng)當(dāng)直接裁定終結(jié)督促程序。因為對債權(quán)人的申請不應(yīng)進(jìn)行實質(zhì)審查,與之相對應(yīng),對債務(wù)人的異議也不應(yīng)進(jìn)行實質(zhì)審查,而只審查其在形式上是否合法。異議一經(jīng)合法提出,督促程序就告結(jié)束。
我國督促程序的設(shè)計缺陷主要表現(xiàn)為法官和債務(wù)人的部分權(quán)利和義務(wù)設(shè)置不對等。如規(guī)定法官對督促程序的啟動具有控制權(quán),卻沒有明確相應(yīng)的不得濫用職權(quán)的義務(wù),即保護債權(quán)人的訴權(quán)和程序選擇權(quán)的義務(wù);規(guī)定了法官執(zhí)行訴訟期限的權(quán)利,卻沒有規(guī)定相應(yīng)的執(zhí)行訴訟期限的義務(wù),即保護債權(quán)人訴訟期限權(quán)利的義務(wù);規(guī)定了債務(wù)人有提出異議的權(quán)利,卻沒有規(guī)定不得濫用異議權(quán)的義務(wù),即保障債權(quán)人順利收回債權(quán)的義務(wù);債權(quán)是相對權(quán),也稱對人權(quán),其義務(wù)主體是特定的債務(wù)人,督促程序明確了保護債權(quán)人的合法權(quán)利,卻沒有相應(yīng)嚴(yán)格賦予債務(wù)人保障債權(quán)人合法權(quán)益的義務(wù)。義務(wù)是和權(quán)利相對的,督促程序給法院與債務(wù)人設(shè)定了前述權(quán)利而沒有相應(yīng)地設(shè)定前述義務(wù),在程序上則表現(xiàn)為沒有給法院和債務(wù)人的權(quán)利以一定約束。
結(jié) 論
從以上分析可以看出,督促程序以其特有的簡便、快捷、成本低廉的特點,符合我國的傳統(tǒng)法律文化觀念、順應(yīng)我國市場經(jīng)濟社會的快速發(fā)展的需要、符合我國民事訴訟原則和司法改革精神,在我國有其存在的合理性和必要性。由于我國特有的國情,現(xiàn)實社會中確實存在與督促程序的要求不相協(xié)調(diào)的諸多因素。筆者認(rèn)為,隨著社會主義市場經(jīng)濟的逐步完善,計劃經(jīng)濟的后遺癥會在立法者和普通民眾中慢慢消失,我國長期形成的超職權(quán)主義的訴訟模式和司法制度不健全的情形可以在司法改革的推進(jìn)和制度的完善中逐漸得到克服,目前市場信用機制已經(jīng)開始逐步建立,督促程序所需要的司法和社會環(huán)境正在日漸回歸,可以預(yù)見,影響督促程序運行的不利因素不會成為繼續(xù)困擾督促程序的重大問題。由此,我們認(rèn)為,督促程序應(yīng)該在我國民事訴訟法中繼續(xù)存在。我們需要的是重新關(guān)注和重視督促程序,同時深刻反思督促程序自身存在的無法克服的給債權(quán)人帶來的程序障礙,切實保障債權(quán)人對督促程序的選擇權(quán),解決督促程序中債務(wù)人的異議權(quán)不受限制的弊端以及由此產(chǎn)生的訴訟費用負(fù)擔(dān)不合理的問題,確保督促程序訴訟期限的按期履行等等。我們相信,挖掘督促程序的程序機理,彌補其自身設(shè)計的缺漏以適應(yīng)我國的客觀環(huán)境,同時借鑒其他國家和地區(qū)好的立法方案,使督促程序盡快實現(xiàn)本土化,才是督促程序在我國繼續(xù)發(fā)展的出路。我國的督促程序最終會呈現(xiàn)出其在德國適用的情形,成為我國基層法院中大部分經(jīng)濟糾紛案件的適用程序,幫助法院實現(xiàn)繁簡分流,進(jìn)一步促進(jìn)我國社會經(jīng)濟的發(fā)展。
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篇3
“我不能成為首富,但我可以綁架他兒子?!泵康绞б饣蚺d奮時,“小炮仗”喜歡把這句話掛在口上。“小炮仗”最大的人生目標(biāo)是成為綁匪。
“小炮仗”是四川人,2005年10月,他將迎來20歲生日。他沒有社會認(rèn)可的正規(guī)職業(yè),靠混跡江湖為生。
中國對綁架犯罪行為的懲罰十分嚴(yán)厲,《中華人民共和國刑法》第239條規(guī)定,構(gòu)成綁架罪的應(yīng)處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或沒收財產(chǎn);致人質(zhì)死亡或殺害人質(zhì)的,處死刑并處沒收財產(chǎn)。
如此嚴(yán)重的懲罰,難道沒有嚇住像“小炮仗”這樣的蠢蠢欲動者嗎?那些綁匪,真的是被少數(shù)人認(rèn)為的所謂“俠匪”嗎?
2005年4月,《望東方周刊》記者見到了“小炮仗”這位對“綁匪事業(yè)”充滿憧憬的年輕人時,他叼著煙、喝著酒,在寧波月湖邊的一家小酒店里做著當(dāng)綁匪的“白日夢”。
綁匪是好逸惡勞、禍害社會的人
“小炮仗”17歲那年高中輟學(xué)后,來到浙江寧波等地“闖蕩江湖”。三年來,他一直以邊緣職業(yè)為生。平時,他喜歡跟著還算不上黑社會的“混混”出入各種娛樂場所,收些“閑錢”;偶爾還幫賭徒看看場子、望望風(fēng),拿些小費;有時還會成為警方、媒體的線人;每到年關(guān)、暑假,他就在寧波、上海等地火車站賣黃牛票。
但讓“小炮仗”留下“江湖名聲”的,當(dāng)然不止是這些雜活。他每逢春節(jié)年關(guān),還會和一群人,在浙北、蘇南和浙東一帶的鄉(xiāng)村,拿著炮仗、煙花,到當(dāng)?shù)馗缓兰议T口放“炮仗”,主人受驚走出房門時,一群人和“小炮仗”一起,盯著主人邪邪地笑。這些富豪多半會以幾百、上千甚至更多的錢買下他們手中不值百元的炮仗煙火?!靶∨谡獭北M管年齡不大,但團伙中經(jīng)常由他探路、摸底,而且拜年屢屢得手,也就留下“小炮仗”的綽號。正經(jīng)人都對“小炮仗”這種做法,非常厭惡。
盡管“小炮仗”沒有固定職業(yè),但由于許多偏門邪道都挺來錢,所以他自稱2005年春節(jié)回家過年時,帶子四萬多存款回家。
“誰都希望成為富翁,我當(dāng)然也想。在我看來,只有綁架富豪才能快速致富了。現(xiàn)在看場子呀,放炮仗呀,賣火車票呀都是在做小事,都是在積累經(jīng)驗,但愿有一天能成大事?!?/p>
盡管《望東方周刊》記者多次向其指明,他的“夢想”一旦成真就是嚴(yán)重犯罪,是罪大惡極、沒有翻身希望的罪行,但“小炮仗”卻似乎并不為所動,“要回報總會有風(fēng)險。哪有做強盜的肯定不會被抓呢?”
言談中,“小炮仗”對打工很不屑。據(jù)了解,像“小炮仗”這樣好逸惡勞、不愿吃苦而企圖通過不法手段走捷徑賺大錢的人,占了綁匪的絕大多數(shù)。
貧窮不是產(chǎn)生犯罪的土壤
一份綁架案的研究論文對綁架犯罪分子的成員特點作了這樣的總結(jié):“作案成員多以男性為主,文化程度較低且趨向低齡化,一些犯罪成員個性上表現(xiàn)出明顯的性格缺陷和心理障礙。職業(yè)化傾向也越來越明顯?!?/p>
中國人民大學(xué)社會學(xué)系教授周孝正告訴《望東方周刊》,應(yīng)該承認(rèn),不少綁匪是所謂的“三無”人員,經(jīng)濟上屬于低收入人群。
7月10日,在成都召開的“和諧社會成都論壇”上,有專家指出,當(dāng)代中國已經(jīng)形成了由十大階層組成的社會階層結(jié)構(gòu)。其中,城鄉(xiāng)無業(yè)、失業(yè)、半失業(yè)人員階層,包括失業(yè)、失地、待業(yè)的人員等,他們首次成為一個階層。
中國政府十分重視保護低收入階層的權(quán)利,而這個階層中的絕大部分人,遵紀(jì)守法,在逆境中自強不息?!爸袊母F人是最具有忍耐性的,最安分守己的。那些綁匪和他們本身所處的階層并沒有直接聯(lián)系?!苯鞴哺叩葘?茖W(xué)校法律系主任鄧國良教授告訴《望東方周刊》。
復(fù)旦大學(xué)社會發(fā)展與公共政策學(xué)院于海教授告訴《望東方周刊》,中國實施綁架的人群,大體上可分為:亡命之徒;想入非非的年輕人;利益當(dāng)事人。他說:“綁架案件的形成,主要還是犯罪分子自身原因?!?/p>
溫州商人許明同意于海教授的觀點,他說,仔細(xì)觀察,多數(shù)綁匪是因為經(jīng)濟糾紛、賭博、吸毒等原因而實施犯罪行為的,或者是與心理變態(tài)扭曲、社會風(fēng)氣差等有關(guān)。從目前來看,絕大多數(shù)不甘于現(xiàn)狀的底層民眾,選擇走的是合法致富的道路,比如考大學(xué)、學(xué)手藝、打工、自己做小老板等等。
他特別指出,中國改革開放后成長起來的這兩代富豪,特別是東南沿海白手起家的這批富豪,本身就是從底層民眾個人奮斗才致富的。寧可窮死也不做綁匪殺人,這是底層民眾的主流心態(tài)。
不過,專家還是提醒必須關(guān)注產(chǎn)生綁匪的復(fù)雜原因。中國公安大學(xué)公安學(xué)教授王大偉表示,對綁架犯罪進(jìn)行深入的分析,需要建立成因模型,要從社會震蕩源和社會生態(tài)系統(tǒng)兩個層面去分析。
“一些社會現(xiàn)象非常容易影響到孩子?!敝苄⒄龑τ浾哒f。他認(rèn)為,“抬頭向錢看,低頭向錢看”正在局部地區(qū)成為一種社會風(fēng)氣。資本可以進(jìn)入任何領(lǐng)域,卻不能進(jìn)入靈魂。
張昌榮也表示,學(xué)校對于品德教育的忽視,教材脫離實際生活,社會某些領(lǐng)域的功利主義傾向,致使很多實施綁架者,沒有畏懼感。
經(jīng)濟糾紛:制造綁匪的重要原因
2005年6月,上海的蔡先生遭遇了一起熟人綁架案。綁匪索要43萬元,讓蔡先生贖其兒子。
在警方的努力下,這起案子在三天內(nèi)就告破。警方發(fā)現(xiàn),這起綁架案的綁匪原本與蔡家有經(jīng)濟糾紛,多次索要不成,綁匪才決定實施綁架。
中國人民公安大學(xué)副教授陳剛表示,目前,因為債務(wù),合同,拖欠工資等經(jīng)濟糾紛所引發(fā)的綁架案件正在逐年上升,綁架金額增加,從早年的三五萬元,到現(xiàn)在的數(shù)十萬、數(shù)百萬元之巨。
另外,地下金融組織中的“抬會”、“標(biāo)會”等組織的崩潰,也會導(dǎo)致綁架、非法拘禁等案件大幅上升。
1985年9月,鄭樂芬夫婦合謀組織了“民間金融互助會”。這兩位連小學(xué)文化都沒有的農(nóng)民,在資金稀缺的80年代中期,就控制著上億元的資金。
1985年“抬會”被取締后,在樂清縣引起了一場巨大騷亂,會員急于向中小會主索回會款,甚至采用綁架人質(zhì)、非法拘禁等手段,造成了三人死亡、53人被綁架和非法拘禁。不僅在樂清,平陽也先后發(fā)生過兩次“會案”,共涉及資金幾十億元、造成幾十人非正常死亡。
“經(jīng)濟起步階段,矛盾比較多,容易引發(fā)綁架?!睆埐龢s告訴《望東方周刊》,在2003年的福建綁架案發(fā)生地的排名中,福州、莆田位居一二名,泉州、臨清并列第三。張昌榮教授特別注意了臨清,他表示,臨清地理位置偏僻,經(jīng)濟落后,卻上升為綁架案的高發(fā)區(qū),與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟起步,容易產(chǎn)生動蕩有關(guān),由經(jīng)濟糾紛產(chǎn)生的綁架案逐步增加。經(jīng)濟的大起大落,債務(wù)糾紛增多,也容易發(fā)生綁架案件。
除了經(jīng)濟糾紛之外,各種違法犯罪案件常常是制造綁匪的直接“幕后指使人”。
篇4
摘要:20__年我國《民事訴訟法》修改時對督促程序進(jìn)行了完善,其目的就是希望利用督促程序簡便、經(jīng)濟解決無爭議民事債權(quán)債務(wù)糾紛的特點,更好地維護當(dāng)事人的合法權(quán)益,實現(xiàn)案件分流進(jìn)而科學(xué)合理的配置司法資源。但從目前督促程序的程序設(shè)置而言,還不足以承擔(dān)立法者對其寄予的厚望,所以本文希望通過對督促程序面對的困境進(jìn)行研究分析,并在此基礎(chǔ)上提出完善改程序的對策。
關(guān)鍵詞:督促程序,存在問題,程序完善
一、督促程序概述
1、督促程序的概念和性質(zhì)
(1)督促程序的概念
現(xiàn)代督促程序起源于德國,而后法國、日本等大陸法系國家也相繼在民事訴訟法中規(guī)定了督促程序。
德國學(xué)者奧特馬o堯厄尼希認(rèn)為申請人向法院遞交請求發(fā)出督促決定的申請。該決定的發(fā)出不僅訊問被申請人。相對人提出異議,則督促程序結(jié)束并轉(zhuǎn)入爭訟程序。如果相對人未提出異議,則依申請發(fā)出執(zhí)行決定。" 日本學(xué)者新堂幸司界定為:"當(dāng)債務(wù)人對一定數(shù)量的金錢及其他替代物就請求權(quán)不予爭議時,使債權(quán)人通過比普通程序更簡易、更迅速獲得債務(wù)名義的程序,這種程序由法院書記官負(fù)責(zé)實施。督促程序可以說是給付訴訟的一種替代程序。"
