羅馬法研究論文

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羅馬法研究論文

一、羅馬法的繼受和影響:以法國德國為中心

隨著羅馬帝國的滅亡,羅馬法失去了國家法律效力。然而,羅馬法是在商品經(jīng)濟高度發(fā)達的基礎(chǔ)上所形成的法律體系,尤其在于私法特別發(fā)達。而商品經(jīng)濟是西歐社會發(fā)展的必然趨勢,調(diào)整商品經(jīng)濟關(guān)系的完備的羅馬法是不可能永遠沉寂下去的。因此作為人類重要文化遺產(chǎn)之一,羅馬法仍然以其強大的魅力使具有相同經(jīng)濟關(guān)系的后世國家能夠繼承,特別是使商品經(jīng)濟發(fā)達的資本主義國家能夠從中吸取、借鑒其精華。

(一)德法兩國繼受羅馬法的過程

雖然由羅馬法復興所導致的羅馬法在歐洲大陸的廣泛傳播是一個普遍的歷史現(xiàn)象,但是針對具體國家和地區(qū)而言,羅馬法的影響程度卻存在很大的差別。羅馬法在歐洲的傳播,所遇到的最主要的問題就是,繼受羅馬法的地區(qū)原來存在的法(這在當時主要表現(xiàn)為習慣法)是否對羅馬法具有抵抗力。如果當?shù)胤ň哂械挚沽?,那么羅馬法滲透的程度就有限,反之,羅馬法則取而代之,成為一種主要的法源。當?shù)胤ㄊ欠窬哂械挚沽_馬法的能力主要取決于兩個因素:一是當?shù)胤ㄊ欠褚呀?jīng)發(fā)展到相對成熟和完善的程度。如果當?shù)胤ㄒ呀?jīng)相對成熟,沒有過大的缺漏,那么羅馬法傳播的空間就十分有限,最多作為一種補充性質(zhì)的法源而存在,相反,如果當?shù)胤ㄟ^于簡陋,不成體系,那么在羅馬法的沖擊下,自然面臨湮滅的命運。二是是否存在一個統(tǒng)一的強有力的司法體系來適用當?shù)胤?。法律總是在適用過程中得到發(fā)展和完善,被法院適用的法是最強有力的法。如果不存在一個有效的司法體系,那么即使存在一套地方法,她的作用也十分有限,也必然被法院實際適用的法所排擠,相反,如果存在一個強有力的司法體系,即使它適用的地方法相對簡陋,也仍然可以在適用中得到完善從而抵制羅馬法的影響。英國的普通法的發(fā)展歷史就證明了這一點。[③]

1.法國對羅馬法的繼受過程

法國對羅馬法的繼受可以分為兩個階段。第一次發(fā)生在公元前1世紀左右。此時高盧(后來法國所在的地區(qū))被羅馬人征服,成為羅馬的一個行省。羅馬法第一次影響這一地區(qū)。最初,羅馬法只適用于羅馬市民之間,后來通過萬民法的形式也逐漸適用于羅馬人與非羅馬人之間,但是外邦人之間仍然適用他們的屬人法。公元212年,根據(jù)卡拉卡拉敕令,羅馬市民權(quán)被擴展到羅馬各個行省的居民,這樣,外邦人與市民之間的區(qū)分基本上消失了,羅馬法也就成為高盧地區(qū)主要適用的法律。當羅馬帝國的力量開始衰落的時候,由于受到當?shù)亓晳T法的影響,羅馬法變得日益粗鄙和庸俗。在法國的北部,由于法蘭克人的入侵,習慣法則更為強大,羅馬法在很大程度上被取代了。

在法國南部,由于接近羅馬帝國原來的統(tǒng)治中心,情況則有所區(qū)別。西羅馬帝國最后一次真正意義上的立法活動是在公元438年頒布狄奧多西法典。在這之后出現(xiàn)了一系列以拉丁文寫成的日耳曼法典,其中最著名的是維息哥羅馬法。雖然這些法典中包含了一些蠻族的習慣,但由于它們的作者大都是羅馬法學家,因此法典的主要因素還是羅馬法。在法國盧瓦河以南地區(qū),羅馬法就這樣與地方習慣相伴隨而得到使用。

法國對羅馬法的第二次繼受與羅馬法的復興有關(guān)。由于上面已經(jīng)論述的歷史的原因,羅馬法主要在法國南部具有影響。但是,即使在這一地區(qū),羅馬法也仍然必須面對大量的與之相并列的當?shù)亓晳T法,在法律適用上羅馬法并不具有優(yōu)先的地位。大致來說,在盧瓦河以南地區(qū),羅馬法主要被看作一種普通的習慣法,只有當不存在可以適用的特殊習慣時,才適用羅馬法。由于法國南部地區(qū)如波爾多、托羅斯的高等法院的法學家的努力,在15世紀,以羅馬法為基礎(chǔ),在很大程度上統(tǒng)一了這一地區(qū)的法律。在此之后,人們就稱該地區(qū)為成文法地區(qū)。它大約只占法國領(lǐng)域的三分之一。

法國盧瓦河以北地區(qū),則經(jīng)歷了另外的發(fā)展歷程。如前已述,習慣法在這里具有優(yōu)越的地位。在16世紀發(fā)生的兩個事件則進一步鞏固了習慣法的這種地位。事件之一是在16世紀末期,法國北方地區(qū)的習慣法在很大程度上被記錄下來,并且在巴黎高等法院的司法適用的影響下,形成了一種普遍習慣法(通稱為巴黎習慣法),它被用來填補當?shù)亓晳T法中出現(xiàn)的漏洞。[④]事件之二是由于法國很早就形成了一個有力的、集中的司法體系。這一司法體系的存在保證了沒有學說或立法的支持下,法國也逐漸完成了對私法體系進行合理化改造的任務(wù)。

由于以上因素,法國法中習慣法的勢力較為強大,加之存在一個適用習慣法的法院體系,這使得法國能夠并且的確在事實上抵制了對于羅馬法的全盤繼受。習慣法的影響即使在法國民法典的編纂中也得到保留。編纂者十分注意吸收固有的習慣法因素,并在法典中不帶偏見地大量援引習慣法。由于這些因素的存在,可以說羅馬法對法國民法的影響是有限的。

2.德國對羅馬法的繼受過程

歐洲國家中,德國對羅馬法的繼受表現(xiàn)出不同于其他國家的獨特性??偟膩碇v,德國繼受羅馬法的程度最深,范圍最廣泛,以至于“早期的日耳曼法幾乎在一夜之間就全部被取代了”。

