死刑案件范文10篇

時間:2024-03-19 20:02:47

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死刑案件

死刑案件被害家屬撫慰

死刑案件的被害人通常都遭受不測,犯罪在給被害人家屬帶來經(jīng)濟(jì)損失的同時,更給其精神上帶來無盡的悲痛和無法愈合的創(chuàng)傷。如何撫慰被害人家屬,盡量減輕給其帶來的災(zāi)難,是人類文明社會所應(yīng)解決的一項(xiàng)大問題,也是創(chuàng)建和諧社會的一項(xiàng)大任務(wù)。

一、死刑案件對家屬的撫慰形式、功能和途徑

死刑是我國刑罰體系中最為嚴(yán)厲的一種刑罰,其適用對象是罪行極其嚴(yán)重的犯罪分子。目前,在常用適用死刑的罪名中,大多犯罪有被害人,如故意殺人罪,故意傷害罪,搶劫罪,綁架罪,投放危險物質(zhì)罪,放火罪等,大多屬暴力性犯罪。犯罪分子奪走了被害人的生命,被害人的家屬失去了親人,有的甚至失去家庭經(jīng)濟(jì)來源,使其陷入經(jīng)濟(jì)困境的深淵,犯罪給被害人家屬帶來物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)上和精神上的災(zāi)難。當(dāng)犯罪事實(shí)發(fā)生后,對被害人家屬而言,最現(xiàn)實(shí)的問題是能否得到撫慰。

(一)死刑案件對家屬撫慰的形式和功能。筆者認(rèn)為,撫慰的方式有兩種,一種是物質(zhì)上的撫慰,另一種是精神上的撫慰。物質(zhì)撫慰是通過經(jīng)濟(jì)賠償來進(jìn)行,而精神撫慰的形式有法辦兇手、賠禮道歉、精神損害賠償?shù)?。在我國民法上,以及國外許多國家民法、刑法上流行用經(jīng)濟(jì)來賠償精神損害,即精神損害賠償金。關(guān)于精神損害賠償?shù)墓δ?,學(xué)術(shù)界有不同的主張,主要有單一功能說、雙重功能說、三功能說。筆者認(rèn)為,死刑案件中的精神損害賠償功能有三個:第一是克服功能,被害人家屬因失去親人精神上之損害,唯有依賴被害人家屬自身將其克服,給與被害人家屬金錢補(bǔ)償,使被害人家屬經(jīng)濟(jì)生活上獲得利益,有助于被害人家屬克服其精神上損害;第二是滿足功能,因其失去親人以致精神終身痛苦,給與被害人家屬相當(dāng)金錢,雖不能填補(bǔ)或克服其精神上痛苦,但可使其感覺金錢上滿足而獲得撫慰。因?yàn)槲镔|(zhì)損害賠償?shù)臄?shù)量十分有限,僅限于醫(yī)藥費(fèi)費(fèi)、喪葬費(fèi)、被撫養(yǎng)人生活費(fèi)等必要費(fèi)用,而精神損害賠償金數(shù)額較大,對一般家庭來說,是一筆不菲的數(shù)字,能較大程度上化去其不愉快感情,填補(bǔ)精神上不利益或精神上損害;第三是懲罰功能。判處被告人較大數(shù)字的精神損害賠償金,從經(jīng)濟(jì)懲罰其犯罪,促使其不敢隨便犯罪,起到懲罰犯罪和預(yù)防犯罪的目的。

(二)死刑案件被害人家屬撫慰實(shí)現(xiàn)的途徑。在人類社會早期,犯罪被看作私人之間的一種糾紛,由私人之間解決,一方將另一方殺死,隨后另一方家屬也將一方殺死,刑罰就是由被害人家屬親手進(jìn)行,屬于以牙還牙,一命償一命式的同態(tài)復(fù)仇,它既是當(dāng)時的“刑罰”方式,也是當(dāng)時的主要撫慰方式。當(dāng)時,雖然被害人家屬無法獲得物質(zhì)賠償,但是這種原始、野蠻的同態(tài)復(fù)仇,從精神上極大地填補(bǔ)、撫慰了被害人家屬的精神和心靈創(chuàng)傷。隨著社會不斷進(jìn)步,犯罪由私人間的糾紛提升為國家與罪犯之間的糾紛,對罪犯的懲罰權(quán)由受害者及其家屬轉(zhuǎn)移到國家手中。罪犯與被害人之間的沖突的關(guān)系,逐漸被罪犯與國家的沖突的觀點(diǎn)所取代,由私訴轉(zhuǎn)變?yōu)楣V。私訴的目的就是報復(fù),它的功能僅僅是滿足被害人的復(fù)仇情結(jié)。但刑罰權(quán)轉(zhuǎn)移到國家手中后,對犯罪分子的懲罰就由代表國家的司法機(jī)關(guān)進(jìn)行,被害人家屬無法左右,有時由于證據(jù)不足等原因,還可能導(dǎo)致犯罪分子逍遙法外情況的發(fā)生。特別是在慎殺、少殺司法理念的指導(dǎo)下,適用死刑立即執(zhí)行的越來越少,被害人家屬在這種情況下,從刑罰中得到的精神撫慰是非常少的。但這并不是刑罰的過錯,因?yàn)榱⒎ㄕ咴谠O(shè)定刑罰的時候,并沒有把對被害方的安撫放在特別重要的位置,出現(xiàn)這種被害方不滿意的結(jié)果自然是正常的事情了。由于刑法將目的和重心放在了社會秩序的維護(hù)上,刑罰成了預(yù)防犯罪的工具,其報應(yīng)的成分越來越少,加上罪犯本位的刑事立法和司法體制對罪犯的改造和復(fù)歸日漸關(guān)注,刑罰越來越輕緩。在此種背景下,刑罰具有一定的對罪犯的懲罰功能,對于被害方的撫慰功能也越來越縮減。