綜上所述,我們認(rèn)為督促程序是指法院根據(jù)債權(quán)人提出的給付金錢或有價證券的申請,不對債權(quán)債務(wù)關(guān)系進(jìn)行實質(zhì)性審理,直接向債務(wù)人發(fā)出支付令。債務(wù)人可以在法定不變期限內(nèi)提出異議,若債務(wù)人提出異議合法有效,申請支付令的一方當(dāng)事人同意提訟的,法院應(yīng)裁定終結(jié)督促程序,轉(zhuǎn)入訴訟程序;若債務(wù)人在法定期限內(nèi)未提出合法有效異議且又不履行支付令的,支付令即具有強制執(zhí)行力,債權(quán)人可以據(jù)此向可以向人民法院申請執(zhí)行的一種特殊程序。
(2)督促程序的性質(zhì)
督促程序在國外立法以及學(xué)者的論述中一般界定為特別程序,督促程序的性質(zhì)問題國內(nèi)學(xué)界研究較多,并且形成了幾種較為代表性的觀點。
第一種觀點認(rèn)為督促程序是屬于訴訟程序。第二種觀點認(rèn)為督促程序是屬于略式訴訟程序,即是一般訴訟程序是簡略。第三種觀點認(rèn)為督促程序是屬于非訟程序。理由是督促程序并不解決民事爭議案件,只是根據(jù)申請人的申請,通過發(fā)出支付令的方式,要求債務(wù)人履行沒有爭議的債務(wù)。因此在督促程序中,只有申請人而沒有被申請人或者被告,不存在一個有對立雙方當(dāng)事人的訴訟結(jié)構(gòu)。 第四種觀點認(rèn)為督促程序是屬于非訟程序,但是兼有訴訟程序的特點。
根據(jù)我國民訴法規(guī)定,督促程序適用的對象是無爭議的債權(quán)債務(wù)糾紛,而此類案件并非必須適用督促程序,債權(quán)人可以選擇適用該程序,也可適用普通程序。督促程序處理該類案件,是因為考慮到案件債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確的特點,迅速簡便地加以處理可以更好地保障當(dāng)事人的和合法權(quán)益以及合理配置有限的司法資源,所以在立法中就省略了普通程序中比如傳喚當(dāng)事人、調(diào)查取證和開庭辯論等環(huán)節(jié)。同時,督促程序始于債權(quán)人的申請,若被申請人沒有在法定期間內(nèi)提出合法的意義,那么申請的結(jié)果就會產(chǎn)生強制執(zhí)行的效力。以上論述都表明非訟程序中的某些非訟案件也存在訴訟因素。換言之,筆者支持第四種代表性觀點,督促程序?qū)儆诜窃A程序,但兼有訴訟程序的特點。
2、督促程序的法律意義
(1)快速地解決債權(quán)債務(wù)糾紛,節(jié)約司法資源
督促程序自創(chuàng)設(shè)時起,其目的就是定位于快速解決當(dāng)事人之間無實體爭議的債權(quán)債務(wù)糾紛。督促程序的訴訟周期相對普通訴訟而言已經(jīng)相當(dāng)緊湊,而從訴訟中省略了傳喚當(dāng)事人、調(diào)查取證等環(huán)節(jié),債務(wù)人沒有在法定期間內(nèi)提出合法異議,那么債權(quán)人將取得執(zhí)行名義,向法院申請強制執(zhí)行。并且,督促程序的訴訟費用較普通訴訟程序而言低廉得多。由此,督促程序減少了當(dāng)事人為訴訟投入的財力和精力,同時也減少法院司法資源的占用和消耗,較大程序上提高了訴訟效率,合理配置了訴訟資源。
由此表明,"督促程序的首要功能是過濾掉大量的無爭議案件", 將案件過濾在民事訴訟程序之外,進(jìn)而調(diào)和日益凸顯的司法資源的稀缺性與民眾對司法資源需求無限性之間的矛盾。
(2)有助于當(dāng)事人尋求司法保護,維護其合法權(quán)益
督促程序的高效性有利于簡便快捷地實現(xiàn)債權(quán)人實體目的,從而有利于維護其自身的合法權(quán)益以及民事實體法律秩序。督促程序高效性是在保證訴訟公正的前提下實現(xiàn)的。比如,在督促程序中債務(wù)人不參加審理,但是基于法律平等保護原則,法律賦予債務(wù)人對支付令的異議權(quán)。并且,當(dāng)生效的支付令發(fā)生錯誤時,法院可依被申請人的申訴予以救濟。由此可見,督促程序的出現(xiàn)保障使債權(quán)人保護了自己合法債權(quán),也使債務(wù)人的訴訟權(quán)益得到保障。同時督促程序的快捷性有助于債權(quán)人及時地實現(xiàn)實體目的,從而為社會成員最大限度地提供司法救濟的途徑,以保證其實體權(quán)利的實現(xiàn)不致因成本和復(fù)雜性等原因而受到阻礙,進(jìn)而有利于維護民事法律關(guān)系和民事交易的安全。
(3)完善民事訴訟法程序體系,實現(xiàn)程序多元化
就督促程序而言,其立法目的如上述闡述中所言,即是對債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確的案件,省去法庭實質(zhì)性審理階段,使債權(quán)人迅速獲得具有強制執(zhí)行效力的法律文書。債權(quán)債務(wù)關(guān)系繁簡程度的不同就社會經(jīng)濟多元化發(fā)展的表現(xiàn),債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確的糾紛就是民事糾紛多樣化的一種具體體現(xiàn),進(jìn)而督促程序的設(shè)置體現(xiàn)了民事訴訟程序多元化,而當(dāng)事人選擇督促程序來解決糾紛將更好地保護其合法權(quán)益。
3、我國適用督促程序的現(xiàn)狀
從我國全國法院的情況來看,適用督促程序?qū)徖淼陌讣?shù)量并不多。支付令案件占民事、經(jīng)濟糾紛案件總數(shù)的比例不高:一是民事、經(jīng)濟案件收案逐年增多.支付令案件的收案卻未相應(yīng)增多。二是適用督促程序較為集中的借貸糾紛和借款合同糾紛案件逐年增多,適用督促程序支付令的案件卻有所減少并呈下滑趨勢。三是民事、經(jīng)濟案件適用簡易程序的較多,適用督促程序的很少。從下表中的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),每年全國審結(jié)民事一審案件的數(shù)量都在增加,而以督促程序處理的案件占全國審結(jié)民事一審案件的比率卻在下降,從20__年的5.23%下降到20__年的1.88%。同時,生效支付令占依照督促程序?qū)徑Y(jié)案件的比率也是每況愈下,特別是20__年以后可謂是極具下降,直至20__年僅為11.8%。
20__年-20__年 全國法院適用督促程序情況
統(tǒng)計明細(xì)表
時間 全國共
審結(jié)民
事一審
案件 全國法院依照督促程序?qū)徑Y(jié)的案件 其中
支付令生效 生效支付令占依照督促程序?qū)徑Y(jié)案件的百分比 程序終結(jié) 駁回申請 其他處理
20__ 3418481 179007 152980 85.4603% 12459 5312 8256
20__ 3457770 158100 135980 86.0089% 12641 2634 6845
20__ 4393306 179177 50357 28.1046% 34065 2683 88475
20__ 4416168 181655 34336 18.9018% 40542 2175 97798
20__ 4303744 150790 25338 16.8035% 36930 5340 80818
20__ 4360184 127461 16170 12.6862% 33342 1681 73647
20__ 4382407 95111 12729 13.3833% 22486 1405 55325
20__ 4682737 88292 10436 11.8199% 21547 2013 51609
由此,我們可以大膽的得出結(jié)論,督促程序的功能在不斷的消解和異化,日漸式微,和立法初衷出現(xiàn)了錯位!
二、我國督促程序運行中存在的問題
我國督促程序面臨的種種困境是由多種深層次的原因造成的,既有制度之惑即程序設(shè)置多有漏洞,也有外部環(huán)境之惑即社會信用體系尚未建立。下面就其中的幾個方面進(jìn)行分析,以揭開造成困境的神秘面紗。
1、對督促程序案件立案分流引導(dǎo)不足
我國新修改的《民事訴訟法》第一百三十三條第一款規(guī)定,法院對受理的案件,分別情形,予以處理:(一)當(dāng)事人沒有爭議,符合督促程序規(guī)定條件的,可以轉(zhuǎn)入督促程序。依該條的規(guī)定,當(dāng)事人向法院提交狀,希望通過訴訟程序解決糾紛,保護自己的合法權(quán)益,而法院受理案件后認(rèn)為當(dāng)事人之間沒有爭議,將案件轉(zhuǎn)入督促程序。這樣的程序轉(zhuǎn)化方式是法院希望通過發(fā)揮不同程序的功能,進(jìn)行案件的分流,然而實際上是對訴訟程序與非訟程序之核心差異的認(rèn)識缺位。 程序不同,適用于訴訟程序與非訟程序之間的程序法理存在差異。若采取訴訟法理適用于非訟程序,則背離了非訟程序的簡捷性和經(jīng)濟性,增加了糾紛解決的訴訟成本;若采取非訟法理適用于訴訟程序,則不能保障各方當(dāng)事人享有訴訟權(quán)利,其后果很可能導(dǎo)致當(dāng)事人不能維護其合法權(quán)益。當(dāng)事人提交狀,使其達(dá)到啟動訴訟程序的證明標(biāo)準(zhǔn),其付出的代價遠(yuǎn)勝于其向法院申請支付令所付出的代價。而依規(guī)定而言經(jīng)過程序轉(zhuǎn)化當(dāng)事人僅僅啟動的是督促程序,作為非訟程序的督促程序并不需要當(dāng)事人提供如此高的證明標(biāo)準(zhǔn),一方面浪費了當(dāng)事人投入的人力和物力,另一方面也違背了督促程序簡捷、經(jīng)濟的性質(zhì)和特點。綜上,該條規(guī)定不能維護當(dāng)事人的合法權(quán)益,也不能實現(xiàn)其程序分流的目的。
2、支付令申請兩次審查不合理
我國對支付令的申請分為兩個階段,第一階段為債權(quán)人提出申請至法院受理,期限為五天;第二階段為法院受理后自發(fā)出支付令,期限為十五天。法院對支付令申請受理審查這一程序設(shè)置在一定程度上受到了普通程序立案審查設(shè)置的影響。由于普通程序的復(fù)雜性,需要充裕的審查時間,而督促程序作為非訟程序,其適用對象為權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確的債權(quán)債務(wù)糾紛,申請書的內(nèi)容相對狀而言簡單、明了的多,給予受理審查五天的時間,顯然與督促程序簡單便捷經(jīng)濟的立法目的相不符。既然審查的內(nèi)容是相同的,立法人為地割裂和區(qū)分了法院審查的兩個階段,這也就造成對支付令審查方式的理解不一。
督促程序作為非訟程序,兩次審查的程序設(shè)置,不符合非訟程序的法理。由于非訟程序所要解決的問題比較單純,案情明確,問題集中,其證明活動及負(fù)擔(dān)大為減少,這決定了證明責(zé)任及證明標(biāo)準(zhǔn)必須采用與通常訴訟程序不同的規(guī)則。 若采取訴訟法理解決非訟案件,則背離了非訟案件的性質(zhì)和特點,從某種意義上而言更是增加了非訟案件的解決成本。 特別是根據(jù)我國最高法院《關(guān)于適用督促程序若干問題的規(guī)定》的規(guī)定,法院受理申請后,經(jīng)審查申請不成立的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)裁定駁回申請,該裁定不得上訴。從訴訟公正與訴訟效率的角度進(jìn)行分析,審查債權(quán)人支付令申請需要花費二十天的時間,就督促程序簡易、快捷的特點而言時間過長,無效率可言;而在申請人等待多時之后得到的是一份不能上訴的駁回申請裁定,這無疑缺少程序保障,無公正可言。
3、督促程序中保全的缺失
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用督促程序若干問題的規(guī)定》第5條第4項的規(guī)定,對設(shè)有擔(dān)保的債務(wù)案件主債務(wù)人發(fā)出的支付令,對擔(dān)保人沒有拘束力。債權(quán)人就擔(dān)保關(guān)系單獨提訟的,支付令自行失效。換言之,支付令與訴前保全措施不能同時使用。這樣的程序設(shè)置使督促程序在程序運行上十分簡略、效率較高,但在審判實踐中,大量存在債務(wù)人利用支付令送達(dá)后的15日的履行期,抽逃資金、隱匿財產(chǎn)的情況,使該程序不能實現(xiàn)保護債權(quán)人合法權(quán)益的目的。就督促程序本身而言只能保證其自身訴訟運行符合簡捷、經(jīng)濟的特點,并不能保證債權(quán)人合法債權(quán)這一訴訟目的的實現(xiàn),也不能排除債務(wù)人惡意轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn),以達(dá)到執(zhí)行不能的目的。如果只是因為督促程序不能采用保全措施,嚴(yán)重影響了債權(quán)人訴訟目的的實現(xiàn),那么就會出現(xiàn)督促程序僅有程序上的簡便,而沒有實現(xiàn)債權(quán)人保護自身合法權(quán)益的訴訟目的。這樣的結(jié)果只能是督促程序僅僅在訴訟過程體現(xiàn)了經(jīng)濟合理性,沒有滿足訴訟結(jié)果的合目的性,如此的訴訟效率是殘缺的、無意義的。既然這樣的程序運行沒有訴訟效率可言,那么民事訴訟的公正價值也無從談起,自然也與督促程序的立法本意大相徑庭。