由于歷史上的羅馬帝國并不包括德國所在的疆域,所以,在西羅馬帝國衰亡之前,羅馬法對德國并沒有多大影響。羅馬法復興之后,它在所謂的德意志神圣羅馬帝國中開始為人所知,不過這僅限于極少數(shù)的法學家而不是法律的實踐者。這些擁有羅馬法知識的學者對于普通人之間糾紛的解決并沒有什么實際的影響。

由于教皇與帝國首領(lǐng)紅胡子腓特烈之間的沖突,神圣羅馬帝國作為一個有效的政治共同體遭到破壞。到14世紀中期時,帝國的政治權(quán)力已經(jīng)被一些選侯所控制。帝國沒有自己的立法機構(gòu),對分布于各地的法庭也無法施加有效的控制。主持地方法庭的人主要是來自該地區(qū)騎士階層的地主和市政上的頭面人物。在地方法庭中適用的法律完全是地方的一些特殊的口頭習慣,做出的決定都根據(jù)個案進行。

隨著地方割據(jù)勢力的發(fā)展,那些選侯為了鞏固和擴展其權(quán)威,在15世紀中期時,開始在他們自己的管轄地區(qū)內(nèi)建立他們的上訴法院體系。充斥這些法院的大多是接受過羅馬法教育的法律博士。1495年,德意志神圣羅馬帝國的帝國法院體系被重新改組,逐漸開始任用精通法律的人士任職,并要求在這一法院體系中適用帝國的普通法。根據(jù)當時存在的歷史觀念,德意志神圣羅馬帝國是歷史上的羅馬帝國的合法繼承者,因此,羅馬法就被認為是帝國的法律。根據(jù)這一帝國法院的規(guī)則,事實上意味著羅馬法成為德國的普通法,而其他的法在很大程度上則被排除。在帝國法院中,如果要適用地方法,首先必須通過證人證明相應的特殊的地方法的存在。在這樣的情況下,羅馬法相對于地方法就具有了一種優(yōu)越的地位。

雖然經(jīng)過改組后的帝國法院的管轄權(quán)事實上仍然被選侯的特權(quán)所限制,因此對于德國民法發(fā)展的影響微乎其微,但它所確立的這種模式卻很有影響,并且在德國各地得到廣泛傳播和效仿。另外一個產(chǎn)生重大影響的因素是,在這一時期,德國各地法院逐漸引進正式的書面訴狀程序以及法律援引機制,以取代舊的、非正式的訴訟程序。面對這種變化,那些仍然主要由法律的門外漢所充任的法庭,被迫求助于那些接受過羅馬法教育的法學家。羅馬法的影響因此而急劇擴展。在當時的文化潮流中還存在著一種對古典時代的文化崇拜心理,這在自任為羅馬帝國繼承人的德國人那里更甚。處于文藝復興時代的人,不僅僅要分享已經(jīng)過去的古典時代的那種激情,而且最好還要將它的光榮與現(xiàn)代聯(lián)系起來。這種聯(lián)系很自然地在將民法大全適用于當代的活動中得到最好的體現(xiàn)。

在15、16世紀,德國司法中還產(chǎn)生了案卷移送征詢制度,它不僅在那個時代產(chǎn)生影響,而且對德國法后來的發(fā)展也產(chǎn)生了持續(xù)的影響。由于地方各級法院缺乏受到過法律教育的法官,并且擔心由于缺乏這種新的法律知識而損害其聲譽和形象,因此在出現(xiàn)疑難案件的時候,通常把案卷移送到一個大學去,以就有關(guān)的問題得到一個權(quán)威的指導觀點。在這種情況下,被咨詢者所表達的觀點通常是不加改變地被接受。為了避免被咨詢者的不公正,被征詢的大學通常與那些請求咨詢的法院不處在同一地區(qū)。這樣,那些被咨詢的法律教授在得出他們的觀點的時候,唯一依靠的只是那些被提交到他們面前的案卷本身,而不可能帶上證人。所有這些因素都減少了地方習慣法的重要性,因為適用地方習慣法的前提是需要有嚴格的證據(jù)表明它的存在。在沒有這些證據(jù)的情況下,法律教授只適用羅馬法。由于這一制度,大學對于德國法的發(fā)展產(chǎn)生了重要影響,法學教授的法學理論逐漸被整理出版,形成了一種以學說形態(tài)存在的法,而這完全建立在對羅馬法的研究的基礎(chǔ)上。

由于上述因素的存在,德國對羅馬法的繼受幾乎可以看作是一個整體性的“移植”,在這一過程中,德國的固有習慣法被外來的羅馬法排擠得幾乎消失于無形。

(二)德法兩國對羅馬法體系的繼受

法國與德國在羅馬法繼受上所表現(xiàn)出的這種差異對于兩國私法的歷史發(fā)展,特別是私法體系的形成產(chǎn)生了重大的影響。

1.法國對羅馬法的民法體系繼受

在法國,羅馬法從來沒有被當作是一種本地法,它始終只是地方習慣法的一種補充。因此,法國對羅馬法的繼受只是取其所需,不是一種整體繼受。與德國相比,法國人更多的對羅馬法文本的體系形式感興趣。從形式與質(zhì)料二者關(guān)系的角度看,法國人在相當大的程度上已經(jīng)為本民族的法制準備好了具體的規(guī)范——這在法國北方地區(qū)表現(xiàn)為相對成熟的習慣法匯編,在法國南部地區(qū)則表現(xiàn)為更早時期編纂的成文法,但是缺乏一個合理的體系結(jié)構(gòu)來組織和整理這些法律材料。因此,法國人對羅馬法典中最具體系化因素的《法學階梯》最感興趣,并且借助了這一著作的體系來實現(xiàn)了法國民法體系的建構(gòu)。[⑤]

從早期的人文主義學派開始,法國的法學家就開始致力于對私法進行體系化的處理。多內(nèi)魯斯在其所著的28卷的市民法評注中就開始試圖根據(jù)人—物—訴訟的方式論述查士丁尼的法典編纂所涉及的材料。這種趨勢在兩位被譽為法國民法典之父的法學家多馬和波蒂埃的著作中得到進一步的體現(xiàn)。在多馬的被譽為現(xiàn)代法學奠基之作的《根據(jù)自然秩序而加以論述的市民法》中就基本上采用了《法學階梯》的體系。而作為法國民法體系主要奠定者的普捷在論述市民法的時候,仍然依據(jù)了蓋尤斯的“人—物—訴訟”的《法學階梯》體系對私法進行體系化處理。