二、當(dāng)前死刑案件被害人家屬撫慰面臨的問題

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死刑案件中的辯護(hù)探究論文

摘要

死刑是重要的社會防衛(wèi)手段,它是剝奪犯罪分子生命的最嚴(yán)厲的刑罰,具有不可復(fù)還性。當(dāng)今世界各國對死刑事都采取了極為慎重的態(tài)度。一些國家廢除了死刑,在保留死刑的國家,也都在訴訟程序上采取了有別于其他自由刑案件的特殊保障,以加強(qiáng)死刑判決可靠性和減少對死刑的適用。在死刑的程序控制中,加強(qiáng)對被告人辯護(hù)權(quán)的保障是限制死刑適用的重要方法之一。律師在死刑案件中的辯護(hù)是刑事辯護(hù)制度的重要組成部分。辯護(hù)律師在死刑案件中的有效參與,有助于保障死刑判決的公正性、可靠性,并能有效地推進(jìn)刑罰制度向輕刑化方向發(fā)展。上述旨在提高我國死刑案件辯護(hù)質(zhì)量的若干建議有待納入刑事司法制度改革的總體規(guī)劃,以順應(yīng)限制和減少死刑適用的世界性潮流.在本文中,筆者擬從比較法的角度,對死刑案件中的辯護(hù)問題進(jìn)行探討,以期對完善我國相關(guān)制度、提高我國死刑案件中的辯護(hù)質(zhì)量有所裨益。

關(guān)鍵詞:死刑案件,辯護(hù)權(quán),律師

一、死刑案件中對被告人辯護(hù)權(quán)保障之概況

聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)社會理事會1984年5月25日通過的《關(guān)于保護(hù)面對死刑的人的權(quán)利的保障措施》第4、5、6條作了以下規(guī)定:(1)只有在對被告的罪行根據(jù)明確和令人信服的證據(jù)而對事實(shí)沒有其他解釋余地的情況下,才能判處死刑;(2)只有在經(jīng)過法律程序提供確保審判公正的各種可能的保障,至少相當(dāng)于《公民權(quán)利與政治權(quán)利國際公約》第14條所載的各項(xiàng)措施,包括任何被懷疑或者被控告犯了可判處死刑罪的人有權(quán)在訴訟過程中的每一階段取得適當(dāng)法律協(xié)助后,才可根據(jù)主管法庭的終審執(zhí)行死刑;(3)任何被判處死刑的人有權(quán)向較高級的法院上訴,并應(yīng)采取步驟確保必須提出這種上訴。

與聯(lián)合國文件的規(guī)定相一致,在保留死刑的國家,在刑事訴訟中對被告人辯護(hù)權(quán)的行使主要提供了以下兩方面的特殊保障:

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議死刑案件中的辯論

論文摘要:死刑是重要的社會防衛(wèi)手段,它是剝奪犯罪分子生命的最嚴(yán)厲的刑罰,具有不可復(fù)還性。當(dāng)今世界各國對死刑事都采取了極為慎重的態(tài)度。一些國家廢除了死刑,在保留死刑的國家,也都在訴訟程序上采取了有別于其他自由刑案件的特殊保障,以加強(qiáng)死刑判決可靠性和減少對死刑的適用。在死刑的程序控制中,加強(qiáng)對被告人辯護(hù)權(quán)的保障是限制死刑適用的重要方法之一。律師在死刑案件中的辯護(hù)是刑事辯護(hù)制度的重要組成部分。辯護(hù)律師在死刑案件中的有效參與,有助于保障死刑判決的公正性、可靠性,并能有效地推進(jìn)刑罰制度向輕刑化方向發(fā)展。上述旨在提高我國死刑案件辯護(hù)質(zhì)量的若干建議有待納入刑事司法制度改革的總體規(guī)劃,以順應(yīng)限制和減少死刑適用的世界性潮流.在本文中,筆者擬從比較法的角度,對死刑案件中的辯護(hù)問題進(jìn)行探討,以期對完善我國相關(guān)制度、提高我國死刑案件中的辯護(hù)質(zhì)量有所裨益。