4、對錯誤支付令的救濟途徑欠缺
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于支付令生效后發(fā)現(xiàn)確有錯誤應(yīng)當(dāng)如何處理給山東省高級人民法院的復(fù)函》規(guī)定:"債務(wù)人未在法定期間提出書面異議,支付令即發(fā)生法律效力,債務(wù)人不得申請再審;超過法定期間債務(wù)人提出的異議,不影響支付令的效力。"另外,20__年最高法院《關(guān)于適用督促程序若干規(guī)定》的規(guī)定,法院院長對本院已發(fā)生法律效力的支付令,發(fā)現(xiàn)確有錯誤,認(rèn)為需要撤銷的,應(yīng)當(dāng)提交審判委員會討論決定后,裁定撤銷支付令,駁回債權(quán)人的申請??梢园l(fā)現(xiàn)該規(guī)定的內(nèi)容籠統(tǒng),缺乏程序設(shè)置的嚴(yán)謹(jǐn),其對錯誤支付令的具體審查程序、審查期限、審查部門以及撤銷后給案外人造成損害的賠償問題都沒有作出明確規(guī)定。
此外我國督促程序現(xiàn)階段在司法實踐中適用率如此之低,與外部的社會環(huán)境和司法環(huán)境存在的障礙也不無關(guān)系。譬如說民事訴訟當(dāng)事人的程序保障不足、督促程序做為舶來品,法律應(yīng)用的土壤和氛圍不夠以及社會誠信出現(xiàn)缺位等等。
三、我國督促程序的完善
1、督促程序進(jìn)行案件分流的理性認(rèn)識
《民事訴訟法》修改后在開庭前準(zhǔn)備程序中引入了督促程序是針對實踐中存在的督促程序運用不足甚至在有些地方被擱置的問題,也是希望調(diào)動民事訴訟體系內(nèi)各個程序發(fā)揮其應(yīng)有的作用,進(jìn)而科學(xué)配置司法資源,提高訴訟效率。從法院的角度出發(fā),希望通過適用督促程序能夠分流那些債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確的案件,對司法資源能夠合理配置。從當(dāng)事人角度出發(fā),選擇程序簡捷、成本低廉的督促程序能夠更加及時的維護自身的合法權(quán)益。兩者的目標(biāo)并不矛盾,關(guān)鍵在于要充分認(rèn)識到只有強化當(dāng)事人的訴訟主體地位,充分保障當(dāng)事人的程序選擇權(quán),吸引更多的當(dāng)事人選擇督促程序才能實現(xiàn)司法資源的合理配置。民事訴訟制度雖然在審理、判決到執(zhí)行中都有國家公權(quán)力的介入,但歸根到底其是為解決私權(quán)糾紛而設(shè)立的程序制度,當(dāng)事人是利用這一程序的主體,所以在設(shè)計和運作程 序時就要重視當(dāng)事人的程序主體地位以及滿足其對程序的合理需求。
法院只有保障當(dāng)事人的訴訟主體地位以及程序選擇權(quán),同時法院在合適的訴訟階段對當(dāng)事人的程序選擇進(jìn)行理性引導(dǎo),才能保障當(dāng)事人的合法權(quán)益進(jìn)而實現(xiàn)案件分流、合理配置司法資源的目標(biāo)。
2、完善支付令的申請審查程序
在我國,債權(quán)人對支付令的申請事實上要經(jīng)歷兩次法院的審查,這種設(shè)置是不合理的。同時,支付令申請書的內(nèi)容相對狀而言簡單、明了的多,接受申請的法官完全有能力在受理當(dāng)時給出明確的受理意見,立法人為地割裂和區(qū)分了法院審查的兩個階段,造成了對支付令審查方式的理解不一。由此,筆者認(rèn)為完全沒有必要設(shè)置五日的受理期限,支付令受理審查環(huán)節(jié)可以刪除。
另外,十五日的審查期限對于支付令的申請來說相對過長。從督促程序立法目的和自身程序特點而言,支付令申請書僅需要形式審查即可,過長的審查時間反而會增加當(dāng)事人的機會成本以及程序運行中不必要的司法資源的浪費。另外一方面,過長的審查期限加上實踐中法院的人為拖延,使訴訟中的期限成為不確定。案件久拖不決,督促程序較之訴訟程序的優(yōu)越性就難以體現(xiàn)。 從督促程序的發(fā)展完善而言,縮短支付令申請書的審查時間也是大勢所趨。
3、在督促程序中增設(shè)保全措施
督促程序申請發(fā)支付令與申請仲裁從本質(zhì)上來說都是當(dāng)事人向法院請求給予司法保護以維護自己合法權(quán)益的權(quán)利,與提訟具有相同的效力。由此,可以借鑒我國臺灣地區(qū)的立法,將訴前保全的適用范圍在目前的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴大,在法條中分別列舉出包括如申請仲裁與依督促程序申請支付令在內(nèi)的與提訟具有同一效力的幾個事項,以便更好地緩解"執(zhí)行難"的問題,更好地完善督促程序,增強督促程序?qū)鶛?quán)人的吸引力。
具體而言,督促程序債權(quán)人在向法院申請支付令時提交其申請訴前保全的證明材料以及提供相應(yīng)的擔(dān)保,并同意在債務(wù)人提出異議后轉(zhuǎn)入訴訟程序進(jìn)行審理。若法院裁定采取保全措施,那么在向債務(wù)人發(fā)出支付令的同時開始執(zhí)行保全措施。債務(wù)人向法院提出合法異議,督促程序終結(jié),債權(quán)人同意轉(zhuǎn)入訴訟程序的,債權(quán)人的支付令申請就視為向法院。如此,督促程序與訴前保全能夠同時適用,這樣一方面能夠發(fā)揮訴前保全的功能,較為有效的防止債務(wù)人惡意轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn),為今后的順利執(zhí)行打下了良好的基礎(chǔ);另一方面,完善督促程序,不僅在其程序過程體現(xiàn)了簡便、經(jīng)濟,也滿足了債權(quán)人及時維護其合法權(quán)益的目的。
4、增設(shè)督促程序的救濟程序
篇5
事故法院調(diào)解協(xié)議書范本
甲方: 年齡: 住址: 身份證號碼:
乙方: 年齡: 住址: 身份證號碼:
丙方:
丁方:
甲乙丙丁四方本著互諒互讓的原則,綜合考慮各方實際情況,就2011年 月 日發(fā)生在 方工地的甲方人身損害賠償問題,經(jīng)各方協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成和解協(xié)議如下:
一、各方確認(rèn)甲方于2011年 月 日在工作中于 工地受傷,后丙方墊付甲方 萬元用于其治療康復(fù),對此,各方予以確認(rèn);
二、甲方于2011年 月 日治療終結(jié)出院,繼續(xù)康復(fù),對此,各方予以確認(rèn);
三、就前述甲方人身損害賠償案件,各方同意按一下比例劃分各方責(zé)任,即 方責(zé)任為 %, 方責(zé)任為 %, 方責(zé)任為 %;
四、方一次性補償給甲方業(yè)已發(fā)生和將來發(fā)生的與此事有關(guān)的醫(yī)藥費、護理費、營養(yǎng)費、交通費、伙食補助費、后續(xù)治療費、殘疾賠償金以及一切補償和賠償費用總計人民幣 元整(大寫: 萬元 ); 方支付 方墊付甲方的各種費用 元(大寫: 萬元),甲方以及甲方有關(guān)親屬、朋友等不得用任何方式或者變相的方式以此事為由向乙方、丙方提出任何請求,至此,各方之間在履行本協(xié)議后相互之間不再有任何債權(quán)債務(wù)糾紛。
五、、本協(xié)議經(jīng)各方簽字或者蓋章后生效。一式 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,見證人一份,各方身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證復(fù)印件為本協(xié)議書附件。
甲 方(簽字):
乙 方(簽字):
丙方:
丁方 :
見證人(簽字):
簽約日期: 年 月 日
簽約地點:
車禍法院調(diào)解協(xié)議書范本
原告方:王某 謝某 黃甲 黃乙
被告方:陜縣汽車運輸有限責(zé)任公司
原告王某、謝某、黃甲、黃乙訴被告陜縣汽車運輸有限責(zé)任公司交通事故損害賠償一案,經(jīng)雙方協(xié)商,已同意和解,現(xiàn)達(dá)成和解協(xié)議如下:
一、經(jīng)原、被告雙方協(xié)商確認(rèn),本案交通事故各項損害賠償項目和費用為:死亡賠償金67796.20元、原告謝某生活費10545.68元、原告黃甲生活費12052.20元、原告黃乙生活費22597.88元、喪葬費8015.52元、誤工費387元、交通費8372元、住宿費1440元和貨物運費損失2000元。上述費用共計為人民幣壹拾叁萬伍仟壹佰肆拾壹元肆角捌分整(小寫:135141.48元)。
現(xiàn)本著互諒互讓的原則,綜合考慮雙方實際情況,原告方同意在上述所列損害賠償費用的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)核減,雙方最終確定本案實際賠償金額為人民幣壹拾貳萬貳仟整(小寫:122000元)。
二、上述損害賠償費人民幣壹拾貳萬貳仟整(小寫:122000元)由乙方于本協(xié)議簽訂的同時一次性向甲方支付清結(jié)。
如被告方未能按照本條約定及時足額支付損害賠償費,則原定核減部分將不予核減,仍須按人民幣壹拾叁萬伍仟壹佰肆拾壹元肆角捌分整(小寫:135141.48元)支付原告方賠償費用。
三、本案法院訴訟費由原、被告雙方各承擔(dān)50%。因訴訟費已由原告方在本案時即已預(yù)交,被告方同意于本協(xié)議簽訂的同時將所需承擔(dān)的訴訟費支付給原告方。
四、本協(xié)議經(jīng)雙方或其人簽署后生效。一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,提交受訴人民法院備案一份。
甲 方(簽字):
乙 方(蓋章):陜縣汽車運輸有限責(zé)任公司
篇6
貼錢做工,追債無果挾持孩童
年過半百的于德海做夢也沒想到:他這個在生意場上摸爬滾打了幾十年的“老江湖”,因為追債,自己竟然嘗到了身陷牢獄的苦澀滋味。
于德海出生在重慶,2011年,他辦了一家碎石廠,經(jīng)過幾年打拼,每月純收入達(dá)到上萬元。2012年3月的一天,好友張全把承包工程的“大老板”劉正坤介紹給他認(rèn)識。30多歲的劉正坤一身名牌,小指粗的金項鏈掛在脖子上,派頭十足。
見了幾次面后,劉正坤主動對于德海說:“我工地上的碎石以后由你供應(yīng),我承包了重慶市郊的引水工程和三環(huán)路的基墊工程,你跟著保證能成為千萬富翁?!庇诘潞SX得自己傍到了“大款”,發(fā)大財?shù)臅r機到了,便對劉正坤殷勤備至,不惜血本倒貼錢,為他做好每項工程。他給劉正坤的工地供應(yīng)碎石、轉(zhuǎn)包挖土石方工程、做公路基墊工程,全是他自己掏錢墊付材料款和人工款。此外,于德海還經(jīng)常請劉正坤一家人吃飯,請他們一家人去外地游玩,給劉正坤的小兒子劉強買玩具、衣服……誰知,劉正坤并不感動,還經(jīng)常挑他的毛病,找理由克扣、裁減、拖欠他的工程款。每項工程完工后,于德海只能拿到40%或60%的工程款和材料款,這讓他敢怒不敢言,心里很惱火。
自從認(rèn)識了劉正坤,于德海從他手里承攬了四項工程,不僅將自己所有的積蓄、兩個店鋪變賣的幾十萬元錢墊付進(jìn)去,還向親友借債、向家鄉(xiāng)銀行高價貸款共達(dá)40萬元,另外還欠工人工資款30多萬元。2013年底,于德海承包的一部分重慶三環(huán)公路修建完畢后,就從人人羨慕的“富老板”一下成了欠一屁股債務(wù)的“大負(fù)翁”!親友、工人紛紛到他家里吵鬧;銀行也上告法院要他還錢。他四處躲債,只能像做賊一樣偷偷摸摸回家鄉(xiāng)探望妻兒老小。
被債務(wù)逼得走投無路的于德海多次向劉正坤討要扣留、拖欠的88萬余元工程款。開始時,劉正坤像擠牙膏一樣,每次用幾千元打發(fā)他,后來干脆賴賬耍橫,不承認(rèn)欠他的錢了!他向劉正坤討要債款上百次,劉正坤后來就躲著他不見面。陷入絕望之中的于德海,一夜之間頭發(fā)都急白了。
幾項工程下來,自己被整成了一個“窮光蛋”,被別人追債的日子不好過,自己向別人討債的日子更屈辱!于德海實在咽不下這口氣,決定孤注一擲。
2014年3月9日,于德海趕到四川省劉正坤的老家要欠債。但劉家“鐵將軍”把門,讓他吃了“閉門羹”;在同一個鎮(zhèn)上居住的劉正坤的岳母告訴于德海,女婿兩口子在四川內(nèi)江市搞工程。于德海打聽到劉正坤的手機號碼后,幾乎哭著給劉正坤打電話要欠款,誰知話還沒有說完,對方就臭罵:“我不欠你的錢,你快滾吧!”隨后電話被掛斷了,于德海很憤怒,可是劉正坤再也不接他的電話了。
劉正坤的冷酷無情令已經(jīng)傾家蕩產(chǎn)、走投無路的于德海怨恨不已,他胸間燃起了兇猛的報復(fù)怒火:既然你要我活不下去,我也不會讓你活得舒暢滋潤!他絞盡腦汁,苦想如何逼迫劉正坤乖乖還債。突然,他想起:劉正坤不是很愛他的小兒子劉強嗎?干脆把劉強帶到內(nèi)江市去找他,把他的愛子控制住,你不還債,我就不給你孩子!