法國法學家的這種理論趨向,最終導致在《法國民法典》中采用了《法學階梯》式結(jié)構(gòu)。

2.德國對羅馬法的民法體系繼受

德國的情況則大不相同。由于羅馬法成為一種占據(jù)主導地位的現(xiàn)行法,它并不是一種只具有補充地方習慣法之不足的從屬性質(zhì)的法源,所以,德國對羅馬法的繼受,必然以追求全面為基本目標,以保證從羅馬法文本中得到最為全面的規(guī)范援引。這樣,它很自然地選擇羅馬諸法典中最具有全面性特征的文本為主要的繼受對象:這就是《學說匯纂》——它的希臘名是《潘得克吞》。這樣,德國的羅馬法繼受,在其開始階段,主要不是對羅馬法體系的繼受,而是對羅馬法規(guī)范的全盤繼受。由于德國本地習慣法在羅馬法繼受過程中的衰落,德國在羅馬法繼受時代也沒有經(jīng)歷一個類似法國那樣的,借助羅馬法體系對本民族的已經(jīng)存在的法進行體系化處理的學理運動。嚴格說來,德國人在這一時代還沒有遇到這一問題,他們所做的只是把羅馬法的規(guī)范繼受而來,當作現(xiàn)行法加以適用而已。至于對繼受的《學說匯纂》進行體系化的處理,在當時的時代還很少得到注意。

德國民法發(fā)展的這種歷史起點決定了德國民法體系在形成階段表現(xiàn)出如下特征:一是德國民法主要借助于羅馬法規(guī)范來建構(gòu)學理體系,羅馬法不被看作是一種補充性的學說資源,而是直接被當作現(xiàn)行法加以適用;二是德國固有習慣法對德國民法體系之形成的影響,無論就內(nèi)容還是就形式而言,都比較微弱;三是出于法律適用的需要,德國民法對羅馬法的繼受,主要追求法律規(guī)范的全面性,側(cè)重具體規(guī)范,而較少涉及對繼受法本身的體系性處理。雖然羅馬法已經(jīng)為后代提供了具有較強的體系性因素的《法學階梯》文本,但體系性的實現(xiàn),卻是以規(guī)范的簡約而實現(xiàn)的,這與羅馬法在德國的角色不盡符合。這一因素的存在決定了德國民法在經(jīng)過了全盤繼受的階段之后,必然還要面臨對《潘得克吞》的材料進行體系化處理的歷史任務(wù)。

(三)德法兩國對羅馬法實體層面的繼受和影響

羅馬法中許多原則和制度被近代以來的法制所采用,例如自由人在私法范圍內(nèi)權(quán)利平等原則、契約自由原則,財產(chǎn)權(quán)不受限制原則、遺囑自由原則,侵權(quán)行為的歸責原則,訴訟中的不告不理原則等;權(quán)利主體中的法人制度,物權(quán)中有關(guān)所有權(quán)的取得與轉(zhuǎn)讓制度、他物權(quán)中的用益物權(quán)和擔保物權(quán)制度;債權(quán)中的契約制度,以及訴訟制度中的委托、抗辯、陪審制度等。

1.法國民法典對羅馬法法之內(nèi)容、制度與原則的繼受

(1)法國民法典對羅馬法律原則的繼受

《法國民法典》所確立的公民享有平等民事權(quán)利、財產(chǎn)所有權(quán)無限制以及契約自由等近代民法的重要原則,就是來自對古羅馬國家法律與法學的繼承和發(fā)展。

平等原則在理論上源自被羅馬法學家接受并加以傳播的古希臘斯多葛學派的自然法思想,在實踐上則比較集中地體現(xiàn)在羅馬國家共和國后期萬民法的產(chǎn)生上。[⑥]應當說,這一由羅馬最高裁判官根據(jù)“公平”、“正義”原則,在司法實踐中創(chuàng)制出來的“各民族共同利用的”萬民法,立法的目的和發(fā)展的方向,就是為了擺脫原有市民法的不平等,通過公民權(quán)的逐步擴展,實現(xiàn)羅馬公民與非公民之間在民事法律地位上的平等?!斗▏穹ǖ洹芬?guī)定的“所有法國人都享有民事權(quán)利”的法律原則,即公民民事權(quán)利平等原則,正是上述羅馬自然法思想與萬民法追求的平等觀念在新的歷史條件下的繼承與發(fā)展。

財產(chǎn)所有權(quán)無限制原則,是《法國民法典》,也是近代民法最重要的原則之一,其主要含義包括兩個方面,即所有權(quán)是對物享有絕對的使用、收益與處置權(quán);土地所有權(quán)的范圍上至天空,下至地心。這一原則實際上也是對羅馬法的沿用和發(fā)展。所有權(quán)是羅馬物權(quán)法的核心,是權(quán)利人可直接行使于物上的最完全的權(quán)利,包括占有、使用、收益和處分的權(quán)利及禁止他人對其所有物為任何行為的一切權(quán)利。羅馬法學家蓋尤斯曾總結(jié)出所有權(quán)具有絕對性、排他性和永續(xù)性。查士丁尼《法學階梯》規(guī)定:如果用他人的材料在自己的土地上建筑,建筑物視為屬于他所有,因為一切建筑物從屬于土地;反之,如果用自己的材料在他人土地上建筑房屋,建筑物歸屬土地所有人,在這種情況下,材料所有人失去他的所有權(quán);正因為如此,如果甲的土地迫近鄰居乙的樹木,以致樹木在甲的土地上生根,則樹木歸甲所有,因為理性不容許樹木不屬于樹木所生根的那快土地的所有人所有。此規(guī)定很清楚的表明,羅馬法中的土地所有權(quán)的內(nèi)涵已經(jīng)包括地上權(quán)和地下權(quán)?!斗▏穹ǖ洹坟敭a(chǎn)所有權(quán)無限制原則與羅馬法的歷史淵源關(guān)系在此一目了然。

契約自由一直被學術(shù)界看作是《法國民法典》的又一重要原則,法典1134條規(guī)定的“依法成立的契約,在締結(jié)契約的當事人間有相當于法律的效力”,被視為確立此原則的證據(jù)。在此姑且不評論是這一條文真的體現(xiàn)出了契約自由的意思,還是19世紀以后的法學家對其解釋的結(jié)果,僅此條文的用語含義,也可以從查士丁尼《法學階梯》有關(guān)契約之債的規(guī)定中找到痕跡,實際上,契約條款本身就已經(jīng)規(guī)定了應該遵守的法律。

(2)法國民法典的內(nèi)容對繼受羅馬法法律概念及思想的體現(xiàn)