關(guān)鍵詞:死刑案件,辯護(hù)權(quán),律師

一、死刑案件中對被告人辯護(hù)權(quán)保障之概況

聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)社會理事會1984年5月25日通過的《關(guān)于保護(hù)面對死刑的人的權(quán)利的保障措施》第4、5、6條作了以下規(guī)定:(1)只有在對被告的罪行根據(jù)明確和令人信服的證據(jù)而對事實(shí)沒有其他解釋余地的情況下,才能判處死刑;(2)只有在經(jīng)過法律程序提供確保審判公正的各種可能的保障,至少相當(dāng)于《公民權(quán)利與政治權(quán)利國際公約》第14條所載的各項(xiàng)措施,包括任何被懷疑或者被控告犯了可判處死刑罪的人有權(quán)在訴訟過程中的每一階段取得適當(dāng)法律協(xié)助后,才可根據(jù)主管法庭的終審執(zhí)行死刑;(3)任何被判處死刑的人有權(quán)向較高級的法院上訴,并應(yīng)采取步驟確保必須提出這種上訴。

與聯(lián)合國文件的規(guī)定相一致,在保留死刑的國家,在刑事訴訟中對被告人辯護(hù)權(quán)的行使主要提供了以下兩方面的特殊保障:

1、對死刑案件采取指定辯護(hù)和強(qiáng)制辯護(hù)方式。美國是保留死刑的國家之一,在美國的50個州中,有38個州和聯(lián)邦保留了死型。根據(jù)《美國聯(lián)邦刑事訴訟條例》第3505條的規(guī)定,在刑事訴訟中,“凡被控告為叛國罪或者其他死罪者,應(yīng)允許精通法律的辯護(hù)人為其進(jìn)行充分的辯護(hù)。審判被告的法庭或者審判被告的某些法官,應(yīng)立即按其要求為其指定辯護(hù)人”?!度毡拘淌略V訟法》把辯護(hù)分為必要的國選辯護(hù)與任意的國選辯護(hù),審理死刑案件是作為必要的辯護(hù)來規(guī)定的。該法第289條規(guī)定:“(1)在審理適用死刑或無期或最高刑期超過三年懲役或監(jiān)禁的案件時,如果沒有辯護(hù)人到場不得開庭。(2)在沒有辯護(hù)人到場不得開庭的情形下,辯護(hù)人不到場時或者沒有辯護(hù)人時,審判官應(yīng)依職權(quán)提出辯護(hù)人”?!抖砹_斯聯(lián)邦刑事訴訟法典》第51條在“辯護(hù)人必須參加訴訟”的標(biāo)題下,規(guī)定了7項(xiàng)必須由辯護(hù)人參加的案件,其中第五項(xiàng)規(guī)定了“被告人被指控實(shí)施了可能判處死刑的犯罪”。我國修改后的《刑事訴訟法》第34條規(guī)定:“被告人可能被判處死刑而沒有委托辯護(hù)人的,人民法院應(yīng)當(dāng)指定承擔(dān)法律援助義務(wù)的律師為其提供辯護(hù)。”

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淺談我國死刑案件證據(jù)的審查論文

我國刑法中最為嚴(yán)厲的刑罰--死刑立即執(zhí)行,此刑法適用于罪行極其嚴(yán)重的犯罪分子。人民法院特別重視死刑案件的審理,特別是最高人民法院收回死刑核準(zhǔn)權(quán)后,對死刑案件的證據(jù)要求也更加嚴(yán)格。按最高人民法院副院長南英的說法:“由于死刑刑罰的不可逆轉(zhuǎn)性決定了對死刑案件事實(shí)的認(rèn)定必須堅持最為嚴(yán)格的證明標(biāo)準(zhǔn),因此,對犯罪事實(shí)的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)達(dá)到確定無疑、排除一切合理懷疑的程度?!薄?〕為此,兩院三部聯(lián)合制定了《關(guān)于辦理死刑案件審查判斷證據(jù)若干問題的規(guī)定》(以下簡稱“規(guī)定一”)、《關(guān)于辦理刑事案件排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》(以下簡稱“規(guī)定二”),對死刑案件證據(jù)的審查判斷提出了更高的要求,對非法證據(jù)的排除做了有關(guān)程序性的規(guī)定。“這兩個規(guī)定對政法機(jī)關(guān)辦理刑事案件特別是死刑案件提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求,對于進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,全面準(zhǔn)確執(zhí)行國家法律,貫徹黨和國家的刑事政策,依法懲治犯罪、切實(shí)保障人權(quán)、維護(hù)司法公正,具有十分重要的意義。