第二天上午11時,于德海在鎮(zhèn)口一個水塘邊找到了6歲多的劉強,說要帶他去找爸爸媽媽玩。早就認(rèn)識于德海的劉強連聲答應(yīng),歡歡喜喜地與于德海一起乘汽車到了四川內(nèi)江。到市區(qū)后,于德海用固定電話打劉正坤的手機。劉正坤接聽后,聽于德海說帶著劉強來要欠款,不禁火冒三丈:“你竟敢綁架我兒子,你究竟要搞啥子名堂?”
“我不干什么!我把娃兒帶過來耍兩天,把我們的事情談清楚,你把債款付給我,我就把兒子還給你,然后各干各的事……”誰知,劉正坤氣急敗壞地罵道:“娃兒我不要了!要錢沒有!”說完,他就掛了電話。于德海繼續(xù)撥打,卻再也打不通了。
債款沒追到,還帶著“仇人”的孩子,老實巴交的于德海只能自認(rèn)倒霉。他只想要自己的錢,沒想把孩子怎么樣。萬般無奈之下,他只好帶著孩子在市內(nèi)到處玩耍了兩天,繼續(xù)撥打劉正坤的手機,可還是一直打不通。這個無賴?yán)习鍖λ皫А弊吆⒆?,竟然一點也不焦急和擔(dān)憂,難道真的不想要這個孩子了?于德海經(jīng)過一天的矛盾掙扎后,決定繼續(xù)把孩子帶在身邊,以此要挾劉正坤還債。
債款沒要到,很多人在向于德海追債,他有家不敢回。走投無路之下,他想起了在新疆哈瓦提縣搞建筑的表弟阿文曾多次打電話邀請他去打工,于是他帶著劉強,匆匆上了去新疆的火車。一路上,于德海給小強買吃的喝的,給他講故事,小強就像于德海自己的孩子一樣乖順聽話,沒有半點吵鬧。
撫養(yǎng)孩子,含辛茹苦等來被捕
經(jīng)過1個星期的長途跋涉和輾轉(zhuǎn)周折,于德海帶著劉強終于來到新疆哈瓦提縣。阿文見到50出頭的于德海還帶著個小孩子,又驚奇又疑惑。于德海只能苦笑,然后把自己為追債挾持孩子的事告訴了阿文。
為了生存,身無分文的于德海去修建防震棚,他砌墻磚、焊鋼筋,澆水泥,每天揮汗如雨能掙65元錢,除了他和劉強兩人的生活費外,還能剩下二三十元。小強好像不太依賴父母,來到新疆后,每天與鄰居小朋友瘋玩。于德海每天下班后,一邊煮飯一邊為劉強洗澡、補洗衣服,對孩子疼愛有加。
時光如梭,轉(zhuǎn)眼兩個月過去了,于德海換了兩個工地。其間,他多次用手機和座機打給劉正坤,傳來的竟然是停機的聲音。他打給認(rèn)識劉正坤的朋友,索要劉正坤的聯(lián)系方式,可每次要到的電話還是打不通。
9月初,周圍的小朋友都上學(xué)了,沒有人與劉強玩耍了。劉強就吵著說:“伯伯,我要讀書!”于德海不忍心耽誤孩子,就買了新書包,花400元錢給劉強在烏魯橋鎮(zhèn)小學(xué)報名讀學(xué)前班。每天,劉強與一幫孩子歡快打鬧著上學(xué),從來不想遠(yuǎn)在四川家。
新疆的冬天很冷,于德海怕凍壞了孩子,就在商場給劉強買了防寒服、毛皮靴、手套、圍巾等,每天要讓孩子吃飽穿暖了才送去上學(xué)。孩子每天放學(xué)回來,他都要把炕燒得暖烘烘的,把孩子暖在熱被窩里。劉強聰明好學(xué),愛看圖畫書、愛看故事書。于德海見孩子好學(xué),就經(jīng)常給他買書,回答不了孩子的問題,他就去請教別的老鄉(xiāng)和工友劉強經(jīng)常依偎在他懷里“伯伯長伯伯短”地喊著。這爺倆在一起互相依賴,感情竟超過了親父子。
一天夜里,窗外大雪紛飛,寒風(fēng)呼嘯。吃過晚飯,劉強趴在熱炕上畫畫。他竟然畫的是爸爸媽媽牽著他的小手上學(xué)校。于德海感慨萬端,他輕輕地拍了一下劉強的小腦袋說:“你爹媽哪里還要你喲?這么久了,他們都不打電話來,不知安的什么心喲!”劉強揚起紅潤的小臉回答:“他們不要我算了,我就給您當(dāng)兒!我長大了,掙很多很多錢給您用!”于德海一把摟過天真無邪的孩子,眼淚滾落出來。他想起自己的子女,他有一兒一女,都已結(jié)婚生子,兩個孫女一個9歲一個3歲,和劉強一樣可愛。自己本來可以在家享受天倫之樂,可自己太相信劉正坤了,如今傾家蕩產(chǎn)不說,追債無果,自己還帶這個小孩漂泊流浪。于德海陷入了深思:出來半年多了,帶著孩子責(zé)任大,萬一出了什么事,對不起孩子,自己打工養(yǎng)他也很辛苦,這樣下去不是辦法啊!
2015年1月,于德海又連續(xù)給劉正坤的老家寫了10多封信,說明自己帶著孩子在新疆哈瓦提縣,希望劉正坤與他聯(lián)系,解決孩子和工程款的事。信上,于德海故意很凄慘地說:“我們沒吃沒穿,饑寒交迫,你再不拿錢來救我們,我和你兒子就可能活不下去了……”同時在信上寫了自己的住址、手機號碼,一再懇請劉正坤趕快與自己聯(lián)系。然而,每封信寄出都像石沉大海,于德海有些絕望了。
春節(jié)過后,于德海翻找東西時,無意中發(fā)現(xiàn)了劉正坤的親戚王小紅的電話,他立即打電話與她聯(lián)系,詢問劉正坤的手機號碼和新地址,并希望劉正坤來接走孩子。王小紅告訴他:劉正坤已經(jīng)報了案,警方正在四處追查他的下落,勸他趕快帶孩子回來投案自首。
于德海沒有想到自己帶走孩子會違法犯罪,在電話里大罵劉正坤惡人先告狀,還“底氣十足”地告訴王小紅:“我不怕他報案,我就是要他拿欠我的錢來贖回孩子!”
一晃幾個月又過去,王小紅也聯(lián)系不上了,更別說劉正坤。于德海眼巴巴地等不來劉正坤的電話,只好繼續(xù)打工度日。
3月25日下午5時許,于德海正在工地上提著磚刀砌磚,一輛警車呼嘯而至,當(dāng)?shù)?名公安民警帶著3名四川追捕民警突然出現(xiàn)在于德海的面前。當(dāng)時,他沒有絲毫反抗,主動讓民警戴上手銬。他甚至以為,自己沒干別的違法事,沒有傷害孩子,警察介入,正好可以幫忙清算自己與劉正坤的債務(wù)。正在教室上課的劉強也被民警一同帶走,幾天后,他坐飛機回到家鄉(xiāng),回到了母親的懷抱……
綁匪無奈,挾人質(zhì)追債該不該
于德海被押回來不久,檢察院以涉嫌非法拘禁罪對于德海執(zhí)行了逮捕。此后,公安機關(guān)偵查終結(jié),報送檢察院審批。2015年4月16日,檢察院以犯拘禁罪移送法院開庭審理。原來, 3月11日,劉正坤從內(nèi)江市回到老家,發(fā)現(xiàn)兒子果真不見了,聯(lián)想到于德海說要將自己的兒子帶走,就跑到公安局報案,說于德海挾持了自己的兒子??h公安局經(jīng)過調(diào)查,決定立案偵查。公安局來到于德海的老家和做工程的地方調(diào)查,沒有于德海和劉正坤兒子的蹤跡,于是就在網(wǎng)上發(fā)通緝,最后確定了于德海在新疆打工的準(zhǔn)確位置,便聯(lián)合新疆警方,將于德海抓獲歸案。
第一次開庭,法官沒有宣判。在法庭上,于德海不停地喊冤叫屈:“劉正坤是個無賴,想黑我的血汗錢啊,我才是個受害者!他惡人先告狀,政府不處罰他,反而處罰我,我想不通!我?guī)蟿⒄さ暮⒆幼穫?,只是想逼他快點還回我的欠債,我從來沒有想過要傷害娃娃,反而1年來,我拼命打工掙錢,把所有錢都用在孩子身上,像親生父親一樣照顧他,讓他吃飽穿暖,供他上學(xué)求知。我一直跟劉正坤聯(lián)系,他都不愿與我聯(lián)絡(luò)。后來我良心發(fā)現(xiàn),主動打電話給劉正坤的親戚,想送孩子回到親生父母身邊,我這哪里是犯罪???”
至于自己為何要“良心發(fā)現(xiàn)”?于德海卻無法描述,只是不斷強調(diào):“我對孩子很好,孩子對我也很好。這1年來,小強沒有生過病,哪怕是感冒都沒有過,身體比原先長高了,結(jié)實了。我沒有虐待孩子,我和他父親有債務(wù)糾紛,和孩子沒有利害沖突,從來沒有想過要整死孩子。如果公安不來抓我,最多今年我也要把小強送回去,找他父親解決經(jīng)濟糾紛!我哪里是在挾持、拘禁孩子啊?這種認(rèn)定,我不服??!”