法國民法典作為在近代民事立法史上具有開創(chuàng)性意義,并且對近代西方國家民事立法有廣泛影響的立法,其中包含了很多源自羅馬法的經(jīng)典性條款。主要有:第8條:“所有法國人都享有民事權(quán)利”;第488條:“滿21歲為成年;到達此年齡后,除結(jié)婚章規(guī)定的例外外,有能力為民事生活上的一切行為”;第544條:“所有權(quán)是對于物有絕對無限制地適用、收益及處分的權(quán)利,但法律所禁止的使用不在此限”;第545條:“任何人不得被強制出讓其所有權(quán);但因公用,且受公正并事前的補償時,不在此限”;第546條:“物之所有權(quán),不問其為動產(chǎn)或不動產(chǎn),得擴張至該物由于天然或人工而產(chǎn)生或附加之物”;第552條“土地所有權(quán)并包含該地上空或地下的所有權(quán)”;第1101條:“契約為一種合意,依此合意,一人或數(shù)人對于其他一人或數(shù)人負擔給付、作為或不作為的債務(wù)”;第1134條:“依法成立的契約,在締結(jié)契約的當事人間有相當于法律的效力”;第1382條、1383條:“任何行為使他人受損害時,因自己的過失而致行為發(fā)生之人對該他人負賠償?shù)呢熑巍?,“任何人不僅對其行為所致的損害,而且對其過失或懈怠所致的損害,負賠償?shù)呢熑巍薄⑦]

2.德國民法典對羅馬法內(nèi)容的繼受

(1)法人制度

德國民法典一方面繼承羅馬法的精神,同時也受到日爾曼法影響。日爾曼法提倡團體主義,社會本位,強調(diào)團體價值。從這個角度來說,德國民法典順理成章地首先確立了法人這一早期民法中沒有確認的民事權(quán)利主體制度。它規(guī)定,以經(jīng)營為目的的社團法人經(jīng)過法院登記可以取得民事權(quán)利主體資格??倓t以369條之多的條文規(guī)定了社團法人和財團法人的性質(zhì)、組織形式和活動方式等,這些為公司制度的廣泛實行奠定了基礎(chǔ)。

但是德國法學家對法人的本質(zhì)的認識是不同的。薩維尼基于人道主義、民主主義的思想,認為團體是從個人而來,團體人格是擬制的。耶林創(chuàng)立了強調(diào)個人利益和社會利益相結(jié)合的新功利主義法學以后,人們開始重視國家和團體的存在價值。德國法學家基爾克作為當時社會思想的代表,成為法人實在說的創(chuàng)設(shè)者。基爾克強調(diào)團體價值,所以把法人看作是實實在在存在的東西。這兩種學說對后世法學都有很大影響。

(2)債權(quán)

德國民法典債權(quán)法編的位置僅次于總則部分,債權(quán)法的內(nèi)容也遠較法國民法典豐富。它用7章612條的篇幅把債權(quán)關(guān)系加以肯定,對各種債券、股票的流通以及各種票據(jù)也都作了相應規(guī)定。該編在契約關(guān)系方面仍然確認當事人意思自治主義,但它更側(cè)重于強調(diào)當事人外在的意思表示,原則上不去探求當事人內(nèi)心的意思,即使這種外在的意思表示是出于當事人的社會地位不平等、經(jīng)濟力量的差別或處境有困難。另外,法典在契約的成立的要件上基本排斥形式主義,合同成立不要求一定的形式,只要當事人向外表達了他們之間的“合意”即可。

3.羅馬法其他內(nèi)容的繼受和影響

(1)繼承制度

在羅馬法的體系中,繼承最后演變?yōu)樨敭a(chǎn)繼承,所以繼承法歸于物法。所以后世各國大都將繼承限于財產(chǎn)的繼承,但在體例上有所不同,如法國民法典將繼承法歸入財產(chǎn)取得方法一編中,而后的德國民法典、瑞士民法典、意大利民法典中,繼承單獨成為一編。繼承法逐漸獨立。

當代各國承襲了羅馬法繼承的基本制度框架,規(guī)定了法定繼承、遺囑繼承、遺贈、代位繼承以及在遺產(chǎn)分配時的特留份制度等等。羅馬法法定繼承中的繼承人的范圍是以血親為基礎(chǔ)的,后世的諸國民法典在規(guī)定法定繼承時大都從羅馬法,以血親為基礎(chǔ)。羅馬法繼承制度以遺囑自由為其原則,之后各國大都從羅馬法之規(guī)定,規(guī)定了在繼承法中以遺囑自由為基本原則,而且遺囑繼承優(yōu)于法定繼承。

為了限制遺囑自由的濫用,羅馬法規(guī)定了特留份制度。特留份制度的設(shè)立,乃是自然法平等、公平、和諧諸理念帶給羅馬法的影響,旨在限制完全的遺囑自由,保護近親的繼承權(quán),衡平遺囑人意愿及近親權(quán)益兩方關(guān)系,以達到家庭及社會秩序的和諧。在特留份范圍外之財產(chǎn),為遺囑人得自由處分之部分,對此部分財產(chǎn),遺囑人可以根據(jù)個人意愿和情感好惡,或遺于其喜愛之特定人,或通過遺贈方式授予慈善公益事業(yè),謀求社會公益。后世各國在此問題上也大作了相似的規(guī)定,如瑞士民法典第471條、德國民法典第2303至2338條,并賦予相應的訴權(quán)予以保護。

(2)侵權(quán)行為的歸責原則

作為大陸法根源的羅馬法,其最早的成文法《十二表法》第八表“私犯”第二條即規(guī)定:“毀傷他人肢體而不能和解的,他人亦得依‘同態(tài)復仇’(talio)而毀傷其肢體?!盵⑧]這種結(jié)果責任,不論行為人有無過失和故意,只要造成傷害,就使行為人負損害賠償責任。“從人的自身特點來看,這種早期的結(jié)果責任原則恰恰真實而樸素地反映了人的社會屬性?!彼荚跐M足權(quán)利受到侵犯時得以恢復和補救的純粹目標,結(jié)果責任關(guān)注的是侵權(quán)行為相對于社會秩序的意義,使侵權(quán)行為服從于社會所追求的秩序,通過嚴厲地制裁而消滅這種有害于秩序維持的行為。

然而,這種結(jié)果責任的最大弊端即在于束縛人之自由行動,造成常人在生活中畏首畏尾,故隨著人類社會文明之迅速發(fā)展,簡單而純粹的結(jié)果責任亦隨之被擊破、淘汰,取而代之的是至今仍在侵權(quán)法中有舉足輕重地位的過錯責任原則。