”〔2〕然而,“徒法不足以自行”,有了好的規(guī)定,還需要我們審判人員在審判實(shí)踐認(rèn)真貫徹執(zhí)行,充分運(yùn)用審判人員的司法智慧,對死刑案件證據(jù)進(jìn)行認(rèn)真地審查判斷,從中發(fā)現(xiàn)可能存在的非法證據(jù),如果僅僅寄希望于“規(guī)定二”的出臺就萬事大吉了,顯然是不現(xiàn)實(shí)的。筆者結(jié)合自己的審判實(shí)踐,擬就審判實(shí)踐中如何判斷死刑案件中的非法證據(jù),進(jìn)行合法性審查談?wù)勛约旱目捶ā?/p>

我認(rèn)為,在審判實(shí)踐中,有三大類證據(jù)最容易出現(xiàn)非法證據(jù)的現(xiàn)象,那就是物證、書證,鑒定結(jié)論和被告人供述。

物證、書證作為七種證據(jù)之首,在某種意義可以說是不說話的證人,特別是原始物證、書證具有較強(qiáng)的客觀性,其證明作用不言而喻。因此,在實(shí)踐中,無論是偵查人員、檢察人員、審判人員都會對物證、書證予以高度重視。但是,在實(shí)踐中,一些司法人員由于種種原因又往往會犯這樣或者那樣的錯誤,使得本來具有極強(qiáng)證明力的物證、書證成為非法證據(jù)而被排除在證明體系之外。《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》自第210條至223第對公安機(jī)關(guān)扣押物證、書證有著嚴(yán)格的規(guī)定,如果不按照這些規(guī)定去做,就有可能使得公安機(jī)關(guān)提取的物證、書證喪失了合法性。因此,我們在審查物證、書證時,首先不在其關(guān)聯(lián)性、客觀性,當(dāng)然關(guān)聯(lián)性、客觀性很重要。根據(jù)“規(guī)定一”第6條的規(guī)定,我們首先要審查的是物證、書證的合法性問題。第一,必須認(rèn)真審查物證、書證的來源。在實(shí)踐中,一些偵查人員往往會向檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)移送一些物證、書證。但是,有時往往忽視用提取筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄等形式說明這些物證、書證的來源,對物證、書證提取情況缺乏清楚的記載,導(dǎo)致物證、書證的來源不清。在我們看來,查清物證、書證的來源,有助于判斷物證、書證的真實(shí)性。當(dāng)控方將一把刀呈上法庭進(jìn)行質(zhì)證,證明此刀是某案的兇器時,如果我們不認(rèn)真審查此物證的來源,也就無法查明兇器的真實(shí)性問題。1995年8月發(fā)生在云南省富源縣涼水井“陳金昌等搶劫殺人案”在真兇出現(xiàn)后,證明是一起冤案,其中,陳金昌一審被判死刑。案中被告人姚澤坤在刑訊逼供之下,供出他在作案后將“兇器”——一把錘子放在他姐姐家中。公安人員即找到姚澤坤的姐姐姚美蓮家,反復(fù)搜查沒有發(fā)現(xiàn)姚澤坤供述所謂的鐵錘。公安人員詢問姚美蓮無果后,認(rèn)為姚美蓮不老實(shí),將姚美蓮拉到烈日下,勒令跪在稀泥里,威脅如果不交出錘子就永遠(yuǎn)跪在那里。姚美蓮被逼無奈,只好提出到鄰居家借一把行不行。公安人員表示可以。于是,姚美蓮在鄰居家借了一把鐵錘交給公安人員。公安人員將該鐵錘作為物證移送檢察機(jī)關(guān)提供給法庭。這把錘子竟然成為查實(shí)無誤的鐵證放在法庭上,成為重要的定案依據(jù)。這一物證雖然有提取筆錄,但是在被告人翻供喊冤后,檢察人員、審判人員均沒有對物證的來源產(chǎn)生懷疑并對物證的來源進(jìn)行復(fù)核,以致釀成冤案。其實(shí)只要檢察人員、審判人員找到姚美蓮對鐵錘的來源進(jìn)行復(fù)核,是不難發(fā)現(xiàn)問題的,畢竟這物證的來源是不清不白,可惜我們的檢察人員、審判人員沒有認(rèn)真對待,錯失糾正錯誤的良機(jī),想必也是追悔莫及。第二,必須認(rèn)真審查物證、書證收集程序是否符合法律的規(guī)定。在收集物證、書證時,如果違反相應(yīng)的程序,可能造成物證、書證成為瑕疵證據(jù)或者無效證據(jù)使得物證、書證的證明力受到影響或者無證明力。在下列情形下取得的證據(jù)我們就可以認(rèn)為是有瑕疵的證據(jù):1.收集調(diào)取的物證、書證,在勘驗(yàn)、檢查筆錄,搜查筆錄,提取筆錄,扣押清單上沒有偵查人員、物品持有人、見證人簽名或者物品特征、數(shù)量、質(zhì)量、名稱等注明不詳?shù)模?.收集調(diào)取物證照片、錄像或者復(fù)制品,書證的副本、復(fù)制件未注明與原件核對無異,無復(fù)制時間、無被收集、調(diào)取人(單位)簽名(蓋章)的;3.物證照片、錄像或者復(fù)制品,書證的副本、復(fù)制件沒有制作人關(guān)于制作過程及原物、原件存放于何處的說明或者說明中無簽名的;4.物證、書證的收集程序、方式存在其他瑕疵的。