對于于德海的辯解,帶隊抓捕于德海的縣公安局刑偵大隊的民警并不認(rèn)為他是“良心發(fā)現(xiàn)”:“于德海根本沒有法律意識,他的‘良心發(fā)現(xiàn)’只是故意為了在法庭上爭取表現(xiàn)、換取減刑的把戲。他當(dāng)時主要還是為了要錢,才與王小紅聯(lián)系,根本沒有主動放走人質(zhì)的意思。他對人質(zhì)的好,只是害怕自己的罪孽更加深重,才不得不故意做出一個樣子?!?/p>
承辦此案的檢察官認(rèn)為:“一方面于德海是個‘法盲’,解決債務(wù)糾紛,不用法律手段,而是愚昧地挾持人質(zhì),逼迫對方解決,觸犯了法律。他主觀上只想要回債務(wù)就放人,根本不知道也意識不到這種行為的嚴(yán)重性和危害性;另一方面確如他自己所述,心里尚存人性,他對孩子的確沒有加害的意思,這與‘敲詐勒索’及‘綁架’有所區(qū)別,在量刑上應(yīng)該有所考慮?!?/p>
法庭審理時主張:“于德海的行為構(gòu)成拘禁罪。于德海主觀上有挾持、拘押人質(zhì)要欠債的故意,客觀上剝奪了孩子的人身自由,并且造成了親屬對孩子人身安危的擔(dān)憂和焦慮,嚴(yán)重破壞了社會秩序,而主動聯(lián)系欠債人及親戚,并不是要主動送孩子回家,而是繼續(xù)想要回欠債。至于劫持孩子1年里,對孩子很好的行為是犯罪后對被害人處置的后續(xù)行為,有一定的悔罪表現(xiàn)。在具體量刑上,考慮到于德海在案中處于無奈,且有悔罪表現(xiàn),應(yīng)該考慮依法減輕處罰。”
西南政法大學(xué)教授王安白說:“無論于德海出于什么原因挾持人質(zhì),其行為的結(jié)果并未造成太大的、實質(zhì)性的危害,應(yīng)該倡導(dǎo)多考慮一下犯罪嫌疑人犯罪的原因和實施的情節(jié),在量刑上給予從輕,鼓勵犯罪分子中止犯罪?!?/p>
由于索取債務(wù)、非法扣押和拘禁他人的案件性質(zhì)惡劣,對社會的危害非常大,根據(jù)我國法律規(guī)定,拘禁罪的起刑期是2年,最高可判10 年有期徒刑。盡管于德海是“被迫”和“無奈”犯罪,又有善待孩子的細(xì)節(jié),仍要依法判刑。
2015年5月14日,檢察院以犯非法拘禁罪,將轟動一時的“無奈綁匪”于德海移送至縣人民法院審判。庭審結(jié)束,這名挾持人質(zhì)索債的“綁匪”被判處有期徒刑2年。
當(dāng)前,全國類似的三角債和經(jīng)濟糾紛并不少見。如果債務(wù)糾紛處理不好,就會引發(fā)綁架、非法拘禁、傷害以及殺人等案件的發(fā)生。于德海與劉正坤發(fā)生債務(wù)糾紛,在多次索要無果的情況下,應(yīng)該拿起法律武器維護自己的合法利益。而他卻挾持人質(zhì)追債,將自己從受害者轉(zhuǎn)化為害人者,只能事與愿違。此案告誡人們:無論做什么,都要依法辦事。
篇7
【關(guān)鍵詞】民間金融;農(nóng)村金融;規(guī)范
一、民間金融概述
關(guān)于什么是民間金融,理論界有多種說法。國外學(xué)者多將其界定為“非正規(guī)金融(informalfinance)”,是指在政府批準(zhǔn)并進(jìn)行監(jiān)管的金融活動(正規(guī)金融)之外所存在的游離于現(xiàn)行制度法規(guī)邊緣的金融行為。姜旭朝認(rèn)為,民間金融,就是為了民間經(jīng)濟融通資金的所有非公有經(jīng)濟成分的資金活動。按照這個定義,在西方國家金融系統(tǒng)中居主體地位的是民間金融,這顯然與事實不符合。李丹紅在《農(nóng)村民間金融發(fā)展現(xiàn)狀與重點改革政策》一文中認(rèn)為民間金融的概念是相對于國有的概念而言的,而民間金融就是相對于國有金融而言的一種金融形式,但是最終對農(nóng)村民間金融的定義沒有一個確切的解釋和說明。鄭震龍在《我國民間金融利率的決定與績效》中認(rèn)為民間金融是相對于官方正式金融而言自發(fā)形成的民間信用,這個界定將一種有形的組織形式說成是一種信用,可見也是不準(zhǔn)確的。張惠中在《民間金融新論》中認(rèn)為民間金融是指那些較為分散、缺乏組織性和連續(xù)性、發(fā)生在各種非金融企業(yè)(特別是在中小企業(yè))之間、企業(yè)與居民戶之間的各種投資和資金借貸活動,它是相對于正規(guī)金融(受國家金融法律法規(guī)保護、規(guī)范和政府嚴(yán)密監(jiān)管的合法的金融交易關(guān)系的總和,其中包括經(jīng)政府審批設(shè)立并接受監(jiān)管的不受國家控股的股份制商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、城市商業(yè)銀行等民營金融機構(gòu)從事的合法金融活動)的一個概念。吉利斯認(rèn)為,民間金融是指未納入國家金融管理體系的非正規(guī)金融組織。該定義對民間金融的界定以是否納入了國家的金融管理體系為標(biāo)準(zhǔn),明確了民間金融的非監(jiān)管性。但是在實際操作中又存在問題。許多金融組織獲得了地方政府部門的審批并在工商管理部門注冊,但并未納入國家金融組織管理體系的管理之下,將其歸入民間金融顯然不合理。央行認(rèn)為,民間金融是相對于國家依法批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)而言的,泛指非金融機構(gòu)的自然人,企業(yè)以及其他經(jīng)濟主體(財政除外)之間以貨幣資金為標(biāo)的的價值轉(zhuǎn)移及本息支付。
二、我國農(nóng)村民間金融存在的問題
隨著民間金融的快速發(fā)展,農(nóng)戶借款構(gòu)成的多元化,民間金融成為農(nóng)戶借款的主要來源,民間金融的廣泛存在和規(guī)模的不斷擴大使民間金融呈現(xiàn)出一些新變化。
1、民間借貸的利率失控。民間借貸的利率普遍不受管制,由雙方交易人自由協(xié)商,雖然符合市場機制的導(dǎo)向,但是由于其逐漸由無息、低息向高息發(fā)展,利率水平大致在10%及以上,已經(jīng)高于同期金融機構(gòu)的貸款利率,甚至是銀行利率的一倍到幾倍。盡管國家明令禁止高息借貸,但由于民間金融市場的半地下化,具有一定的隱蔽性和潛在性。
2、農(nóng)村民間金融容易產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛。民間金融組織中的民間借貸多建立在一種鄉(xiāng)土熟人社會上,人們之間的借款借貸方式或者口頭約定或者簡單的履行,債權(quán)人出于情面不好意思索取必要的證明收據(jù)或者為了獲得高額利息而缺乏對借款對象的審查和借款用途的有效監(jiān)督,致使債權(quán)人不能按期收回資金或根本無法收回資金,引發(fā)債權(quán)債務(wù)糾紛。
3、農(nóng)村民間金融潛伏著金融風(fēng)險,增加了農(nóng)村金融市場的不穩(wěn)定性。民間金融長期游離于國家的金融監(jiān)管之外,使存款者利益得不到有效的保護,且民間金融大部分都是在鄉(xiāng)村鄰里、親朋好友等社會小團體的基礎(chǔ)上建立的,資金規(guī)模往往較小,信用度極其有限,其演發(fā)的高利貸行為增加了社會安定和經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定性因素;另一方面,它使大量的農(nóng)戶手上閑散資金流通在正規(guī)的金融體系之外,干擾了金融機構(gòu)業(yè)務(wù)的正常運行,沖擊了國家的貨幣政策。
三、結(jié)論和建議
綜上所述,我國的農(nóng)村民間金融既沒有完善的法律保護,也沒有到位的法律監(jiān)管。這種法律監(jiān)管呈現(xiàn)弱勢狀態(tài),是一種半虛置的監(jiān)管,法律未能對農(nóng)村民間金融起到應(yīng)有的規(guī)范作用。所以對于建立和完善農(nóng)村民間金融,現(xiàn)列出以下幾點建議:
第一,建立相關(guān)保險制度和貸款抵押擔(dān)保機制,避免經(jīng)濟糾紛的產(chǎn)生。保險公司可以開辦貸款擔(dān)保業(yè)務(wù),使擔(dān)保形式正式和規(guī)范化,化解農(nóng)村民間金融的服務(wù)風(fēng)險;在擔(dān)保機制上,放寬對農(nóng)戶擔(dān)保品的限制,擴充貸款擔(dān)保物的范圍,比如解決好農(nóng)村土地的集體所有權(quán),將農(nóng)戶房屋、宅基地使用權(quán)等作為附條件的擔(dān)保物,防范農(nóng)村信貸的道德風(fēng)險,保障和穩(wěn)定農(nóng)村市場的安全。
第二,將農(nóng)村民間金融納入到國家金融監(jiān)管中來,明確認(rèn)可合理的應(yīng)予以肯定的民間金融形式。轉(zhuǎn)變正式金融一統(tǒng)農(nóng)村金融的設(shè)想,引導(dǎo)民間金融資金從“地下”轉(zhuǎn)入“地上”,有條件允許民間金融的合法化,發(fā)揮民間金融對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的補充作用;確定我國民間金融的監(jiān)管主體和監(jiān)管措施,避免大量的金融資金體外循環(huán);并對民間金融的組織形式、財務(wù)制度、經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、市場準(zhǔn)入與退出機制,分別制定出標(biāo)準(zhǔn)明確的法規(guī)和監(jiān)管制度。
最后,還應(yīng)當(dāng)提高農(nóng)民的金融知識和風(fēng)險意識。針對我國農(nóng)民文化素質(zhì)水平低、金融知識缺乏的現(xiàn)狀,應(yīng)正確引導(dǎo)其認(rèn)識民間金融,減少現(xiàn)實交易中的危害。
參考文獻(xiàn):
[1]姜旭朝.中國民間金融研究[M],濟南:山東人民出版社,1995.8.
[2]李丹紅.農(nóng)村民間金融發(fā)展現(xiàn)狀與重點改革政策[J],金融研究,2000(5).
[3]鄭震龍.我國民間金融利率的決定與績效[J],金融教學(xué)與研究,2001(5).
[4]張惠忠.民間金融新論[J],嘉興學(xué)院學(xué)報,2003(4).
篇8
文/李海平 史友興
左手書寫欠條引糾紛
現(xiàn)年56歲的吳明仁在江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)營一家個體建材部,與同在鎮(zhèn)江市的馮秋生經(jīng)營的漆業(yè)有限責(zé)任公司常年有業(yè)務(wù)往來。由于合作時間久,吳明仁和馮秋生都抱著誠信的態(tài)度給予對方足夠的信任,從來沒有發(fā)生過經(jīng)濟糾紛。
在合作中,出于生意上的方便簡約,吳明仁與馮秋生形成了相互認(rèn)可的交易習(xí)慣:馮秋生要貨時即通知吳明仁送貨,由馮秋生或其雇傭人員出具收條;而馮秋生付款后,則由吳明仁或其雇傭人員將收條交給馮秋生。然而,這樣誠信的合作在2010年年底發(fā)生了變化,馮秋生在結(jié)算貨款時沒以前那么爽快了,時間總是一拖再拖。
2011年10月8日,自上次結(jié)賬之后,馮秋生又欠下吳明仁數(shù)十萬元的貨款,吳明仁遂帶著業(yè)務(wù)員柳東和會計梁麗到馮秋生的公司結(jié)賬。經(jīng)與馮秋生的營業(yè)員曹海濤對賬后,雙方確認(rèn)馮秋生共欠吳明仁31萬元貨款。
馮秋生面露難色地懇求道:“吳老板,公司最近還有幾筆貨款沒能收回,手頭比較緊張,能不能先打張欠條給你,過幾天一定結(jié)清。”
“當(dāng)然可以!”身為老板,吳明仁還是比較理解資金周轉(zhuǎn)不靈的難處的。見吳明仁同意先打下欠條,馮秋生便從抽屜內(nèi)拿出紙和筆,同時舉起右手,笑道:“我的右手受了傷,不能寫字,但可用左手寫字,你不會介意吧?!?/p>
“怎么會介意呢?咱們合作這么多年,對你這點兒信任還是有的?!焙┖竦膮敲魅什缓靡馑季芙^。就這樣,馮秋生用左手寫了一張金額為31萬元的欠條交給了吳明仁的會計梁麗。
第二天上班后,梁麗準(zhǔn)備做賬,便將欠條取出放在桌子上。這時,吳明仁的妻子龔娟正好由此路過,見欠條上的字跡歪歪扭扭,便問:“這張欠條是誰寫的?”“是馮老板寫的。”梁麗說。在多年的合作中,龔娟對于馮秋生的字跡還是比較熟悉的,聽梁麗說欠條是馮秋生寫的,不免起了疑心?!榜T老板的右手受傷了,他是用左手寫的。”梁麗趕忙解釋。
聽梁麗這么一說,龔娟突然有種不祥的預(yù)感。她立即喊來丈夫吳明仁,責(zé)備道:“馮秋生用左手打的欠條你也敢收?如果他翻臉不認(rèn)賬,看你怎么辦!”聽妻子這么一說,吳明仁也坐不住了。他從梁麗那里取回欠條,直奔馮秋生的公司。
“這根本就不是我的筆跡,怎么可能是我打的欠條?”馮秋生接過欠條,裝作無辜地說。由于馮秋生否認(rèn)欠款和欠條,無奈之下,吳明仁于10月10日將馮秋生及其妻子盛秋霞起訴到鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院,要求兩被告共同支付欠款。
對于吳明仁的起訴,馮秋生辯稱:“我確實與吳明仁有業(yè)務(wù)往來,但賬已結(jié)清,吳明仁出具的欠條不是我本人寫的?!瘪T秋生的妻子盛秋霞更是不認(rèn)可債務(wù),她說她已于2011年10月17日與馮秋生辦理了離婚手續(xù),此前雙方的經(jīng)濟各自獨立,她并不清楚馮秋生與吳明仁之間的業(yè)務(wù)往來及債務(wù)情況。她認(rèn)為吳明仁所說的債務(wù)是馮秋生的個人債務(wù),與自己無關(guān)。
聽了盛秋霞的答辯,吳明仁驚愕不已。此時他才得知,馮秋生與盛秋霞于他與馮秋生對賬且馮秋生出具欠條后的第十天,已在法院的主持下調(diào)解離婚了。此時的盛秋霞已成為馮秋生的前妻了。
兩份結(jié)論迥異的鑒定報告
2011年12月2日,潤州區(qū)人民法院開庭審理了這起債務(wù)糾紛。
審理中,馮秋生承認(rèn)10月8日的對賬過程,但否認(rèn)該欠條是其本人所寫,并主動向法院提出筆跡鑒定。吳明仁明知欠條是馮秋生用左手寫的,對于能否通過鑒定辨別真?zhèn)涡睦餂]底。但因無其他證據(jù),他也只好寄希望于司法鑒定。