過錯責任原則系由古羅馬《阿奎利亞法》確立,但“過錯”(Culpa)之概念早在《十二表法》中已經(jīng)出現(xiàn)?!栋⒖麃喎ā纷顬橹匾某删蛣t在于提出“不法行為”(iniura)之成立以“不法”為標準?!癷niura者,指‘不法’而言,即不具正當防衛(wèi)或法所容許自助行為等的違法阻卻事由。按其字義,iniura原指故意侵害,其后羅馬疆域擴張,人口增加,危害事故漸趨嚴重,羅馬法學家乃認為過失侵害行為亦構(gòu)成iniura?!盵⑨]盡管如此,過錯責任原則雖為《阿奎利亞法》所確立,“但此原則并未自此一勞永逸,漫長的中世紀仍廣泛奉行結(jié)果責任原則,后來寺院法把侵權(quán)責任與道德評價和主觀狀態(tài)結(jié)合起來,對引入過錯概念功不可沒?!?/p>

伴隨羅馬法復興、法典化運動的興起,過錯責任逐漸完成了法制化進程。作為近代首部民法典,《法國民法典》宣示正式確立過錯責任原則,將侵權(quán)行為法體系及侵權(quán)責任體系建立在一個概括、抽象的一般原則上,是為大陸法系侵權(quán)法的一項空前偉大成就。第1382條任何行為致他人受到損害時,因其過錯致行為發(fā)生之人,應對他人負賠償責任。第1883條任何人不僅對其行為造成的損害負賠償責任,而且還對其懈怠或疏忽大意造成的損害負賠償責任。

隨后,《德國民法典》第823條亦采納了純粹的過錯責任原則。鑒于德法兩國在大陸法系中的重要地位和垂范作用,大多數(shù)大陸法國家均在各自民法中對過錯責任加以明確規(guī)定。過錯責任,亦跨越國界和社會制度,深植于各國民法土壤,形成蔚為大觀、自成體系的歸責原則。

二、羅馬法對中國法治的影響

長期以來我們在無產(chǎn)階級專政國家政府和絕對計劃經(jīng)濟機制下形成了一種國家至上、國家中心、國家意志決定一切、國家統(tǒng)籌一切的國家本位觀念。這樣就把社會

看作是國家附屬物,社會缺乏自身的獨立性,社會生活的一切方面都要有國家的干預。強大的、無孔不久的國家干預就是長期以來我國社會經(jīng)濟生活的寫照。由于我們長期沒有承認私的觀念,這種做法的弊端有目共睹。改革開放后,市場經(jīng)濟的要求使我們在有限范圍內(nèi)承認了人民的自主權(quán)(多半是在經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)),《民法通則》在這個方面是一個良好的綱領(lǐng)。然而在“合法”框架下建構(gòu)的民事法律行為制度仍然沒有承認人民利益的神圣性,國家的地位仍然置于人民之上。這樣一種法律制度不僅表明在改革開放之初我國法學界對私的觀念的不夠全面,或者說我國在法律移植過程中采取了很大的保留,也表明我國國家理性的膨脹和人民自然權(quán)利意識的缺失。因此,我們有必要對這種情況進行反省。我國民法典要回歸“私法”之本位,除了要恢復法律行為的本來面貌,也應當尊重民事習慣作為法律淵源的重要意義。因此在當代我國民法典編纂過程中,正確認識羅馬法開放靈活的一面,借鑒羅馬法的本質(zhì)精神就顯的尤為重要。[⑩]

(一)我國的法治建設(shè)需借鑒羅馬法精神

什么是法律精神?那就是人類共同體對和平與和諧的追求。從這個意義上講,法學家孜孜以求的是法的本源,法的本源就是法的理想和法的道德基礎(chǔ)。而羅馬私法精神最大的體現(xiàn)即為平等原則和意思自治原則?,F(xiàn)在創(chuàng)立我國民法典的時刻,我們則需要從根本上思考我們的民法典:她究竟應該把目標定位于交易的自愿、公平和效率,還是定位于人民的自由、人格和人權(quán)?她是滿足于方便司法裁判,還是注重于鑄造社會和諧?

1.自然法精神對我國法治建設(shè)的借鑒意義

現(xiàn)代社會愈來愈趨向于認為實定法是唯一的法的淵源,從而導致法律淪為肆意統(tǒng)治的合法根據(jù)。這與羅馬法是相違背的。在羅馬法中,自然法與市民法二者是不一樣的,市民法只是自然法抽象指令的具體化,且自然法高于市民法,市民法必須以自然法為坐標和準繩。“法學家顯明地把‘自然法’想象為一種應該逐漸吸收各種民事法律的制度”,[11]這是因為自然法是正義的化身。關(guān)于自然法的精神,有人表述為平等,有人表述為公平,有人表述為正當。盡管文字表達不同,但其基本含義并無二至??v觀各個時期的自然法理論,我們都可以看到貫穿其發(fā)展史的一條紅線,這條紅線就是“正義”(justice)。

伯爾曼有言曰,“沒有信仰的法律將退化成僵化的教條”,“而沒有法律的信仰,……將蛻變?yōu)榭裥拧?。這樣的聲音現(xiàn)在聽起來仍震聾發(fā)潰。一個人沒有信仰會導致狂妄,一個社會沒有信仰會導致混亂。而目前很多法治國家,受各種現(xiàn)代思潮以及行政權(quán)力擴張的事實影響,法律信仰正遭受嚴重的危機。而自然法是崇尚法律的,法律被當作宗教一樣,是人們頂禮膜拜的偶像。按照這種精神設(shè)計的法治社會里,法院是法律帝國的首都,而帝國里的國王就是法律。執(zhí)政者“不外是因為他是被賦予有法律權(quán)力的公仆(servant),因而他應該被看作是國家的象征、表象或代表,依照國家的法律所表示的社會意志而行動。所以他沒有意志,沒有權(quán)力,有的只是法律的意志、法律的權(quán)力?!盵12]這些言論是對一切被稱為“社會公仆”(publicservant)的執(zhí)政者的基本要求,也是我國目前法治進程中“權(quán)力至上”的有力鞭策。因此,借鑒羅馬法的自然法精神,對我國法治建設(shè)不無必要。

2.理性精神對我國法治建設(shè)的借鑒意義

而羅馬法流傳至今仍不減其影響,就在于其蘊涵的羅馬法精神。羅馬法的理性主要表現(xiàn)為:法律推理與研究的方法、模范的法律制度、法律的分類模式和法典化傾向及成就。就法律方法而言,盡管羅馬法學家在他們對法律的探索過程中是極其講究實際的,他們將規(guī)則僅僅視為是“對事情的簡要陳述”。但是,他們在公元2世紀和1世紀引進了希臘辯證推理方法,同時對一般的法律制度進行高度的抽象概括。其導致的結(jié)果是——正象馬克思在他的《黑格爾法哲學批判》一書所說——“其實是羅馬人最先制定了私有財產(chǎn)的權(quán)利,抽象的權(quán)利,抽象的人格權(quán)利?!薄傲_馬入主要興趣是發(fā)展和規(guī)定那些作為私有財產(chǎn)的抽象關(guān)系的關(guān)系?!盵13]