對于死刑案件中,根據(jù)“規(guī)則二”第10條的規(guī)定,“物證、書證的取得明顯違反法律規(guī)定,可能影響公正審判的,應(yīng)當(dāng)予以補(bǔ)正或者作出合理解釋,否則,該物證、書證不能作為定案的根據(jù)?!比绻镒C、書證出現(xiàn)了“規(guī)定一”第9條第2款所規(guī)定的情形,其處理原則有三,一是“經(jīng)勘驗(yàn)、檢查、搜查提取、扣押的物證、書證,未附有勘驗(yàn)、檢查筆錄,搜查筆錄,提取筆錄,扣押清單,不能證明物證、書證來源的,不能作為定案的根據(jù)。”二是“物證、書證的收集程序、方式存在瑕疵,通過有關(guān)辦案人員的補(bǔ)正或者作出合理解釋的,可以采用。”三是“對物證、書證的來源及收集過程有疑問,不能作出合理解釋的,該物證、書證不能作為定案的根據(jù)。”這就給我們對物證、書證的合法性審查指明了方向,提供了處理非法物證、書證或者瑕疵物證、書證的基本原則。

在刑事訴訟中,對于提取的物證、書證以及其他事項(xiàng),為了查明案情,解決案件中的某些專門問題,往往都會指派、聘請具有鑒定資格的人進(jìn)行鑒定,所作出的結(jié)論就是鑒定結(jié)論?!?〕鑒定結(jié)論是隨著證據(jù)科學(xué)化的進(jìn)程而得到發(fā)展的,各種科學(xué)技術(shù)的發(fā)展必然進(jìn)一步地推進(jìn)證據(jù)的科學(xué)化進(jìn)程?!?〕由于鑒定結(jié)論具有很強(qiáng)的專業(yè)性、科學(xué)性和可靠性,往往被司法人員譽(yù)為新的“證據(jù)之王”,鑒定結(jié)論也日益得到司法人員的重視。但是,我們也不能不看到,鑒定結(jié)論畢竟也是由人作出來的,鑒定結(jié)論固然具有科學(xué)性和專業(yè)性的特點(diǎn),因此是重要的證據(jù);同時偶爾也可能成為危險的證據(jù)。也正因?yàn)殍b定結(jié)論是一種證據(jù),所以鑒定結(jié)論的證明力最終是由法官來評價的。〔5〕而在司法實(shí)踐中,恰恰普遍存在著司法人員對鑒定結(jié)論過分依賴,而疏于對鑒定結(jié)論審查判斷的現(xiàn)象,這是很危險的。在筆者看來,對于鑒定結(jié)論的關(guān)聯(lián)性、客觀性問題的審查當(dāng)然很重要,但是,由于司法人員受法醫(yī)學(xué)、法醫(yī)生物學(xué)、痕跡學(xué)、司法精神病學(xué)等知識的局限,要真正審查出其客觀性問題還是有很大的難度的?!?〕因此,作為檢察人員、審判人員對鑒定結(jié)論的審查首先應(yīng)當(dāng)突出對合法性的審查。而這恰是審判人員的強(qiáng)項(xiàng),如果你對鑒定結(jié)論客觀性存在的問題在審查中沒有發(fā)現(xiàn),可能得到人們的理解或者同情,但是如果在合法性審查方面出了問題,就不容易得到相應(yīng)的理解和同情了。

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死刑復(fù)核證據(jù)制度研究論文

摘要:最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、安全部、司法部新出臺了《關(guān)于辦理死刑案件審查判斷證據(jù)若干問題的規(guī)定》。針對這一契機(jī)本文旨在對死刑證據(jù)的審查判斷進(jìn)行深入闡述和理解,探討研究其中的未完善部分。

關(guān)鍵詞:死刑證據(jù);證明標(biāo)準(zhǔn);實(shí)質(zhì)審查

一、特別對待死刑案件證據(jù)的必要性

(一)死刑適用應(yīng)當(dāng)采取最慎重態(tài)度

審判活動的一舉一動都會影響到法律的權(quán)威,對法院公正審判的信任。我國已先后立法將死刑立即執(zhí)行和死刑緩期執(zhí)行的決定權(quán)做了更高層次的要求,由最高人民法院和各高級法院行使,只有經(jīng)過復(fù)核的死刑案件,才是死刑的終審判決。這足以證明國家對死刑案件的審慎程度,因此,在死刑案件處理的各個環(huán)節(jié),都應(yīng)當(dāng)采取最審慎的態(tài)度。這不代表一般的刑事證據(jù)可以馬虎了事不按法律規(guī)定來,而是說在現(xiàn)有司法資源有限和證據(jù)觀念證據(jù)意識還未完全樹立的情況下對某些更重要的價值—人的生命權(quán)的優(yōu)先保護(hù)。