為查明欠條真?zhèn)危?011年12月8日,法院委托江蘇省一家有資質(zhì)的社會鑒定機構(gòu)對馮秋生的簽名進(jìn)行鑒定。根據(jù)司法鑒定機構(gòu)的要求,鑒定需提供同時期由馮秋生本人書寫的比對檢材。但馮秋生沒有提供比對檢材,法院只好將馮秋生于2011年11月15日在法院分別用左、右手現(xiàn)場書寫的比對檢材和談話筆錄一份作為比對檢材送檢。
自從吳明仁與馮秋生發(fā)生爭議后,馮秋生為推卸債務(wù),刻意改變了書寫習(xí)慣,所書簽名與此前已大不相同。據(jù)此,鑒定機構(gòu)于2012年1月30日出具的鑒定意見中表明:送檢欠條與比對檢材不是同一人書寫。也就是說,司法鑒定結(jié)果無法證明吳明仁提交的欠條為馮秋生所寫。
鑒定意見書送達(dá)后,吳明仁對該鑒定結(jié)論不予認(rèn)可,他認(rèn)為馮秋生在現(xiàn)場書寫上述送檢的檢材時,有故意書寫繚亂、放慢書寫速度、故意作假的嫌疑。因此,吳明仁申請重新鑒定,并提出在法院處理的馮秋生與盛秋霞的離婚案卷中有馮秋生的簽字,該簽字可作為重新鑒定的比對檢材。
此后,法院調(diào)取了馮秋生與盛秋霞的離婚案卷中有馮秋生簽字的材料5份,經(jīng)吳明仁與馮秋生簽字確認(rèn)后作為重新鑒定的比對檢材。此外,吳明仁經(jīng)多方努力,找到了兩張新的書證:一份為馮秋生在同一個月內(nèi)出具的另一張欠條,另一份為馮秋生簽署的一份具備法律效力的書面回執(zhí),該回執(zhí)上的簽名與欠條上的簽名高度相似。這兩份書證在法庭審理時經(jīng)雙方當(dāng)事人當(dāng)庭質(zhì)證認(rèn)可后,法院于2012年9月11日將新的比對檢材委托江蘇省高級人民法院司法鑒定名錄中的一家國家級鑒定機構(gòu)重新鑒定。
該國家級鑒定機構(gòu)檢驗認(rèn)為,檢材上需檢的簽名與欠條樣本簽名的書寫風(fēng)貌特征相同,在簽名的結(jié)構(gòu)、布局和相同單字筆畫的寫法、運筆、搭配比例、筆順及起、收、連筆動作等筆跡特征上“符合點的數(shù)量多、價值高,其總和反映了同一人的書寫習(xí)慣”。由此,2012年11月18日,該國家級鑒定機構(gòu)作出鑒定意見,結(jié)論是欠條上馮秋生的簽名是馮秋生本人書寫。 新的鑒定意見剛一送達(dá),馮秋生、盛秋霞便提出異議,認(rèn)為該欠條據(jù)吳明仁稱是左手書寫,而離婚案件中的5份材料均是馮秋生本人用右手書寫的,“用右手書寫的材料鑒定左手書寫的欠條,得出的結(jié)論不科學(xué)”。
法院去偽存真作判決
潤州區(qū)人民法院在審理中,向公安機關(guān)調(diào)取了吳明仁的業(yè)務(wù)員柳東和會計梁麗在公安機關(guān)的詢問筆錄。在筆錄中,柳東和梁麗均稱,當(dāng)日馮秋生因右手破了,被包扎了起來,故用左手書寫欠條。馮秋生的營業(yè)員曹海濤在公安機關(guān)的詢問筆錄中也承認(rèn)10月8日對賬的過程,但對于馮秋生有沒有出具欠條其不能確定,只承認(rèn)當(dāng)日見到馮秋生“在營業(yè)場所的外間寫寫畫畫的”。
法院經(jīng)審理后認(rèn)為第一次鑒定時,送檢的檢材中人為的主觀因素較多,據(jù)此作出的鑒定結(jié)論不夠客觀。第二次鑒定,該院調(diào)取了與爭議欠條同時期的由馮秋生本人書寫的比對檢材,并經(jīng)吳明仁與馮秋生確認(rèn),據(jù)此作出的鑒定結(jié)論客觀真實。最終,法院采信了第二次鑒定結(jié)論。由于上述債務(wù)發(fā)生在馮秋生與盛秋霞婚姻關(guān)系存續(xù)期間,應(yīng)視為夫妻共同債務(wù),應(yīng)由兩人共同償還。
2013年5月15日,潤州區(qū)人民法院作出一審判決,判決馮秋生欠吳明仁材料價款31萬元,按照同期銀行貸款利率承擔(dān)利息,一并由馮秋生和盛秋霞共同償還給吳明仁。
一審判決后,馮秋生和盛秋霞不服,向江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院提出上訴。2013年9月19日,經(jīng)二審法院調(diào)解,馮秋生主動履行了還款義務(wù),并撤回了上訴。
篇9
一、設(shè)置簡易程序的意義
(一)設(shè)置簡易程序是現(xiàn)代法治社會的一般趨勢
由于糾紛在本質(zhì)上是主體行為與社會既定秩序和制度以及主流道德的不協(xié)調(diào)或?qū)χ姆磁?,糾紛隱喻著對現(xiàn)存秩序的破壞。①因此,西方國家自20世紀(jì)以來,面對隨著經(jīng)濟的增長,利益沖突增多,各種矛盾糾紛總量急劇增長的情勢,紛紛探索解決之道。從世界各國的探索來看,各國把注意力主要集中在在兩個方面:一是引進(jìn)東方經(jīng)驗——逐步建立和完善訴訟前的調(diào)解制度,使一些糾紛經(jīng)由調(diào)解處理而不再進(jìn)入訴訟程序。一是從改善訴訟制度的角度,在訴訟制度中創(chuàng)立或進(jìn)一步完善簡易程序,試圖通過擴大簡易程序的適用范圍以提高訴訟效率來減輕這一壓力??傮w上看,由于很多西方國家的法官人數(shù)固定,根本不存在靠增加法官人數(shù)以減輕案件壓力的可能性,在訴訟制度中創(chuàng)立、完善簡易程序并擴大其適用范圍便成為必然的選擇。到目前為止,西方國家?guī)缀醵荚谠V訟體系中設(shè)立了簡易程序,而不論是民事訴訟還是刑事訴訟。綜觀各國設(shè)立簡易程序的目的無不是為了解決案件積壓、提高訴訟效率。
在我國,情況略有不同。法官人數(shù)不固定,在一定程度上還存在以增加法官人數(shù)來減輕案件壓力的空間。但近年來,法官人數(shù)膨脹,這種空間已風(fēng)光不再。因此,要從根本上解決案件積壓、提高訴訟效率問題,必須再一次向西方學(xué)習(xí),在簡易程序上尋找突破口。創(chuàng)立、完善簡易程序,擴大簡易程序適用范圍,在某種程度上就應(yīng)當(dāng)成為當(dāng)今司法體制改革的重要方面,這也是提高訴訟效率的根本之途。創(chuàng)立簡易程序主要是針對刑事訴訟而言。①就民事訴訟而言,由于早已確立了簡易程序制度,現(xiàn)在的問題就是完善簡易程序,擴大簡易程序適用范圍。
總之,在民商糾紛日益增多,人民法院審判工作面臨巨大壓力的情況下,在“公正與效率”的世紀(jì)主題下,提高訴訟效率,減輕當(dāng)事人的訴累,節(jié)約訴訟成本,明確和擴大民商案件簡易程序的適用范圍,勢在必行。
(二)擴大簡易程序的適用范圍是提高訴訟效率、推進(jìn)司法公正的重要手段
首先,擴大簡易程序的適用范圍有利于節(jié)約訴訟成本,提高辦案效率。適用普通程序?qū)徖戆讣?,常常使一些重大、疑難、復(fù)雜的案件沒有足夠的時間和審判力量去進(jìn)行認(rèn)真的審理。而使那些簡單的案件淪為陪襯,庭審走過場,既浪費時間,又浪費人力、物力、財力資源。適用簡易程序,則可以縮短審判時限,全面提高工作水平。
其次,擴大簡易程序的適用范圍有利于保障當(dāng)事人的權(quán)利。統(tǒng)一適用普通程序?qū)徖砻袷掳讣3T斐稍V訟拖延,甚至使一些企業(yè)在訴訟中被拖跨,或者即使勝訴也喪失時機而變得沒有任何意義,嚴(yán)重地侵害了當(dāng)事人的合法權(quán)利 。適用簡易程序有望避免這些弊端。
再次,擴大簡易程序的適用范圍有利于增強法官工作積極性和責(zé)任心,有利于提高法官業(yè)務(wù)素質(zhì)。簡易程序由法官獨任審判,因此適用簡易程序?qū)徟邪讣?,法官既受時間的限制,又要承擔(dān)可能導(dǎo)致錯案的風(fēng)險。權(quán)責(zé)統(tǒng)一,則法官勢必增強責(zé)任心,充分發(fā)揮能動作用,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。現(xiàn)在基層法院法官普遍抱怨,案子太多,整天忙于辦案,根本沒有時間去學(xué)習(xí)提高。適用簡易程序則可以為基層法官提供更多的時間去學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、我國現(xiàn)行民事訴訟法規(guī)定的簡易程序適用范圍
(一)現(xiàn)行民事訴訟法及相關(guān)法律對簡易程序的規(guī)定及特點
簡易程序的適用范圍,即哪些法院審理的哪些案件應(yīng)當(dāng)適用簡易程序。按照我國民訴法的規(guī)定,只有基層人民法院及其派出法庭可以適用簡易程序?qū)徖淼谝粚彴讣?。除此之外,中級人民法院以上的法院審理第一審民事案件均不得適用簡易程序;適用的案件只能是事實清楚,權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確、爭議不大的簡單的民事案件,而對于“事實清楚”、“權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確”、“爭議不大”的問題,最高人民法院在《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》中作了如下解釋:“事實清楚”是指當(dāng)事人雙方對爭議的事實陳述基本一致,并能提供可靠的證據(jù),無須法院調(diào)查即可判明事實、分清是非;“權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確”是指誰是責(zé)任的承擔(dān)者,誰是權(quán)利的享有者,關(guān)系明確,“爭議不大”是指當(dāng)事人對案件的是非、責(zé)任以及訴訟標(biāo)的爭執(zhí)無原則分歧。另外,該意見還列舉了三種不適用簡易程序的案件,包括起訴時被告下落不明的案件,已經(jīng)按照普通程序?qū)徖淼陌讣约鞍l(fā)回重審和再審案件。
從這些規(guī)定看,我國民事訴訟中簡易程序的特點如下:
1、簡易程序只適用于基層法院。
2、簡易程序只能適用于事實清楚,權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確、爭議不大的簡單的民事案件。
3、簡易案件只能對初審案件。
在審判實踐中,法院何時適用簡易程序,由承辦案件的審判人員根據(jù)案件的實際情況決定。如果認(rèn)為是簡單的民事案件,經(jīng)庭長批準(zhǔn)適用簡易程序,對已按簡易程序?qū)徖淼陌讣瑢徖磉^程中發(fā)現(xiàn)問題復(fù)雜,不宜適用簡易程序,可裁定轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?。?/p>
從上述情況看,我國法律對適用簡易程序的法院規(guī)定得較為明確,但對適用簡易程序的案件的界定并不清晰,而且法官的自由裁量權(quán)過大。
(二)目前民事訴訟簡易程序在適用范圍上存在的問題
根據(jù)我國民訴法及司法解釋的有關(guān)規(guī)定以及司法實踐,我國民事訴訟中關(guān)于簡易程序的適用范圍存在著許多問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、適用簡易程序的法院僅限于基層法院及其派出法庭,不能適應(yīng)現(xiàn)實的需要
把適用簡易程序的法院確定為基層人民法院,主要是為了方便當(dāng)事人參加訴訟。然而,對于普通百姓來說,基層法院、中級法院和高級法院并沒有什么區(qū)別,只要是通過訴訟程序解決糾紛,都要大費周折。因此,要想讓當(dāng)事人能夠真正參加到訴訟中來,就必須使當(dāng)事人更接近訴訟制度,即美國所說的“ a ccess"——接近裁判、接近正義。正因如此,有些國家的立法對適用簡易程序的法庭規(guī)定得十分靈活,例如美國加州的司法制度就規(guī)定有小額法庭,并為不常涉訴的市民設(shè)有特別服務(wù)處,而且還設(shè)有夜間小額法庭,以便利日間因工作關(guān)系無法到庭的當(dāng)事人;在日本有專門處理小額案件的簡易裁定所。而我國法律對于適用簡易程序的法院規(guī)定得過于死板,并沒有真正起到方便群眾起訴的作用。
2、適用簡易程序案件的范圍太窄
我們先看一些設(shè)置簡易程序的外國民事訴訟制度,一般都以爭議標(biāo)的的數(shù)額作為依據(jù)來劃分簡易程序的適用范圍,如美國加州的小額法庭僅負(fù)責(zé)審理請求金額不超過2000美元的民事案件;韓國的《小額審判法》其適用范圍系以訴訟標(biāo)的的價額不超過韓幣100萬元為界,日本的簡易裁定所受理的民事案件的訴訟標(biāo)的,價額為不超過日幣90萬元。①與上述國家相比,我國立法對簡易程序適用范圍的規(guī)定較為復(fù)雜,它將“事實清楚”、“情節(jié)簡單”、“爭議不大”三者結(jié)合起來作為界定適用簡易程序的標(biāo)準(zhǔn),對此,我國一些訴訟法學(xué)者予以肯定,理由是“有的案件事件事實清楚,情節(jié)簡單,但是雙方當(dāng)事人對權(quán)利義務(wù)關(guān)系爭執(zhí)得不可開交,處理起來十分棘手,也不能認(rèn)為是簡單的民事案件;有的訴訟標(biāo)的金額或價額很大,但事實清楚,情節(jié)簡單,雙方爭執(zhí)不大也可適用簡易程序。因此,訴訟標(biāo)的大小和案件的簡單還是復(fù)雜不完全一致”。然而,對此持肯定態(tài)度的學(xué)者在評價這兩種適用簡易程序案件的范圍時,似乎忽略了確定適用該程序范圍的目的性和標(biāo)準(zhǔn)本身的確定性問題。確定簡易程序的適用范圍的目的就是為了使當(dāng)事人和法院很容易地知道哪些案件應(yīng)該適用簡易程序,哪此案件不能適用簡易程序。為此,劃分適用簡易程序范圍的標(biāo)準(zhǔn)必須相當(dāng)確定。其實對標(biāo)準(zhǔn)來說,確定性無疑是頭等重要的,任何標(biāo)準(zhǔn),無論它多么合理,多么周密,如果本身不夠確定,都不具備作為標(biāo)準(zhǔn)的資格。①正因如此,民訴法頒布以來仍有許多省市提出哪此案件適用簡易程序、哪此案件不適用簡易程序的問題,由于缺乏必要的立法理論指導(dǎo),各地的“簡易程序”中事實上處于一種各行其是的無序狀態(tài),這種狀況對我國的法治化建設(shè)是不利的。
3、適用簡易程序的決定權(quán)屬于法院,當(dāng)事人無從選擇