盡管在今天看來,羅馬人事實上還是比較關(guān)注對實際問題的探討,但這一事實并不能抹殺羅馬人非凡的抽象思維與邏輯能力。理性的力量盡管并不是無窮的,但其重要性亦不容忽視。在法律創(chuàng)制過程中,是以理性為先導還是以經(jīng)驗為先導是一個較為重要的問題。如果在立法中全部遵循“摸著石頭過河”或“成熟一個制定一個”的思路而不充分利用理性的超前性、預見性,有可能導致法律體系的互相矛盾、混亂并且可能產(chǎn)生立法嚴重滯后的狀況,這對一個國家的法制建設(shè)而言頗為不利。

重視理性的作用,在某程度上亦有助于法律專業(yè)化的目標實現(xiàn)。羅馬時代法學家的作用空前高漲,他們的言論和觀點被寫進教科書和法典中。一般而言,法學家和法律職業(yè)者所受的訓練足以使他們擺脫各種偶然性的支配,他們更多時候是依賴于他們所受訓練,運用分析推理、辯證推理的方法來運作法律;并且,高瞻遠矚是他們區(qū)別于非法學家職業(yè)群體的標志之一。他們也重視經(jīng)驗,但他們不是用直覺去體驗,而是理性地去分析、歸納、推理這些經(jīng)驗??傊?,盡管他們的理性有限,但他們會最大程度地運用理性并且其結(jié)果總是大多符合于理性。

3.私法精神對我國法治建設(shè)的借鑒意義

羅馬法中大量篇幅皆為有關(guān)私法的規(guī)定。雖然私法條文的多寡只是從側(cè)面說明了羅馬人對個人利益的重視,還不能必然推論出羅馬人已經(jīng)具有了現(xiàn)代人的私權(quán)意識。但是在自然法精神的沐浴下,羅馬人做到了這一點,其私法精神迄今仍為學者津津樂道。那么什么是私法精神呢?承認個人有獨立的人格,承認個人為法的主體,承認個人生活中有一部分是不可干預的,即使國家在未經(jīng)個人許可時也不得干預個人生活的這一部分。[14]這即為私法精神的真義,且私法精神主要表現(xiàn)為平等原則和意思自治原則。

羅馬法高揚的私法精神造就了這樣一種信念,私權(quán)不應為國家公權(quán)任意粗暴干涉。某種意義上這限制了國家公權(quán)力的誤用與濫用。不惟如是,羅馬私法精神的全球傳播也激發(fā)了社會主體的獨立意識,為主體擺脫各種形式的依賴關(guān)系提供了理論上的指導。[15]

平等原則和意思自治原則作為私法精神的體現(xiàn),一直以來就沒有被人們所遺忘。相反,在當代社會尤其是當代中國,重提私法精神還有非同尋常的意義。

(二)從羅馬法對法德民法體系的影響看中國民法典體系的選擇

中國民法典的編纂引發(fā)了學界不同層次的學術(shù)爭論,其焦點之一為民法典的基本結(jié)構(gòu)設(shè)計。由于這一問題關(guān)系到民法理論體系的展開與民事立法的整體規(guī)劃,民法學者基于不同的理論出發(fā)點而提出了各自的民法典結(jié)構(gòu)設(shè)計方案。以梁慧星教授為代表的學者主張中國民法典的結(jié)構(gòu)安排應該借鑒德國民法潘得克吞體系,在必要時加以適當調(diào)整。以徐國棟教授為代表的學者則反對中國民法典在大結(jié)構(gòu)上采用潘得克吞體系,而主張采用由古羅馬法學家蓋尤斯所創(chuàng)立并且在近代為法國民法典所采用的法學階梯式結(jié)構(gòu),在此結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上可以吸收潘得克吞體系的合理成分。[16]上述兩種學術(shù)主張分別體現(xiàn)在他們各自主持起草的民法典學者建議草案中。無論是支持還是反對中國民法典借鑒和參考德國民法潘得克吞體系,都將遇到一個具有前提性質(zhì)的問題。法德兩國民法體系是如何形成的,只有在了解這一問題之后才能夠來討論這兩個體系的優(yōu)缺點以及借鑒與否的合理性問題。通過上文對法德兩國民法體系形成的研究,我們可以得出一些結(jié)論,并以此來探討中國民法典體系的選擇。

1.一國民法體系之形成與其獨特的歷史傳統(tǒng)相聯(lián)系

我們知道,德國民法體系的形成受到該國獨特的歷史條件的影響。對羅馬法的全盤繼受,自然法學思潮的廣泛影響,以及在該體系形成的關(guān)鍵時期的歷史法學的影響,都在不同程度上塑造了德國民法潘得克吞體系的獨特性。事實上,如果沒有羅馬法的繼受,德國法學家也許根本不會遇到對潘得克吞的法律材料進行體系整理的問題。如果不是受到自然法學方法論的影響,一個前所未有的“總則”也許并不會出現(xiàn)。通過與法國的歷史經(jīng)驗的對比,可以更加明確地看出歷史因素對民法體系之形成的巨大影響。

潘得克吞體系之形成的歷史考察表明,任何民法理論體系都是具體時代的法學思潮和方法論的產(chǎn)物,沒有任何一種體系具有永恒的價值和可適用性。因此我們不應該迷信德國法學家所創(chuàng)造的潘得克吞理論體系具有永恒的理論和實踐價值。私法體系的建構(gòu),往往隨著時代的發(fā)展而不斷發(fā)展和變化。在歐洲具有重大影響的法國民法典、奧地利民法典、意大利民法典、德國民法典、瑞士民法典沒有一部在體系上與另外的一部相同,它們之間都存在重大的差別。這種差別不是出于維護文化上的自信而故意不同,而的確是因為受到各國具體歷史條件的影響。

目前,在中國的民法典的編纂中,學者的論題不出“法學階梯式”與“潘得克吞式”,仿佛二者都是抽象的私法體系化的模式,中國從中擇一而從即可。這種理論取向很容易把這兩種結(jié)構(gòu)“非語境化”,看不到產(chǎn)生這兩種結(jié)構(gòu)的具體歷史條件,因此也無法深入地反思這兩種結(jié)構(gòu)對中國現(xiàn)實的可適用性。因此選擇民法體系,關(guān)鍵還是考慮我們國家自身的歷史傳統(tǒng),歷史條件,否則即使建立起體系,與羅馬法相較,還是只得其形而忘其意。