(二)死刑案件應(yīng)當(dāng)具有最高證明標(biāo)準(zhǔn)

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死刑的刑事和解法制探究論文

摘要:近年來,我國某些基層法院在死刑案件中試行刑事和解受到諸多非議。西方國家嚴(yán)重刑事案件中適用刑事和解的成功實(shí)踐可資借鑒。在我國,刑事和解可以成為裁量死刑和死刑緩期執(zhí)行的重要參考因素。應(yīng)當(dāng)適當(dāng)延長死刑案件的訴訟期間,創(chuàng)設(shè)死刑案件刑事和解的程序性規(guī)定。應(yīng)當(dāng)允許死緩執(zhí)行過程中的刑事和解。

關(guān)鍵詞:死刑/刑事和解/恢復(fù)性正義

刑事和解,是指在刑事犯罪發(fā)生以后,在調(diào)解人的主持下,被害人和犯罪人直接協(xié)商以達(dá)成諒解,協(xié)商結(jié)果影響到刑事處分措施的制度。近年來,隨著刑事和解適用范圍的不斷擴(kuò)張,我國某些地方的人民法院開始在一些可能適用死刑的刑事案件中運(yùn)用刑事和解,以減少死刑的適用。但是,由于理論界對重罪案件刑事和解的研究尚不深入,沒有及時給予其理論上的解讀,普通民眾對死刑案件的刑事和解有“賠錢贖命”的看法,死刑案件刑事和解的運(yùn)用受到了廣泛的關(guān)注和質(zhì)疑。因此,有必要對刑事和解在死刑案件中的地位和作用進(jìn)行深入地探討。

一、美國死刑案件中刑事和解的適用

在西方發(fā)達(dá)國家,美國是少有的幾個保留死刑的國家之一。由于美國的刑事和解實(shí)踐(主要是被害人與加害人調(diào)解模式)在西方各國中發(fā)展的相對較早,刑事和解也漸漸地溶入死刑案件的裁量中。美國死刑案件的刑事和解實(shí)踐可以分為兩類:在死刑案件審理過程中的刑事和解和在死刑判決后的刑事和解。

(一)死刑案件審理過程中的刑事和解

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死刑復(fù)核程序證明制度研究論文

內(nèi)容摘要:死刑涉及生命權(quán)這一最基本的人權(quán),因此,死刑復(fù)核程序的證據(jù)制度相對于普通案件必須采用更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。本文認(rèn)為應(yīng)該通過采用"確定無疑"的證明標(biāo)準(zhǔn),確立嚴(yán)格的證人作證規(guī)則,采取非法證據(jù)排除原則等,切實(shí)利用死刑復(fù)核程序來減少死刑適用,保障人權(quán)。

關(guān)鍵詞:死刑復(fù)核程序證明制度人權(quán)

2004年修憲將"國家尊重和保障人權(quán)"載入了憲法,這是我國人權(quán)發(fā)展史上的里程碑,是當(dāng)代中國的憲政原則。死刑涉及生命權(quán)這一起碼的人權(quán),是談?wù)撈渌藱?quán)的基礎(chǔ)。因此,死刑復(fù)核程序的證據(jù)制度相對于普通案件必須采用更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。

但是,事實(shí)上,雖然我國現(xiàn)行《刑事訴訟法》明文規(guī)定了嚴(yán)禁刑訊逼供等非法收集證據(jù)的原則,以及證據(jù)運(yùn)用的確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn),但是,去年曝光的佘祥林、聶樹斌被錯判死刑案,暴露出中國死刑復(fù)核程序證據(jù)制度的嚴(yán)重弊端,其主要表現(xiàn)為案件事實(shí)不能排除合理懷疑、證據(jù)規(guī)則經(jīng)常被違反、以及非法證據(jù)得不到排除等等。(1)

我們以為,可以根據(jù)相關(guān)的國際條約要求做好以下三個方面的證據(jù)制度之完善:1在普通案件中,證據(jù)充分確實(shí)的證明標(biāo)準(zhǔn),在死刑案件中則應(yīng)該升格為證據(jù)確定無疑;2在普通案件中,證言在證人不出庭作證的情況下,可以作為定罪的根據(jù),在死刑案件中,則證言只有在證人出庭作證并經(jīng)質(zhì)證后始可采信;3在普通案件中得不到排除的非法收集的證據(jù),在死刑案件中應(yīng)予堅決排除。