具體地說,就是在適用簡易程序時,是由法院還是由當(dāng)事人決定,有些國家明確規(guī)定當(dāng)事人對適用簡易程序有選擇權(quán)。如在日本,要不要適用簡易訴訟程序,當(dāng)事人有選擇權(quán),或者法院可以依職權(quán)決定,選擇權(quán)人包括原告、被告以及法院。在我國,法律將適用簡易程序的決定權(quán)賦予了法官,當(dāng)事人沒有選擇權(quán),這不能不說是對當(dāng)事人訴訟權(quán)利的一種忽視。
三、擴大民事訴訟簡易程序適用范圍的構(gòu)想
(一)在民事訴訟中引入“糾紛的類型化解決”思路
為了提高民事訴訟制度解決糾紛的能力,以便糾紛解決在數(shù)量上和質(zhì)量上均達(dá)到令人滿意的程度,真正地體現(xiàn)“訴訟效率”,應(yīng)當(dāng)在民事訴訟中引入“糾紛的類型化解決”的思路。為什么要采用簡易程序?哪些案件可以采用簡易程序?均可歸結(jié)為一個問題——簡易案件的類型化問題,之所以要采用簡易程序,是因為某些類型的案件適宜以簡易方式解決,而簡易程序的適用范圍,應(yīng)當(dāng)限于這類適宜以簡易方式解決的案件。
我們的國家正在從農(nóng)業(yè)社會走向工業(yè)社會,從人治國家走向法治國家的進(jìn)程中,訴訟的大量增加是不可避免的,制度的設(shè)計者應(yīng)該做的不是壓制訴訟,而是對可能演化成訴訟的糾紛進(jìn)行一定的“疏導(dǎo)”——比如創(chuàng)建多元化的非訴訟糾紛解決機制,發(fā)揮某些傳統(tǒng)糾紛解決方式的作用等等,只有人們發(fā)現(xiàn)了更簡便,易行的糾紛解決辦法,訴訟案件急速增長的趨勢才有可能得到遏制而我國民訴法的規(guī)定又過于籠統(tǒng),原則、抽象,只有通過制度的重新設(shè)計來提高司法制度解決糾紛的能力是司法界和法學(xué)界所共同祁盼的?,F(xiàn)代社會的高度復(fù)雜化對糾紛解決機制的專業(yè)化提出了新的挑戰(zhàn),它要求我們在民商案件中做進(jìn)一步的劃分,按照其中各類案件的特點和需要,設(shè)置專門的訴訟制度加以處理,以擴大適用簡易程序案件的范圍。
1、簡易、小額案件的類型化特征
一般而言,適宜以簡易方式審理的案件至少應(yīng)具有以下三種特點之一:
(1)案情簡單,用簡易程序足以處理的案件。雖然這個社會正面臨著越來越多的訴訟,甚至有人已經(jīng)發(fā)出了訴訟爆炸的驚呼,但事實上,并非每一個案件都復(fù)雜到了必須用正規(guī)的普通程序來審理的程度。比如某些債務(wù)糾紛,雙方當(dāng)事人對債權(quán)債務(wù)關(guān)系并無任何分歧,原告也能舉出確鑿有力的證據(jù);某些離婚案件,夫妻雙方均同意離婚,只是在財產(chǎn)分割上存在爭議等,類似的案件在司法實務(wù)中有很多,對這些案件,法官用簡單的“三段論”邏輯便足以作出判決,完全沒有必要花費更多的時間,走完一個又一個冗長的訴訟環(huán)節(jié)。確有某些案件可以用簡單的程序妥善地處理,這是簡易、小額訴訟程序得以存在的基本依據(jù)。
另外,這種程序蘊涵了“公正和效率”的價值。貝勒斯指出,爭執(zhí)的解決有兩個層次的含義,一種是行動上的解決,一種是心理意義上的解決。法院的判決常常是僅僅從行動上解決了爭執(zhí)。①雖然這么說,但一種訴訟制度能在多大程度上從心理上解決糾紛——讓即便是敗訴的當(dāng)事人也心悅誠服地接受判決,這是評價其優(yōu)劣的一個標(biāo)準(zhǔn)。能否做到這一點,與一種程序的公正性有關(guān)。而現(xiàn)代訴訟制度的同度煩瑣,其基本的理由便是為了使訴訟更公正,以使當(dāng)事人在一般情況下能夠接受判決,惟有如此,法院作為官方的糾紛處理機構(gòu),才能長久地維持其權(quán)威地位。這種公正不僅是實體上的,同時也是程序上的——而且兩者是相輔相成、不可分離的;從實體上看,只有經(jīng)過了謹(jǐn)慎的庭前準(zhǔn)備,證據(jù)調(diào)查,庭審辯論,案情才可能弄清楚,從程序上看,由于經(jīng)過了一個又一個體現(xiàn)著人類理性和當(dāng)事人程序主體性的程序環(huán)節(jié),當(dāng)事人即便對最后的判決并不認(rèn)同,通常也無可奈何而只能甘心接受判決,但是,這兩個方面的要求,都有一個共同的前提,那就是案情足夠復(fù)雜。對簡單的案件,既沒有必要用復(fù)雜的程序去查明事實——因為案情本身是簡單的,敗訴當(dāng)事人一般也不會因為程序過于簡易而覺得自己的程序保障權(quán)受到了侵害——因為是非很清楚,“沒什么好說的”,如果從“妥當(dāng)?shù)亟鉀Q糾紛”這樣一個功利化的角度出發(fā),可以說程序公正發(fā)揮作用的領(lǐng)域更多地集中在事實很難弄清,僅憑事實說話難以服人的場合,而簡單案件不在其中。
(2)雖然情節(jié)未必簡單,但對簡捷、迅速審理有特殊要求的案件,國家設(shè)置司法制度,是為了滿足公民、法人和其他社會主體化解糾紛,保護自身權(quán)利的需要。因此,無論從哪個角度,最大限度地滿足當(dāng)事人要求都應(yīng)成為程序設(shè)置的一個基本理念。而當(dāng)事人的要求是多樣的。雖然普通程序因其程序保障的完備性而成為現(xiàn)代民事訴訟程序的典范,但并非所有案件的當(dāng)事人都愿意忍受這種程序高昂的訴訟費用和漫長的訴訟周期。事實上,還有某些案件,由于其案件類型的特殊性,過于冗長的訴訟周期成為妥善處理糾紛的大忌。例如,在破產(chǎn)清算過程中發(fā)生的涉及破產(chǎn)財產(chǎn)歸屬的經(jīng)濟糾紛案件中,如果按普通程序處理,可能大大延誤破產(chǎn)案件處理的進(jìn)程;在共同海損案件中,如果不盡快就海損造成的權(quán)利義務(wù)糾紛作一了斷,雙方的利益都可能受到損害;在請求撫養(yǎng)費用的案件中,如不盡快審理,被撫養(yǎng)人的基本生活可能得不到保障,其他如本票價款追索案件,確定股票價格案件等等,都對簡單、快速的審判有著超乎尋常的要求,①除了這些典型案件外,復(fù)雜的社會生活肯定還造就了許多其他要求簡速裁判的案件,比如在現(xiàn)實中,當(dāng)事人涉訟的利益可能是有期限的——即只有在一定的時期內(nèi)實現(xiàn)才對其具有實質(zhì)性的意義,對這種案件,如果全都適用普通程序?qū)徖?,就未必利于?dāng)事人權(quán)益的保護。
(3)訴訟金額較小,“不值得”使用普通程序的案件。以訴訟標(biāo)的金額為主要標(biāo)準(zhǔn)來界定簡易小額訴訟程序的適用范圍是國外立法的通例,對此可能提出的挑戰(zhàn)是一個訴訟金額對不同的當(dāng)事人有著不同的含義,即“小額”的具體標(biāo)準(zhǔn)對不同的人有不同的界定,這種界定標(biāo)準(zhǔn)對窮人有失公平。但正如臺灣學(xué)者邱聯(lián)恭所說的,在訴訟上追求權(quán)利與在社會上通過交易行使權(quán)利是不同的,因為除本案原、被告外,還有成千上萬的人正在或即將利用法院,所以不能為了某一個案件的審理花費過多的勞力、時間和金錢,從而阻礙了其他案件進(jìn)入訴訟程序。①為此,各國民事訴訟制度中均采納了所謂的“費用相當(dāng)性原則”,即根據(jù)案件金額對糾紛作出分類,分別適用繁簡不同的程序,以保持案件重要性與訴訟耗費的基本相當(dāng)。②根據(jù)這一原則,當(dāng)事人的程序權(quán)利受到一定的限制,比如不能將五萬元的債務(wù)分成數(shù)次起訴,不能越過法律規(guī)定的小額訴訟程序而選擇適用普通程序等。所以,無論是就司法效益的維護,還是就社會整體公正的維持,都沒有理由在數(shù)額很小的案件中使用耗費很高的普通程序。
2、關(guān)于簡易、小額糾紛案件的類型化處理
以上重點分析了要求審理以簡易、迅速的方式進(jìn)行的三類案件的特征,但每類案件適用簡易程序的理論依據(jù)并不相同,我們說,對案件進(jìn)行類型化處理,是因為案件本身有應(yīng)該適用簡易程序的正當(dāng)化理由,既然這些理由不同,在程序的設(shè)計方式上自然也應(yīng)體現(xiàn)出某些差別。
對于第一類案件,即案情簡單的案件,應(yīng)適用法官職權(quán)裁量的法理,由法官決定是否使用簡易程序。案情是否簡單,這必然涉及對一個案件的主觀判斷問題,為使這個判斷標(biāo)準(zhǔn)確定化,使法官的裁量有章可循,可由立法列舉若干類型的簡單案件讓法官參考。同時,當(dāng)事人作為案件的直接利害關(guān)系人,對案情簡單與否有著最真實的了解,因此,應(yīng)賦予其提出異議的權(quán)利。即對法官認(rèn)為案件應(yīng)適用簡易程序的判斷,任何一方當(dāng)事人都可以提出自己的反對意見,并經(jīng)法院審查,合理的應(yīng)裁定對案件適用普通程序,反之,仍適用簡易程序。
對于因案件涉及金額較小而不值得用普通程序?qū)徖淼陌讣瑧?yīng)由法律規(guī)定強制適用簡易程序,因為對這類案件而言,采用簡易程序是避免司法資源的浪費,維護大多數(shù)當(dāng)事人利益的要求,這種要求在法律上和道德上都應(yīng)優(yōu)于當(dāng)事人的個別程序權(quán)利。因此,這已經(jīng)超出了當(dāng)事人選擇的范圍。當(dāng)事人只能對自己的實體和程序利益做出處分,而無權(quán)就國家司法資源的整體配置做出處分。
除了在程序提起方面的差別外,在程序規(guī)程上,三類案件也應(yīng)有所區(qū)別。除了在小額案件中適用簡易程序具有絕對的正當(dāng)性外,對其他兩類案件適用簡易程序都只具有相對的合理性,因此可考慮對這三類案件安排簡易程度不同的程序來處理。從節(jié)省訴訟資源這個主要的制度目標(biāo)出發(fā),小額案件的審理程序應(yīng)是最簡單的,而對案情簡單的案件和強烈要求簡速審理的案件,則可安排相對正規(guī)程序,只是在各個程序環(huán)節(jié)之間的間隔應(yīng)盡量縮短。立法可對后兩種類型的種類作出明確的規(guī)定。
(三)明確規(guī)定當(dāng)事人對簡易程序的選擇權(quán)及其適用范圍
對于案情不一定復(fù)雜,但卻強烈要求簡速審理的案件,應(yīng)做進(jìn)一步的具體分析。一個民事案件可能涉及三種利益,即原告利益,被告利益和公共利益,相應(yīng)地,要求案件快速審理的主體也就有三種可能。在共同海損案件中,可能是原、被告雙方均要求快速審理,對此類案件,法律無須專門規(guī)定,只要賦予當(dāng)事人合意選擇程序的權(quán)利即可。只要雙方當(dāng)事人一致要求適用簡易程序,法院無須審查,即可適用,這里體現(xiàn)了當(dāng)事人的處分原則。另外一些案件,可能是出于公益的考慮,必須運用簡單、快捷的方式加以處理,比如關(guān)于破產(chǎn)財產(chǎn)和股票價格確認(rèn)糾紛等等,為保護市場經(jīng)濟的正常運轉(zhuǎn),可考慮在一定條件下對其中的某些案件強制適用簡易程序。還有一類案件是原告要求快速審理,而被告并沒有這種要求,比如要求給付撫養(yǎng)費用的案件、涉及原告期限利益的案件,利益的衡平主要發(fā)生在雙方當(dāng)事人之間,因此,在制度設(shè)計上應(yīng)給對方選擇程序的機會,同時輔以相應(yīng)的措施,對故意利用普通程序拖延時間的被告施以懲罰。比如,可規(guī)定在這類案件中,原告可提出適用簡易程序的請求,對此請求,如被告無異議則適用簡易程序。被告如提出異議,則適用普通程序;但適用普通程序?qū)徖砗蟊桓嫒绻麛≡V,則要承擔(dān)原告因此付出的額外損失——比如期限利益過期帶來的損失等,在某種意義上,這可以看作是對被告濫用程序選擇權(quán)的一種懲罰。
法律應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定當(dāng)事人對適用簡易程序案件可以進(jìn)行選擇的范圍。筆者認(rèn)為,對于那些案情簡單、權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確但數(shù)額較大的案件,只要雙方當(dāng)事人都同意,也可以適用簡易程序。
(四)擴大人民法院適用簡易程序的權(quán)力和范圍
這包含兩層意思:一是擴大法院的權(quán)力,即賦予法院在一些案件是否適用簡易程序的決定權(quán),這主要是指除當(dāng)事人可以經(jīng)雙方同意選擇適用簡易程序之外,即使不能由當(dāng)事人選擇決定是否適用簡易程序的案件,也可以由法院依職權(quán)決定。法院的決定權(quán)必須由法律加以明確規(guī)定,其決定程序也須規(guī)范化。一是指明確規(guī)定我國包括最高人民法院在內(nèi)的各級法院都可以適用簡易程序。這也必需由法律明確規(guī)定各級適用簡易程序?qū)徖淼陌讣再|(zhì)、范圍。
① 何兵:《現(xiàn)代社會的糾紛解決》,法律出版社2003年版,第1頁。
① 已經(jīng)有學(xué)者就創(chuàng)立刑事訴訟中的簡易程序作了專門研究,并提出了若干有價值的意見??蓞⒁娎钗慕。骸缎淌略V訟效率論》(中國政法大學(xué)出版社1999年版)第四章(三)部分內(nèi)容。
① 江偉:《中國民事訴訟法教程》
① 史錫因:《民事訴訟法之研討》
① 李浩:《民事訴訟級別管轄豐承的問題及其改進(jìn)》, 第48-51頁。
① [美]邁克爾.貝勒期:《法院的原則》,張文顯譯 第21-22頁。
① 幾種類型案件可參見[臺]邱聯(lián)滎:《程序制度機能論》,第83-87頁。
篇10
關(guān)鍵詞:建設(shè)項目檔案;企業(yè)發(fā)展;作用
Abstract: Only through the development of various forms of use to file information with the research and production practice to combine the files of the potential value and role play, and file career to be able to get a better development.