2.就民法體系而言,立法體系與理論體系存在密切的聯(lián)系

法典編纂不是一項鼓勵革命性舉措的立法活動,由于它關(guān)涉民事立法的整體結(jié)構(gòu),影響全局,所以尊重已經(jīng)發(fā)展成熟的理論學說體系,以確保其穩(wěn)妥性,是一種更為合理的態(tài)度。德國民法學說潘得克吞體系在19世紀的初期形成,在19世紀末進行的德國民法典編纂中采用了經(jīng)過近一個世紀的學說錘煉的理論體系,法典編纂者可謂謹慎。

在中國民法典編纂的理論爭鳴中,以對待傳統(tǒng)民法理論體系的態(tài)度為標準,可以大致劃分為穩(wěn)健派與革命派。前者主張以現(xiàn)存的較為成熟的民法理論體系(也就是德國民法潘得克吞體系)為基礎(chǔ)進行民法典編纂,后者則主張通過民法典編纂對現(xiàn)有的民事立法和理論體系進行徹底的變革。在中國的語境下,如果只考慮20多年來中國大陸的情況,由于民法學術(shù)的積累極為有限,穩(wěn)健派的主張其實并沒有多大的說服力。因為中國大陸并沒有出現(xiàn)一個嚴格意義上的潘得克吞式的民法體系,比如我們很長時期以來把婚姻家庭法獨立在民法體系之外,物權(quán)法理論到目前為止還沒有完全擺脫所有制理論的影響。就民法理論學說而言,也談不上形成了一個成熟的理論體系。但如果把歷史的時段拉長,包括民國時期的民法;將考察的范圍擴大,將臺灣地區(qū)的民法學說包括在內(nèi),那么的確可以大致地認為,以潘得克吞體系為基礎(chǔ)的民法理論學說體系,在中國是一種相對而言較為成熟的理論體系。在這種前提下,穩(wěn)健派的觀點就具有了相對的合理性。

從這樣的角度,可以說,關(guān)于中國民法典編纂體系的選擇,應該以穩(wěn)健的態(tài)度,依托潘得克吞體系進行中國民法典的編纂,但是,對這一體系的借鑒必須以中國的需要和具體的情況為前提,與時代的發(fā)展相符合,而不能將其奉為一個不變的模式。為了達到這一目的,需要傾聽這一體系的反對者的聲音,并且吸收其合理的意見,以此對潘得克吞體系做出適應中國需要的改良

(三)我國民法法治建設(shè)還需要對羅馬法本質(zhì)精神再借鑒

雖然我國民法在繼受發(fā)展過程中借鑒了羅馬法其特有的私法精神,但是這些借鑒依然來自于對他國法律的繼受,就我國民法發(fā)展來講,對于羅馬法的回歸,還需要很長的路要走。

1.《民法大全》的制定實施對我國法治的啟示

從羅馬法的發(fā)展歷史來看,查士丁尼民法大全的產(chǎn)生并非偶然,其原因涉及地理環(huán)境、經(jīng)濟發(fā)展狀況、社會結(jié)構(gòu)、政治格局、文化傳統(tǒng)等多個方面。它們所提供的技術(shù)條件以及培育的法律需求促成了《民法大全》的面世。羅馬法始終以一種與現(xiàn)實社會和權(quán)力結(jié)構(gòu)并行不悖,而又完全不同的方式開拓法律的規(guī)范空間。在該領(lǐng)域之內(nèi),法律制度有無上的權(quán)威,它可以縱橫馳騁于社會政治和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)之外,又能最大限度地與現(xiàn)實社會、宗教、政治、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)相適應,它總是盡可能地表現(xiàn)出和現(xiàn)實社會及政治結(jié)構(gòu)所代表的制度模式的異質(zhì)性,以獲得真正的獨立性。《民法大全》的產(chǎn)生條件及其特點說明,法律供給必須跟上社會的法律需求,一部偉大的法典必然是適應歷史條件并且能夠最大限度地滿足協(xié)調(diào)利益沖突的需要,從制度上最大限度地降低交易成本。

中國的社會結(jié)構(gòu)是最為獨特,也是最受特定歷史影響的。在這個古老的國度里,社會政治、經(jīng)濟的變革必然會帶來復雜的法律問題。中國的法律制度在社會秩序中并未能開創(chuàng)獨立的疆土,它與社會政治和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的界限模糊不清,并且爭取和社會政治、經(jīng)濟和文化制度融為一體,法律制度模式轉(zhuǎn)化為政治和經(jīng)濟制度模式。利益加情感成為法律制度實施的基本原則。與此同時,法律制度披上公正無私的面紗,利用現(xiàn)實社會中政治權(quán)力結(jié)構(gòu)所存在的缺陷為特權(quán)階級服務(wù)(權(quán)錢交易、以言代法),結(jié)果使其自身難以獲得真正的獨立性,法律制度完全成為政治制度的附庸,最終導致法律制度權(quán)威體系在社會體制中應有地位的喪失。所以,中國的法律建設(shè)與經(jīng)濟建設(shè)一樣,并沒有一個自身理性化的過程。只能依賴一系列的外部條件,強行推動法律制度的產(chǎn)生。[17]因此,中國的法律制度需要改變其現(xiàn)有的存在方式,時代需要重建法律制度的威信,需要重建法律制度的自主性和獨立性。真正貼近現(xiàn)實的社會政治經(jīng)濟生活,貼近有效的社會需求,以發(fā)揮其應有的作用。

2.我國對羅馬法立法技術(shù)的借鑒

羅馬法發(fā)達完備的其中一關(guān)鍵因素是立法技術(shù)發(fā)達。羅馬法的立法形式靈活多樣,技術(shù)發(fā)達,并且十分重視法學家的作用。羅馬國家的立法是原則性與靈活性的有機統(tǒng)一。其主要特點是其一原則性立法,主要是設(shè)立專門的立法機關(guān),并嚴格按照立法的程序進行立法;其二靈活性立法,主要是通過最高裁判官的司法實踐與法學家的活動來進行。羅馬法的立法進程重視司法實踐與最高裁判官的作用,使得羅馬法具有較強的時代適應性。國家賦予某些法學家的解答及著述具有法律效力,則促使羅馬法內(nèi)容充實豐富,并且具有較高的理論內(nèi)涵。羅馬法確立的法律概念和術(shù)語以及原則和制度,不僅以精湛的理論為依據(jù),而且用語準確、結(jié)構(gòu)嚴謹、邏輯性強,為羅馬法成為世界性的法律制度提供了強有力的技術(shù)支撐。

我國的民法典立法對羅馬法形式層面之借鑒,應重視方法上的借鑒,即側(cè)重羅馬法在立法技術(shù)、法學研究與法制完善方面的借鑒與吸收。同時,形式層面之借鑒應結(jié)合我國的實際,在合理借鑒的基礎(chǔ)上有揚有棄,有所發(fā)展,最重要的是要適應我國法學研究與法治建設(shè)的客觀情況。