一、采用"確定無疑"的證明標(biāo)準(zhǔn)

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收回死刑復(fù)核權(quán)的思索

一、前言

2007年的首日,注定將是歷史嶄新的一頁,這一天,注定要被新中國的法制史所銘記。自2007年1月1日起,我國所有死刑案件的核準(zhǔn)權(quán)收歸最高人民法院,由最高人民法院統(tǒng)一行使死刑核準(zhǔn)權(quán)。

“這是20多年來我國對死刑適用程序所做的最大的調(diào)整?!庇蟹▽W(xué)專家這樣評價稱,這一足以讓世界矚目的刑事制度變革,是從司法制度上落實(shí)“國家尊重和保障人權(quán)”憲法原則的宣示,是我國履行國際人權(quán)公約的重要體現(xiàn),這一政策對于保障公民人權(quán)和生命權(quán),杜絕冤假錯案發(fā)生,實(shí)現(xiàn)社會公平與正義都將起到積極的作用,我國在刑事訴訟法上的這一具有歷史意義的重大變革,無疑是我國法治進(jìn)步的標(biāo)志性事件。

二、死刑復(fù)核程序的概念與意義

(一)死刑復(fù)核程序的概念

死刑復(fù)核程序是人民法院對判處死刑的案件進(jìn)行復(fù)查核準(zhǔn)所遵循的一種特別審判程序。死刑復(fù)核死刑是剝奪犯罪分子生命的刑罰,是刑法所規(guī)定的諸刑種中最嚴(yán)厲的一種,稱為極刑。我國法律一方面把死刑作為打擊犯罪、保護(hù)人民的有力武器,另一方面又強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制死刑的適用。因此,除在實(shí)體法中規(guī)定了死刑不適用于未成年人、懷孕婦女等限制性要求外,還在程序法中對判處死刑的案件規(guī)定了一項(xiàng)特別的審查核準(zhǔn)程序——死刑復(fù)核程序[1]。死刑復(fù)核程序是指人民法院對判處死刑的案件報請對死刑有核準(zhǔn)權(quán)的人民法院審查核準(zhǔn)應(yīng)遵守的步驟、方式和方法,它是一種特別的程序。

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小議不同罪刑階梯式證明標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)建

論文關(guān)鍵詞:證明標(biāo)準(zhǔn)/罪刑輕重/疑罪從輕/訴訟效率

論文內(nèi)容提要:死刑案件貫徹最嚴(yán)格的證明標(biāo)準(zhǔn),輕刑案件適用較低的證明標(biāo)準(zhǔn),已經(jīng)在國際公約中規(guī)定,并在許多國家的司法實(shí)踐中執(zhí)行。疑罪從輕的做法說明了證明標(biāo)準(zhǔn)存在著諸多等級。我國應(yīng)當(dāng)依據(jù)罪刑輕重確立多等級的差別證明標(biāo)準(zhǔn),使“優(yōu)勢疑罪”從輕處理合法化,并將“承認(rèn)”作為證明標(biāo)準(zhǔn)等級設(shè)定的重要參考系。

偵查、起訴和審判階段適用同樣嚴(yán)格的證明標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致刑事訴訟進(jìn)展緩慢,輕重不同的犯罪適用同樣的證明要求,也使得司法資源的使用不盡合理,造成宏觀司法的整體訴訟效率的低下。我國刑事訴訟法規(guī)定的刑事案件的證明標(biāo)準(zhǔn),不僅在偵查、起訴和審判三個階段作出結(jié)論性意見時要求相同,即案件事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,而且不分案件性質(zhì)和刑罰的輕重,統(tǒng)一適用同一個標(biāo)準(zhǔn)。

一、訴訟中證明標(biāo)準(zhǔn)確定的依據(jù)

(一)民事訴訟中證明標(biāo)準(zhǔn)的根據(jù)

自從訴訟分解為刑事訴訟和民事訴訟,兩種訴訟中證明標(biāo)準(zhǔn)的差異就一直明顯地存在著,因?yàn)槿藗冋J(rèn)識到這兩種不同性質(zhì)的訴訟需要謹(jǐn)慎程度和嚴(yán)格程度不同的程序法來調(diào)整。民事訴訟中解決的爭議所涉及的行為,雖然一般來說也有對法律的違反和對公民、組織等主體權(quán)益的侵犯,但是,由于其關(guān)涉的權(quán)益不是生命權(quán)、自由權(quán)等最為重要的權(quán)益,而且,其侵權(quán)的方式也不是諸如殺人、搶劫等十分惡劣的手段,所以,法律對待民事糾紛的解決方式也選擇了較為緩和的多種途徑?!鞍讣聦?shí)”對于審判機(jī)關(guān)而言并不是必須查明的對象,因?yàn)椴槊靼讣聦?shí)的目的就是解決雙方當(dāng)事人之間的紛爭,如果雙方能夠達(dá)成諒解或者放棄爭執(zhí),國家就無需關(guān)心案件事實(shí)的真相。