Keywords: construction project files; enterprise development; role
中圖分類號:G271 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-2104(2012)
根據(jù)《國家重大建設(shè)項目檔案驗收辦法》關(guān)于“項目檔案驗收是項目竣工驗收的重要組成部分,未經(jīng)項目檔案驗收或項目檔案驗收不合格的建設(shè)項目,不得進(jìn)行或通過整個建設(shè)項目的竣工驗收”的有關(guān)規(guī)定,項目檔案驗收對整個工程項目的竣工驗收具有一票否決權(quán),充分體現(xiàn)了項目檔案在建設(shè)項目竣工驗收中的重要性。此外,檔案對建設(shè)項目日后的管理、使用、維護、改建、擴建、技改有著十分重要的作用,檔案收集不齊全、整理不規(guī)范、保管不安全都會直接影響建設(shè)項目發(fā)揮最大效益。
一、建設(shè)項目檔案在企業(yè)發(fā)展中的作用
1.美國公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù):項目建設(shè)成本的3-5%是由可以避免的錯誤所引起的,其中30%則是因為采用了不準(zhǔn)確或過期的圖紙所直接造成。檔案管理是項目管理不可缺少的一個環(huán)節(jié),是項目管理的一個手段。我國在項目建設(shè)過程中,目前普遍存在重建設(shè)、輕管理、重技術(shù)、輕檔案的現(xiàn)象,從管理者到檔案管理人員檔案管理意識欠缺,已成為項目管理中的薄弱環(huán)節(jié)。
2.設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、竣工圖紙等是項目維護的依據(jù)。從監(jiān)管的角度來分析:沒有檔案無法監(jiān)管;沒有完全、有效、真實的檔案,就無法實現(xiàn)我們所期望的監(jiān)管成效。項目建設(shè)的業(yè)主負(fù)責(zé)制度、監(jiān)理制度和監(jiān)督制度都是為了保證項目工程質(zhì)量而建立的,無論是業(yè)主招投標(biāo)和建設(shè)管理,還是施工單位的施工活動、監(jiān)理單位的監(jiān)理活動、或者是監(jiān)督單位的監(jiān)督活動,其執(zhí)行過程都必須以活動中的記錄文件為依據(jù)。施工單位和監(jiān)理單位記錄文件的準(zhǔn)確性、完整性和真實性會直接影響到監(jiān)督活動的判斷,設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位記錄文件的準(zhǔn)確性、完整性和真實性會直接影響到監(jiān)督活動的判斷,設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位提供完整、準(zhǔn)確、有效的驗收資料是開始交(竣)工驗收的前提條件。
3.檔案工作對企業(yè)保護知識產(chǎn)權(quán)、維護合法權(quán)益起著主導(dǎo)性作用。企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)包括專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)及商業(yè)秘密等,是企業(yè)知識創(chuàng)新的成果,是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)和核心知識資本。企業(yè)檔案真實記錄了企業(yè)進(jìn)行知識創(chuàng)新的過程、內(nèi)容、結(jié)果,是企業(yè)擁有某一知識產(chǎn)權(quán)的法律憑證,當(dāng)發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)糾紛時,檔案能起到至關(guān)重要的作用,是企業(yè)保護知識產(chǎn)權(quán)的有力武器。企業(yè)在經(jīng)濟運作之中難免要發(fā)生各種糾紛,且以經(jīng)濟債務(wù)糾紛與侵權(quán)糾紛居多。企業(yè)要想減少經(jīng)濟運作中的麻煩與損失,勝券在握,就得在日常經(jīng)營管理中謹(jǐn)慎、細(xì)致地保存好較為翔實完整的企業(yè)檔案做證據(jù),供、應(yīng)訴之用,這樣才能在經(jīng)濟糾紛中立于不敗之地。
4.企業(yè)檔案管理對于企業(yè)文化建設(shè)有著十分重要的作用,表現(xiàn)在檔案能夠真實地記錄企業(yè)文化以及企業(yè)發(fā)展過程中的點點滴滴和對企業(yè)文化的歸納、梳理。企業(yè)檔案管理對于企業(yè)文化的記錄不是一種簡單的記錄,而是通過分類與分析使員工和領(lǐng)導(dǎo)能更好地認(rèn)清公司的文化建設(shè)成就與不足。同時,通過檔案管理員的梳理和價值判斷,可以“留其精華,去其糟粕”,從而更好地服務(wù)于公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
5.一個企業(yè)從創(chuàng)立到發(fā)展,涉及到科技圖紙、文件文書、財務(wù)報表、人事資料、信用憑證、科技成果等大量資料,包括文件、圖片、錄音和錄像和實物等等。將這些資料整理保存起來并加以利用就是檔案管理。市場經(jīng)濟時代企業(yè)家決策要根據(jù)各種資料、數(shù)據(jù)、信息,搞好企業(yè)需要匯集各方面信息,對決策而言,信息與人才、資金同等重要,有時甚至更重要。沒有資料管理、數(shù)字管理、信息管理,就無法在瞬息萬變的市場中捕捉機會。
二、發(fā)揮檔案的功能和作用的幾點做法
1、加強建設(shè)項目檔案管理制度建設(shè)
制度建設(shè)是根本,沒有一套切實可行的檔案管理制度作保證,檔案管理工作將無所適從。檔案工作建設(shè)項目由于規(guī)模大、工期長、形成材料多,特別是由于其所涉及的單位和環(huán)節(jié)眾多,所以要想在建設(shè)項目檔案管理中做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,僅靠檔案管理部門或建設(shè)項目管理部門少數(shù)幾個人的力量是根本辦不到的。因此,加強和完善有關(guān)的制度建設(shè),使其成為工程項目建設(shè)人員和施工人員特別是工程技術(shù)人員自覺遵守的準(zhǔn)則,才能使建設(shè)項目檔案管理工作規(guī)范化、科學(xué)化、效率化得到根本保障。
加強對建設(shè)項目檔案工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
基本建設(shè)項目檔案涉及方方面面的工作,貫穿工程全過程,做好檔案工作不只是檔案人員的事情,大量檔案往往產(chǎn)生于工程的管理者、技術(shù)人員和施工人員手中,因此必須有強有力的組織保證,以協(xié)調(diào)各方力量,做到密切配合,相互支持,共同做好檔案工作。要成立建設(shè)項目檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組,建立建設(shè)項目檔案工作人員網(wǎng)絡(luò)體系,明確每人的工作職責(zé),加強考核,建立健全項目檔案工作各項規(guī)章制度,建立切合實際的項目檔案工作管理體制和工作程序。工程項目從立項開始,主管領(lǐng)導(dǎo)就要指定專人負(fù)責(zé)文件、圖紙、計算數(shù)據(jù)、聲像記錄等資料的收集、管理工作,制定明確的崗位責(zé)任,進(jìn)行考核并與獎懲掛鉤。
3要確保項目檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和及時、規(guī)范
首先要保證配置所需資源(人、財、物、權(quán)),把檔案管理的要求與措施貫穿于項目建設(shè)的全過程,并與之同步實施。要充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用(監(jiān)理合同增加對設(shè)計、施工單位歸檔文件的審核責(zé)任)。監(jiān)理單位在做好自身文件材料的收集、整理、移交工作的同時,對施工單位文件材料的形成情況進(jìn)行質(zhì)量檢查把關(guān),在控制節(jié)點進(jìn)行審核、簽署,發(fā)現(xiàn)問題及時令其整改。將檔案管理真正納入項目管理流程,與程序捆綁,實行節(jié)點控制。
加強項目檔案的安全管理
項目檔案是項目建設(shè)、管理過程中形成的,具有保存價值的各種形式的歷史記錄,包括建設(shè)項目從提出立項到建成投產(chǎn)全過程中形成的應(yīng)歸檔的各類文字、圖紙、圖表、計算材料和聲像材料。因此,檔案的安全管理就成為檔案管理的重中之重。根據(jù)《國家重大建設(shè)項目檔案驗收辦法》,建設(shè)項目檔案的驗收內(nèi)容中就包括項目檔案的安全狀況。從以往工程項目檔案管理工作經(jīng)驗看,實現(xiàn)檔案安全管理,就必須在軟硬件兩個方面下功夫。在硬件方面,要求工程項目建設(shè)單位,提供符合要求的檔案庫房并根據(jù)外部環(huán)境具體情況配備齊全的相關(guān)設(shè)備。尤其在防火、防盜、防震、防濕、防干燥等方面要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。在軟件方面,要求各參建單位加強檔案的收集、整理、審核、歸檔、報送、使用等各環(huán)節(jié)的管理,做到不毀、不丟、不錯、不漏、不亂。
做好工程項目檔案驗收工作
做好項目檔案驗收工作是保證項目檔案質(zhì)量的重要步驟。在正式驗收前,要組織預(yù)驗收小組,按照國家檔案局的有關(guān)規(guī)定和要求,認(rèn)認(rèn)真真地進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題及時查缺補漏,糾錯改誤。項目檔案驗收時抽點為項目前期管理性文件、竣工文件、隱蔽工程文件、質(zhì)檢文件、重要合同、協(xié)議等。項目建設(shè)單位一定要把項目文件材料的收集、整理和歸檔納入合同管理,采取有力控制措施,明確要求各有關(guān)單位,及時收集項目建設(shè)有關(guān)文件材料。根據(jù)近年項目檔案驗收的工作經(jīng)驗,一些重要的聲像材料,如項目開、竣工儀式的照片、錄音(像)帶等也是收集的難點。另外,竣工圖章的簽署也是不容忽視的,在實際工作中竣工圖好多是從施工圖直接轉(zhuǎn)化而來的,沒有經(jīng)過任何改變,所以有的單位就把施工圖作為竣工圖保存了,這里要強調(diào)的是,施工圖可以作為竣工圖保存,但必須要加蓋并完備簽署竣工圖章,否則施工圖就不能作為竣工圖來保存。
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