3.我國民法典的創(chuàng)立需借鑒羅馬法的本質(zhì)精神

透過羅馬法的發(fā)展歷史,我們可以看到,正是由于羅馬法的開放與靈活才使得其自身不斷地得以發(fā)展,而不至于凋零枯萎。法典化為羅馬法律的邏輯化和體系化以及消除法律規(guī)范之間的混亂和抵觸提供了合理的方法,但是離開了羅馬法自身開放、靈活的運行機制,羅馬法典化的過程其實成為羅馬法逐步失去創(chuàng)新能力、走向僵化之途。羅馬法由勝而衰的歷史變遷即是這方面的有力例證。羅馬法的法典化(系統(tǒng)化)本身并不是羅馬法的真正魅力所在,結(jié)構(gòu)完整,體例精致,邏輯嚴謹,令人眼花繚亂的法典并非羅馬法的本質(zhì)。

中國古人有言:“徒法不足以自行”。受英吉利海峽的隔絕,英國人當年接受羅馬法的文本沒有大陸國家那樣便捷,因此“英國法不曾發(fā)生由羅馬法引起的更新,也不曾經(jīng)歷由法典編纂而引起的變革”,但“在許多方面,古老的,典型的英國式的程序卻迫使在每個案件中從羅馬法或教會法‘吸收’實質(zhì)上能夠借鑒的主張?!盵18]換言之,英國人接受羅馬法主要是憑藉著英國法官對羅馬法實質(zhì)精神的理解并實際運用到各個具體案件之中,而不是接受羅馬法的各種概念和細節(jié)。如果說大陸法國家接受羅馬法未免有失于“得形忘意”,英國人接受羅馬法則是“得意忘形”。

我們只有透過歷史看到其形成發(fā)展過程中才能深諳羅馬法的真諦。在我國制定民法典的過程中,一方面應當看到建立具有高度邏輯性和抽象性的法典能夠使我國的民事法律制度更加和諧和科學的同時,一定要注意確保我國民法在法典化的同時更深地體會羅馬法的本質(zhì)。唯有這樣,才能在對此前已有制度進行有益整理的基礎(chǔ)上,使我國的民法可以適應不斷發(fā)展的社會。

4.我國民法典的創(chuàng)立應注意與其他民事法律以及法官自由裁量權(quán)的關(guān)系

首先,在羅馬法的形成和發(fā)展過程中,各種法律相互促進、共同發(fā)展,確保了羅馬法的豐富性和適應性。我國的民事立法也應保持這種多元發(fā)展的關(guān)系,既要處理好民法典與其他民事實體法(包括其他部門法中的民法規(guī)范以及民事習慣)的關(guān)系,又須處理好民法典與仲裁法、訴訟法等民事程序法之間的關(guān)系。這樣,既不至于造成民法體系本身的過分膨脹,又能確保整個民法系統(tǒng)在維持基本制度和總體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的前提下,對活躍的現(xiàn)實關(guān)系做出及時的調(diào)整,同時形成實體法與程序法的互動,使民法規(guī)則切實發(fā)揮其規(guī)范民事主體、保護和增進人民私權(quán)的作用。

其次,羅馬法的裁判官法是其開放性和靈活性的一個重要保障機制。在我國民法法典化的過程中,也須注意解決民法典與法官自由裁量權(quán)之間的關(guān)系問題。傳統(tǒng)大陸法系國家盡可能限制法官裁判自由的理念和英美法國家允許法官造法的理念為我們提供了兩種不同的思路。在我國進行民法編纂的進路,和英美法法官造法的模式有著較大的不相容性,但這并非意味著法官不應具有適度的自由裁量權(quán)。羅馬法形成過程中,裁判官充分發(fā)揮自由裁量權(quán),對案件處理方法進行不斷創(chuàng)新,一直是最為活躍的因素。兩大法系的相互融合也證明了在大陸法系背景下擴大法官自由裁量權(quán)的必然性和可能性。但是我們需要進一步思考的是,我們應當通過何種方式來保證法官能夠發(fā)揮法官的自由裁量權(quán),是通過民法典的抽象化或借助民事原則使法官獲得更大的自由,還是給予法官造法的權(quán)力;假如允許法官造法,造法的范圍應限制在何處;又該采取怎樣的措施來限制法官過大的自由裁量權(quán);所有這些,無疑都是我國制定民法典過程中需要認真思索和解決的重大問題。

5.羅馬法學家的地位對我國的啟示

在羅馬法形成的過程中,法學家意見的作用可謂是舉足輕重,羅馬法之所以長期保持著新鮮的活力,并最終成為世界上獨樹一幟的法律體系,法學家的意見功不可沒。法學家的解答與著述是獨立的和直接的法律淵源;法學家著作不僅得以保存,而且是現(xiàn)行法,它們以其特有的靈活性、系統(tǒng)性,極大地豐富了羅馬法;法學家對羅馬法進行分析和理論研究,歸納的一些概念和原則,對后世法和法學產(chǎn)生了深遠影響。只是在帝政后期,隨著社會經(jīng)濟的凋敝,法學逐漸淪為末枝。已有的法學家的意見雖然仍為法官引為“定紛止爭”的依據(jù),但法學家對于羅馬法的發(fā)展再不可能具有創(chuàng)新的意義。這無疑也是羅馬法活力逐步減退、發(fā)展?jié)u趨勢微的一個顯明標志。羅馬的法學家和大法官一樣,都對羅馬法的發(fā)展起了重大的作用。而我們國家同樣有一大批出色的民法學家,如何使這些法學家像羅馬法學家一樣促進法和法學的發(fā)展,避免我國對羅馬法衰退的重演,同樣是我國法治建設(shè)中的需要注意的部分。

論文關(guān)鍵詞:羅馬法;本質(zhì)精神;中國;民法典;影響

論文摘要:羅馬法在世界法制史上占有重要地位。羅馬法尤其以羅馬私法而聞名??梢哉f如果沒有羅馬法,就沒有現(xiàn)代民法?,F(xiàn)代民法是繼受羅馬法而成。法國德國更是繼受了羅馬法從而形成了世界兩大法系之一的大陸法系。而我國民法則是繼受了現(xiàn)代民法而成。如今我國的民法典正處于創(chuàng)立時期,就羅馬的法治精神進行考察,研究法國德國繼受羅馬法的過程和經(jīng)驗,研究我國繼受現(xiàn)代民法的過程,進而研究我國對羅馬法的繼受,對我國民法典的創(chuàng)立,無疑有著很大幫助。

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