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死刑復(fù)核程序研究論文

一、關(guān)于存在死刑復(fù)核程序與第二審程序合二為一的問題

由于最高人民法院將部分死刑案件的核準(zhǔn)權(quán)下放給高級人民法院,這就勢必造成了一些地方死刑案件的復(fù)核程序與二審程序相重疊,合二為一,因?yàn)楦呒壢嗣穹ㄔ阂部赡苁前讣彿ㄔ骸T诋?dāng)前的司法實(shí)踐中,已經(jīng)有高級人民法院在判處死刑案件的二審裁定書上注明“根據(jù)最高人民法院依法授權(quán)高級人民法院核準(zhǔn)部分死刑案件的規(guī)定,本裁判即為核準(zhǔn)死刑的裁判”。應(yīng)該說,這種做法是不妥當(dāng)?shù)模鋵?shí)際上就是用二審程序吸收了死刑復(fù)核程序。根據(jù)我國有關(guān)法律的規(guī)定,死刑復(fù)核程序與第二審程序是互相獨(dú)立的訴訟程序,它們既不能合并,也不能同時進(jìn)行。死刑復(fù)核程序只能在第二審程序終結(jié)之后才能夠進(jìn)行,并且死刑復(fù)核程序應(yīng)當(dāng)另行組成合議庭進(jìn)行。因此,上述做法的理由雖然是冠冕堂皇的——最高人民法院的依法授權(quán),但這卻是嚴(yán)重違背法律程序的,同時也剝奪了不至于被判死刑的罪犯的最后一線希望,導(dǎo)致死刑復(fù)核程序失去最后屏障作用且容易導(dǎo)致錯殺,同時這兩種程序合二為一也容易導(dǎo)致官官相護(hù)的地方保護(hù)主義現(xiàn)象。從另一個方面折射出,某些法院對人的生命的漠視。

但是應(yīng)當(dāng)如何解決死刑復(fù)核程序與第二審程序合二為一的問題呢?

筆者認(rèn)為,鑒于死刑復(fù)核程序與第二審程序合二為一的不正?,F(xiàn)象的存在,最高人民法院應(yīng)當(dāng)將所有的死刑案件核準(zhǔn)權(quán)收歸自己行使,以保證死刑在全國范圍內(nèi)正確適用。同時,建議最高人民法院設(shè)立獨(dú)立的死刑復(fù)核庭,并在全國范圍內(nèi)設(shè)立獨(dú)立于地方法院系統(tǒng)的死刑復(fù)核分庭,最高人民法院實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)且各分庭至少管轄兩個省、自治區(qū)或直轄市。另外,兩級死刑復(fù)核庭的財政支出由中央財政撥付。這樣,一方面可以徹底地解決死刑復(fù)核程序與第二審程序合二為一的問題,另一方面防止了地方保護(hù)主義的滋生。此外,這從理論上講,將死刑案件核準(zhǔn)權(quán)收歸最高人民法院行使,體現(xiàn)了國家慎用死刑的嚴(yán)肅態(tài)度;從實(shí)踐上講,則有利于糾正死刑判決的偏差與錯誤,統(tǒng)一死刑適用標(biāo)準(zhǔn),保證死刑案件的質(zhì)量,有效控制適用死刑的數(shù)量,對防止錯殺,堅持少殺與慎殺具有重要意義。

二、關(guān)于死刑復(fù)核程序中是否應(yīng)聽取控辯雙方的意見問題

我國刑事訴訟法規(guī)定,人民檢察院依法對刑事訴訟進(jìn)行法律監(jiān)督,作為控訴方的人民檢察院可以在死刑判決生效后發(fā)現(xiàn)確有錯誤時提起抗訴,還可以在罪犯執(zhí)行死刑時派員臨場監(jiān)督,并可以提出糾正建議。由此可見,死刑復(fù)核程序是當(dāng)然接受人民檢察院的監(jiān)督的。但是,筆者發(fā)現(xiàn),在死刑復(fù)核程序中卻沒有辯護(hù)方的法律地位,只有控訴方的。應(yīng)該說,在刑事訴訟中,控方與辯護(hù)方是相對立的雙方,既然有控訴方的人民檢察院在死刑復(fù)合程序中起著法律監(jiān)督的作用,那么辯護(hù)方更加應(yīng)該參與到死刑復(fù)合程序中去,否則,如果只有控方?jīng)]有辯方,那么象征著“公正”、“法律面前人人平等”的天平就會傾斜,不僅司法公正無從談起,而且會使法律的威信在人們心中跌落,并逐漸冷卻人們心中熾熱的法律情感。應(yīng)該說,這種現(xiàn)象對我國法治國家的建設(shè)是十分有害的。

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